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DERECHO CIVIL IV

TEMA I

LOS DERECHOS DE LA FAMILIA

1. 1 DERECHO DE FAMILIA.

Doctrinariamente se define como “el conjunto de instituciones jurídicas de orden personal y


patrimonial que gobiernan la fundación, la estructura, la vida y la disolución de la familia”

Díaz de Guijarro, en su tratado de derecho de familia afirma que es “el conjunto de normas
que, dentro del Código Civil y de las leyes complementarias, regulan el estado de familia, tanto
de origen matrimonial como extramatrimonial, los actos de emplazamiento en ese estado y
sus efectos personales y patrimoniales”. El derecho de familia es de orden público e interés
social, y por ende son normas obligatorias, ésta obligatoriedad emana del deber moral y de los
principios naturales en que se funda, como la institución humana más antigua, y como
elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la sociedad, ya que a través de ella,
la comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino que se encarga de prepararlos y
formarlos para que cumplan con su papel social asignado, de una manera benéfica y
satisfactoria.

la base de los derechos de la familia es la persona. Ello se debe a que la familia constituye un
grupo social en el que las personas se agrupan y enlazan por vínculos ya sea conyugales, de
parentesco u otros como la adopción, generalmente para conservar y transmitir a las
generaciones posteriores sus valores, costumbres, religión, instrucción entro otros, esto con el
fin de integrar una sociedad sólida, con valores y costumbres comunes.

En el Derecho de Familia se reproduce la estructura del Derecho Público, porque el interés


impuesto por la norma es siempre superior al interés individual. El Estado interviene en
muchos de los aspectos reguladores del derecho de familia con normas que se refieren en
forma directa o indirecta a la familia, a la que protegen y promueven, y esto se explica por la
importancia que esta institución tiene para la sociedad y para el Estado; pero lo hace –o debe
hacerlo– sin la menor intención de coartar la libertad, de tal forma que en el

derecho de familia el interés individual se subordina al interés superior.

1.1.1 FORMAS DE CONSTITUIR A LA FAMILIA[1]

La familia es una institución de carácter social constituida por la unión matrimonial o


concubinaria de un hombre y una mujer o por los vínculos de parentesco reconocidos por la
ley lleva la función de garantizar la cohabitación , el respeto y la producción reciproca entre
los miembros de la pareja , establece así con la reproducción una relación paternofilia con
funciones especificas encomendadas a quienes ejercen la patria potestad , tutela o
instituciones a fines a la nutrición material y afectiva , así como la humanización y
socialización de los descendientes pupilos o personas a su cargo , este vinculo legal pretende
garantizar la relación afectiva ,el respeto y la protección reciproca entre los hermanos.
Jurídicamente dispuesto en los articulo 1,2,3,4, y 5 del Código Civil de Familia para el Estado
de Sonora, garantizando las garantías constitucionales referentes al articulo 4º
constitucional donde todo hombre y mujer son iguales ante la ley. por lo que de común
acuerdo refiere el artículo 7 del mismo codigo decidirán en forma libre , responsable e
informada sobre el numero y espaciamiento entre los hijos así como el domicilio el trabajo
de uno o ambos y la administración o disposición del patrimonio. Así mismo los hijos
cualquiera que sea el vinculo entre sus padres ( matrimonio o concubinato ) son iguales ante
la ley con derecho a conocer íntegramente su identidad por lo que pueden reclamar su
vinculo paterno -filial y a exigir informes sobre su origen genético en los casos y condiciones
provistas en la ley de acuerdo al artículo 8 del mismo ordenamiento

La protección constitucional a la organización y desarrollo de la familia[2].

Nuestra Carta Magna le otorga protección a la familia mediante diversas disposiciones que se
contienen a lo largo de su articulado; pero fundamentalmente por algunos derechos
establecidos en el artículo 4° constitucional. Dicho artículo, que para muchos consagra entre
otras cosas un

derecho a la libertad reproductiva,[3] tiene innegablemente la virtud de concederle a la familia


un lugar privilegiado y la protección de nuestra más alta norma jurídica, en muchos de sus
aspectos.

Así, la protección de la familia, a nivel constitucional, comienza por el

establecimiento en nuestra Carta Magna del principio de igualdad de géneros, al señalar que el
varón y la mujer son iguales ante la ley; para después continuar con un enunciado normativo
que establece con toda claridad que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la
familia, reconociéndola, por ese simple hecho, como célula básica de organización de la
sociedad y merecedora de la protección especial del Estado. De tal suerte que éste tendrá
como menester garantizar la protección integral de la familia cualquiera que sea su
organización

El Jurista Díaz de Guijarro, en su Tratado de Derecho de Familia define a la familia como “la
institución social, permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por
vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual y de la filiación”.

Sumamente destacable son los derechos, elevados a rango constitucional, que tienen los
menores de edad a la satisfacción de sus necesidades de salud, alimentación, educación, sano
esparcimiento y desarrollo integral; así como la correlativa obligación de los ascendientes,
tutores, custodios y, más importante aún, del propio Estado como coadyuvante y facilitador de
estos derechos.

Por otra parte, debe decirse que, como señalaba, muchas otras normas
constitucionales tienen relación con la protección del núcleo familiar en el nivel individual. Así,
las garantías individuales en materia de salud, medio ambiente sano, educación, etc., están
absolutamente vinculadas a este principio protector de la familia desde el nivel constitucional.

Pero algo que es digno de señalar de manera separada a lo antes dicho, es la forma en que la
Constitución concibe la formación del núcleo familiar, que no solo es a través del matrimonio,
pues éste no es requisito constitucional para la formación de la familia. Considerando el
concubinato y las relaciones de parentesco así como las relaciones de hecho.

Así, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

establece que:

Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tiene derecho, sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse

y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto a matrimonio, durante el


matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse
matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de

la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

En tanto que el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reproduce en
buena medida el contenido de este concepto, y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales dispone que:

“…los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder a la familia, que
es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia
posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la
educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento
de los futuros cónyuges…” (Artículo 10)

1.1.2 PARENTESCO

Existen dos fuentes principales del derecho de familia para constituir el parentesco
, estos son el parentesco y el matrimonio.

El parentesco implica un estado jurídico por cuanto es es una situación permanente que se
establece entre dos o mas personas por virtud de la consanguinidad, del matrimonio o de
la adopción que genera consecuencias de derecho .

Las tres formas de establecer el parentesco son :

1. Consanguinidad .- se establece de descendencia reconocida definida en el art. 297 del


cc y se compone de grados entre personas que descienden unas de otras en línea recta art
298 y 299 cc[g1] , o en línea transversal lo estipula el arti. 300 del cc[g2]
2. Afinidad .- este se encuentra definido en el art 294 cc [g3] y se adquiere por matrimonio o
concubinato y sus respectivos parientes consanguíneos, de esta manera el conyugue entra
en parentesco por afinidad con los ascendientes y descendientes consanguíneos del
conyugue y e los mismos grados que aplica al parentesco consanguíneo, en esta
clasificación solo se producen consecuencias restringidas pies o existen derechos de
alimentos y no da derecho a heredar art 1603 cc [g4] , solo que no pueden haber
matrimonios entre parientes por afinidad en línea recta.

3. Adopción .- resultado de un acto jurídico que algunos autores lo constituyen en contrato


que se crea entre el adoptante y el adoptado que crean derechos y obligaciones icual a la
fuiliacion legitima entre padres e hijos, estimpulado en los Art 390-410 del cc, [g5] con las
siguientes consecuencias jurídicas : ejercer la patria potestad o tutela , parte importante
en la adopción es el consentimiento que debe haber por quien ejerce la patria potestad para
delegar en otro la responsabilidad jurídica que implica la adopción con la consecuente
transmisión de la patria potestad , y ante la falta del padre o tutor , valdra la
representación social del Ministerio publico Art 397 cc

Las Consecuencias Jurídicas Del Parentesco Son:

· Crea derechos y obligaciones de alimentos

· Origina el derecho subjetivo de heredar en la sucesión legitima

· Crea determinadas incapacidades en el matrimonio

· Origina los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad que se contraen solo
entre padres e hijos, abuelos y nietos en su caso

1.1.3 MATRIMONIO

1) ESPONSALES

Es la promesa del matrimonio que se hace por escrito por un novio al otro y es aceptada por
este ultimo ( Art 139 cc) constituye un contrato que deben llevar todos los elementos de
Valdez y esenciales como son el consentimiento , el objeto , , la capacidad y la ausencia de
vicios, forma y un objeto , motivo y un fin licito

No obstante que los esponsales se conforman como un contrato de acuerdo a los art 2243
a 2247 del cc , este no produce la obligación de contraer el matrimonio, en el código civil
los efectos de los esponsales para en caso de incumplimiento fueron derogados ya que no
puede exigirse de manera coactiva su cumplimiento

2) REQUISITOS DEL MATRIMONIO

En los términos que establece el código civil vigente se valoran los elementos esenciales
y de validez del matrimonio, como requisitos de derecho para contraer la misma los
siguientes son los elementos a considerar:

Elementos esenciales del matrimonio: son elementos esenciales del acto jurídico , la
manifestación de voluntad y la existencia de un objeto física y jurídicamente posible art.
2224[g6] , y 1794 d[g7] el cc así mismo y de acuerdo a los artículos 1795, [g8] 1798[g9]
,1812 a 1834( que se refiere a los vicios , objeto fin y formas del contrato ) , 2225 a 2231 del
código civil ( refiere a la nulidad de los contratos ) . En cuanto a los elementos de validez: en
el matrimonio se requiere como para todos los demás actos jurídicos la capacidad , la
ausencia de vicios en el consentimiento , la observancia de las formalidades legales y la licitud
en el objeto , motivo , fin y condición del acto

Asimismo son elementos de validez lo siguiente :

a) Capacidad

b) Ausencia de vicios de voluntad

c) Licitud en el objeto, fin o condición del acto

d) Firma, cuando lo requiera la ley

Consentimiento como elemento esencial del matrimonio.- Es necesario manifestarse en el


sentido de estar de acuerdo los contrayentes para que el juez del registro civil exteriorice la
voluntad del Estado para declararlos legalmente unidos siguiendo el precepto del Art 102
cc[g10]

Objeto posible como elemento esencial del matrimonio.- este consiste en la creación de
derechos y obligaciones entre los consortes, de tal manera que los fines específicos del
matrimonio imponen a los cónyuges las responsabilidades y obligaciones de vida en común,
y cuando existan hijos originara consecuencias con relación a los mismos

Reconocimiento que debe hacer la norma a la manifestación de voluntad contenida en el acto


jurídico.- en el matrimonio expresamente se prohíbe en el art 147 cc [g11] cualquier
condición contraria a la perpetuación de la especie ,a la ayuda mutua.

Formalidades anteriores a la celebración del matrimonio.- estipulados en los artículos 97 al


101 [g12] del cc además del lo estipulado en el 102 y 103 [g13] del mismo ordenamiento.

Solemnidades.- se deben considerar a la celebración del matrimonio lo siguiente:

o Que se otorgue acta de matrimonio


o Que se haga constar en ella la voluntad de los consortes

o Que se determinen los nombres y apellidos

Formalidades.- se consideran los siguientes:

o Asentar el lugar , dia y hora del acta matrimonial

o Hacer constar la edad , ocupación , domicilio y lugar de nacimiento de los contrayentes

o Hacer constar la mayoría de edad

o En caso de no ser mayores de edad el consentimiento de los padres

o Que no hay impedimento para la nupcias

o La manifestación de los conyugues sobre el régimen que contraen

o Nombres apellidos y domicilios así como ocupación de los testigos

3) DERECHOS Y OBLIGACIONES (Art. 162 al 177 del cc)

Los derechos y obligaciones que emanan del matrimonio se establecen en el código civil en
el titulo 5º capitulo 3 donde se establecen las siguientes premisas:

· Los conyugues están obligado a contribuir en el matrimonio y socorrerse mutuamente

· Vivir juntos en el domicilio conyugal

· Contribuir económicamente en el sostén del hogar , alimentación y educación de los


hijos

· Derecho preferente sobre los ingresos y bienes

· Autoridad por igual hombre mujer para resolver situaciones propias del matrimonio,
educación, administración de bienes , número de hijos, autoridad

· Derecho de los cónyuges a desarrollar cualquier actividad siempre y cuando no dañe la


moral de la familia

· Los cónyuges tienen capacidad personal para administrar sus propios bienes

· Los conyugues requieren autorización judicial para elaborar contratos entre ellos

· Solo en el régimen de separación de bienes se puede hacer entre conyuges contratos


de compraventa
4) BIENES Y MATRIMONIOS

El régimen patrimonial se rige según en tipo de contrato que se realice al momento del
matrimonio esto es en régimen de sociedad conyugal o e régimen de separación de bienes

SOCIEDAD CONYUGAL ARTÍCULO 183. La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones
matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere

expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad

Los consortes son coparticipes por igual del logro o goce de los bienes comunes , este
régimen esta formado por una comunidad de bienes entre conyuges integrada por la
aportación de cada uno de ellos al momento de constituirse en sociedad de todo o parte de
los bienes que le pertenecen

SEPARACION DE BIENES

Este régimen es aquel en que ambos conyuges por separado conservan la propiedad de sus
bienes, la titularidad de los derechos sobre ellos , la responsabilidad personal por la
obligaciones que contrajeron cada uno , los patrimonios de ambos y cada uno de los
conyuges quedan perfectamente diferenciados ,

La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que no
estén comprendidos en las capitulaciones de separación, serán objeto de la sociedad conyugal
que deben constituir los esposos. ( art 208 cc) Serán también propios de cada uno de los
consortes los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios
personales, por el desempeño de un empleo o el ejercicio de una profesión, comercio
industria. ( art 213 cc), La ley trata exclusivamente de los bienes adquiridos en común por los
cónyuges a título gratuito o don de la fortuna los cuales serán administrados por ambos o por
uno de ellos con acuerdo del otro. Este último será considerado como mandatario, estando
obligado a entregar cuentas exactas de su obligación. ( art 215 cc )

DONACION ANTENUPCIALES

Se llaman antenupciales las donaciones que antes del matrimonio hace un esposo al otro,
cualquiera que sea el nombre que la costumbre les haya dado ( art 219 cc). También son
donaciones antenupciales, las que un tercero hace a uno o a ambos de los futuros
contrayentes en consideración del matrimonio. Este tipo de donaciones son definidas en el a.
220. Las donaciones antenupciales no son sino una especie del género "donaciones", pero que
gozan de un tratamiento especial por parte del legislador, al permitir a los menores de edad
hacer este tipo de , y al dispensar, en lo relativo a su forma, la aceptación expresa
Los requisitos precisos para que se den estas donaciones entre futuros consortes son:

1. Que se trate de una transmisión de dominio de uno o varios bienes, sin exceder de la sexta
parte de los bienes del donante,

2.Que se otorguen por razón de matrimonio;

3. Que se hagan antes de la celebración de éste;

4. Que se realicen por uno de los futuros consortes a favor del otro.

MATRIMONIOS NULOS E ILICITOS

DIVORCIO

1.1.4 CONCUBINATO

El concubinato se encuentra precariamente reglamentado en nuestro derecho y solo


se adscriben algunos efectos, este presupone relaciones sexuales fuera del matrimonio de
personas libres de matrimonio pero cuyas relaciones tienen carácter de duración, de
estabilidad, viven ante la sociedad como un matrimonio, no existen relaciones pecuniarias
que deriven del concubinato, únicamente el concubino en su testamento debe dejar
alimentos a la concubina con quine vivió los últimos 5 años que precedieron a su muerte o
con quien tuvo hijos , siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio y que
el superviviente este impedido para trabajar Art 1368 fracc [g14] V C, también por sucesión
legitima puede heredar la concubina pero con serias limitaciones , Art 1635 fracc II [g15] del
CC. En relación con los hijos solo existen mayor consistencia jurídica pues el sistema
estructura una presunción de paternidad al atribuir al concubino a ya la concubina

Otra de las fuentes de las relaciones familiares es el concubinato. Situación de

hecho regulada y reconocida por el Derecho. Derivado de las reformas adiciones al Código
Civil para el Distrito Federal el artículo 291 bis [g16] establece que los concubinos tienen
derechos y obligaciones recíprocos cuando no tengan impedimentos legales para contraer
matrimonio y que hayan vivido en

Forma permanente y constante por un periodo de dos años que precedan a la

generación de derechos y obligaciones, y que no es necesario que transcurra el término antes


citado cuando estén reunidos los requisitos y tengan un hijo en común.
Asimismo se menciona que si se establecen varias uniones en ninguna se reconocerá el
concubinato y quien haya actuado de buena fe podrá demandar al otro una indemnización por
daños y perjuicios.

Antes de las reformas de mayo de 2000, no se contaba con un capitulo específico que se
refiriera al concubinato, pues aunque esta situación de hecho era reconocida, únicamente lo
era para ciertos efectos, uno de los cuales era, por ejemplo, la obligación de dar alimentos
habiéndose satisfecho los requisitos marcados por el artículo 1635 del anterior código. Estos
consistían en que los

concubinos tenían derecho a heredarse mutuamente de acuerdo a las disposiciones que


regulaban la sucesión del cónyuge, siempre que hubieren vivido juntos como si fueran
cónyuges durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o bien cuando
hubieren tenido hijos en común, siempre que hubieren permanecido libres de matrimonio
durante el concubinato.

Una de las características principales que predominan en el concubinato es la

permanencia, y que esta exista de un solo concubinario con una sola concubina, pues de no ser
así no habría concubinato, esta idea se mantiene antes y después de las reformas del mes de
mayo de 2000. Con las tan citadas reformas, se incorporó un capitulo denominado “Del
concubinato”, en el que se establece que el concubinato genera entre los concubinos derechos
alimentarios y sucesorios con independencia de los demás derechos y obligaciones
reconocidos por el propio Código Civil para el Distrito Federal o en otra leyes.

De la misma manera se establece que, al cesar la convivencia, la concubina o el

concubinario que carezca de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene


derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado el concubinato.

No pudiendo reclamar alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o


contraiga matrimonio. El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse solo durante el
año siguiente a la cesación del concubinato.

Si esta unión socialmente tiene la importancia de ser base de una familia, si ha

habido hijos, si la concubina se mantiene en una conducta igual a la de la esposa no vemos la


razón por la cual no venga la ley en auxilio de ella a reconocer determinados derechos, por
ejemplo el derecho a los alimentos, para que no pueda ser abandonada en cualquier momento
si existe ya una familia formada, el legislador no puede permanecer indiferente antes este
hecho.

En el concubinato se genera un parentesco consanguíneo entre el hijo y sus

progenitores, no así entre los concubinos, pues no son parientes, como tampoco lo son los
cónyuges, pero existen algunos efectos jurídicos que los vinculan como los alimentos y la
sucesión legitima.[4]
Respecto al fundamento jurídico del concubinato[5] el Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Sonora crea la siguiente jurisprudencia, el decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones del Código de Familia para el Estado de Sonora. Con el decreto
número 94 del primero de marzo del 2011:

Artículo 191.- El concubinato es la unión voluntaria de un hombre y una mujer, libres de


impedimentos matrimoniales por vínculo no disuelto o por parentesco, con el propósito tácito
de integrar una familia, el respeto recíproco y la mutua protección, así como la eventual
perpetuación de la especie.

Artículo 192.- … I.- y II.- … Se deroga[g17] .

Artículo 193.- …

Los bienes de los concubinos y sus productos, así como sus ingresos, quedan afectados
preferentemente al pago de los alimentos. Para hacer efectivo este derecho, podrán los
concubinos y los hijos procreados entre ellos o sus representantes, pedir el aseguramiento de
aquellos bienes.

Artículo 195.- Una vez disuelto fácticamente el concubinato, el derecho a alimentos se


Prolongará por seis meses en favor del concubino que carezca de empleo o de bienes
suficientes para alimentarse y a cargo del otro, pero concluido este plazo, ninguna de las
partes podrá exigirse alimentos a menos que se haya pactado expresamente esta obligación
por un tiempo mayor.

Artículo 202.- El concubinato termina por la muerte, la separación voluntaria de cualquiera de


los concubinos o el matrimonio de cualquiera de éstos con persona diversa al concubinario.

1. 2 SUCESIONES

El estudio de Derecho Hereditario en el Código Civil Vigente distingue tres grandes


partes 1.- Sucesión testamentaria , 2.- Sucesión Legitima , y 3.- Disposiciones comunes a las
sucesiones testamentarias y legitimas.

Rafael Rojina Villegaz [6] divide el estudio del derecho hereditario en cinco conceptos
jurídicos fundamentales :

1.-Sujetos del derechos hereditario

2.-Supuestos del derecho hereditario

3.-Consecuencias del derecho hereditario

4.-Objetos del derecho hereditario

5.-Relaciones juridicas del derecho hereditario


1. Sujetos del Derecho Hereditario ( se determina que personas intervienen en las relaciones
posibles que pueden presentarse)

2. Supuestos del Derecho Hereditario ,(tiene por objeto determinar las hipótesis normativas
y su realización a través de hechos y actos o estados jurídicos que producen consecuencias en
la sucesión, estos son por orden de importancia :

a. Muerte del tutor

b. Testamento

c. Parentesco, matrimonio y concubinato

d. Capacidad de goce de los herederos

e. Aceptación de herederos y legatarios

f. No repudiación de la herencia o de los legados

g. Toma de posesión de los bienes objeto de la herencia y legados

3. Consecuencias del derecho hereditario( estas consecuencias pueden ser coactivas y no


coactivas en la primera están la creación , modificación y extinción de las sanciones jurídicas
y su aplicación , y en las segundas se encuentra todo lo relativo a la creación , transmisión ,
modificación y extinción de derechos obligaciones o situaciones jurídicas concretas.

4. Objeto del Derecho Hereditario ( esta incluye dos partes , los objetos directos que
incluyen los derechos subjetivos como los deberes jurídicos y sanciones , es decir tienen que
ser necesariamente formas de conducta humana que se manifiestan en facultades , deberes
y obligaciones . y los objetos indirectos sobre los cuales recae o se relaciona la conducta
humana en su interferencia intersubjetiva que se manifiesta en facultades , deberes y
sanciones

5. Relaciones Jurídicas del Derecho hereditario son las relaciones jurídicas que se presentan
en la diversidad de interesados, tales como herederos , legatarios , , albaceas ,
interventores, acreedores , y deudores hereditarios

1.2.1 CONCEPTO DE SUCESIONES[g18]

En un sentido amplio sobre el derecho se transmite un derecho cuando se reemplaza


a su titular por otra persona , que pasa a ocupar jurídicamente su lugar , en el Derecho
sucesorio se da específicamente esta denominación, a un supuesto jurídico que se encuentra
ubicado en el capitulo relativo a la aceptación y /o repudiación de la herencia .
Históricamente la sucesión se da desde el derecho Romano en que debido a las guerras
que se mantenían para la conquista de territorio , los muertos en acción dejaban sus
bienes sin transmisión , y en el derecho romano clásico no se admitía históricamente la
posibilidad de transmitir este derecho si el beneficiario del mismo moría , siendo en
época de Justiniano quien concedió este derecho en el código Justiniano a los herederos
siempre y cuando lo utilizaran dentro de un ano contando desde la apertura de la
sucesión, y en el año 544 el propio Justiniano en la Novela 158 lo otorgo sin límites de
tiempo

La herencia es por excelencia la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos
sus derechos y obligaciones , que no se extinguen por la muerte , es pues el objeto de la
sucesión mortis causa , el patrimonio del finado es distribuido en un cierto orden que se
determina por la voluntad del de cujus o por la ley, a través de la sucesión el testador puede
sustraer su herencia al régimen de la sucesión ab intestato

Se aprecian tres problemas básicos que plantea la herencia , estos son :

1. La apertura de la Sucesión ( Se abre en el momento en que muere el autor de la herencia


o cuando se declara la presunción de muerte de un ausente ( ART, 1649 CC) [g19]

2. La delación de la Herencia ( se refiere al llamamiento efectivo del sucesor y puesta de la


herencia a disposición del llamado para que lo acepte o repudie, esta se produce en el
momento de la apertura de la sucesión que es cuando se hace efectivo el llamamiento, esta
delación hace nacer un derecho al heredero y la acción de reclamar la herencia prescribe en
10 anos , en el momento mismo que se produce la delación se adquiere el jui delationis y le
confiere a su titular tres facultades , 1.- la de aceptar o repudiar la herencia , 2.-la facultad de
poseer los bienes hereditarios , y 3.-la facultad de realizar sobre los bienes actos meramente
conservativos

3. La adquisición de la herencia

, el jus delations es la capacidad de heredar , se establece en el Artículo 1313 del cc [g20]


que mandata que cualquier habitante del DF de cualquier edad que sean tienen capacidad
de heredar y no puede ser privado de ella de un modo absoluto, la excepción a la regla es la
incapacidad absoluta y esta deriva de la falta de personalidad jurídica

1.2.2 NATURALEZA JURÍDICA

La naturaleza jurídica de la sucesión se establece en el Código Civil para el Estado de


Sonora[7] en los Artículos 1356,1357,1358,1359,1360 y1361[g21]

En el Codigo Civil Federal[8] el

ARTÍCULO 1281 establece . Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos
sus derechos y obligaciones que no se

extinguen por la muerte.


Hoy en día, la palabra herencia se emplea con mayor frecuencia aplicada al

conjunto de bienes que se transmiten por causa de muerte a los herederos,

comprende —ampliando su sentido técnico— a los bienes que son objeto de legado y así, el
término connota la masa hereditaria en su totalidad.

ARTÍCULO 1282. La herencia se difiere por la voluntad del testador

o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaría,

y la segunda legítima.

Que se defiera la herencia por voluntad del testador o por disposición de la ley, significa que la
transmisión de los bienes del difunto tendrá lugar conforme a lo que éste haya dispuesto en su
testamento o a falta de disposición testamentaria, siguiendo el orden de las personas que la
ley señala y en la porción que la misma establece. La herencia será pues testamentaria si se
defiere por voluntad del autor, declarada en el testamento, o legítima si no hay testamento y
la transmisión se efectúa en favor de las personas (cónyuge, concubino o concubina,
descendientes, ascendientes o parientes colaterales) que la ley señala. La distinción que
establece este precepto legal, ya era conocida en el derecho romano.

ARTICULO 1283. El testador puede disponer del todo o de parte de

sus bienes. La parte de que no disponga quedará regida

por los preceptos de la sucesión legítima.

En la actualidad y tomando en cuenta que la sucesión legítima es un régimen supletorio de la


sucesión testamentaria, es explicable que si el testador no dispone para después de su muerte
de la totalidad de sus bienes, aquella porción de su patrimonio sobre la que no se ha
manifestado, deba regirse por las disposiciones aplicables a la sucesión legítima o intestada.

Por medio de esta disposición legal, la propiedad de los bienes que pertenecía

al de cajas (de rujas sureesione agitar) no se extingue, antes bien, continúa en la persona de
sus herederos legatarios en la parte de la herencia que el testamento defiere y en la de sus
herederos legítimos o ab intestato.

ARTÍCULO 1284. El heredero adquiere a título universal y responde


de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda.

El precepto enuncia el principio que se conoce como "beneficio de inventario"

que se encuentra reiterado en el a. 1678, [g22] conforme al cual se mantienen separados los
bienes que pertenecían al autor de la herencia y los que adquiere el heredero en tal carácter,
"porque toda herencia se entiende aceptada a beneficio de inventario, aunque no se exprese".

ARTICULO 1285. El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que
expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los
herederos.

El heredero entra en la sucesión a título universal, es decir, adquiere los bienes del autor de la
herencia y con ellos, asume la obligación de cubrir las deudas cuyo pago garantiza, pero sólo
hasta donde alcance el valor del activo de la sucesión.

Dispone el artículo materia de este comentario que el legatario adquiere los bienes que
constituyen el legado, a título particular, lo que quiere decir que no asume, al aceptar el
legado, otras obligaciones que las que expresamente le imponga el testador a título de carga o
modalidad establecida en el testamento a quien instituye legatario. Por ello se dice que la
trasmisión por vía de legado se entiende siempre a título particular, pues se refiere a bienes o
derechos concretamente determinados por el testador.

ARTICULO 1286. Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán
considerados como herederos.

Las obligaciones de la herencia es subsidiaria, por lo tanto, sólo puede hacerse efectiva cuando
los bienes que constituyen la masa hereditaria estimada en su justo precio, no sean suficientes
para cubrir el pasivo de la herencia. Los acreedores no podrán ver satisfechos sus créditos si el
testador hubiere dispuesto que la totalidad de su patrimonio se distribuyera en legados.

En este supuesto la responsabilidad patrimonial del legatario no será subsidiaria, sino que
habrá de ser principal y directa frente a los acreedores de la sucesión, aun cuando son
adquirentes a título particular; es decir, el legado no transmite al legatario las obligaciones,
pues lo cierto es que habiéndose transmitido todos los bienes del de cujus en legados, por ese
medio desaparecería la responsabilidad patrimonial y con ella la garantía general de los
acreedores. Suele tener la solemnidad por lo que es un acto jurídico solemne donde la
voluntad del testador debe ser otorgada observando las formas de solemnidad prescritas en
el código civil,
Se distinguen dos formas de testamento, la ordinaria y la especial [9]

En el testamento ordinario tenemos las siguientes modalidades

1. Testamento Publico abierto

2. Testamento publico cerrado

3. Testamento Olografo

E el testamento especial las modalidades que se enmarcan son :

1. Testamento Privado

2. Testamento Militar

3. Testamento marítimo

4. Testamento hecho e país extranjero

1. 3 DIVERSAS CLASES DE SUCESIONES.

1.3.1 SUCESIÓN INTESTAMENTARIA

La ley determina que es procedente la sucesión intestamentaría cuando no hay


testamento , o el que se otorgo es nulo o perdió validez aun cuando la ley reconozca otras
causas de apertura legitima Art 1500 fracc I del CC, históricamente la sucesión se modelo
sobre las base de una copropiedad familiar lo que explica que esta organizada en base a
parentesco, sin embargo la ley fija límites a la familia en latu senso ( SENTIDO AMPLIO) y
pueden heredar en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive , la literatura jurídica
describe cuatros modelos de suceder:

o In capita ( opera cuando los llamados suceden en nombre propio por cabeza )

o In stirpes ( los herederos concurren en representación del otro)

o Por línea (Divide el caudal hereditario en dos partes la paterna y la materna

o Por troncalidad( establece una distinción de los bienes , los de procedencia familiar y los
adquiridos por el causante)

El modelo de llamamiento en la herencia legitima se rige por varios principios generales :

· Los parientes mas próximos excluyen a los mas remotos ( art 1604 cc)[g23]

· Los parientes de mismo grado heredan en partes iguales ( art 1605 cc)

· El parentesco de Afinidad no da derecho a heredar ( art. 1603 cc)

· La conyugue puede excluir de la herencia a los parientes del de cujus , (art 1629
cc)[g24]
· La concubina concurre a la herencia en situación inferior (art 1635 cc)[g25]

PRIMER LLAMAMIENTO .- se hace en favor de los hijos y del conyuge (art 1624 cc[g26] )) en
este opera el modelo in stirpes, si quedaran hijos y descendientes de ulterior grado los
primeros heredaran por cabeza y los segundos por estirpes (art 1609, 1610 [g27] cc).

SEGUNDO LLAMAMIENTO a falta de descendientes y de conyuge suceden el padre y la madre


por partes iguales (art 1615 cc) [g28] excluyen a los ascendientes de primer grado por línea
materna y paterna.

TERCER LLAMAMIENTO en el concurren los hermanos ( art 1630 cc [g29] ) y los medios
hermanos ( art 1631 cc ) y los parientes mas próximos del cuarto grado ( Art 1634 cc )[g30]

CUARTO LLAMAMIENTO.- a la falta de herederos llamados por la ley sucederá la


beneficencia publica ( art. 1636 cc [g31] )

1.3.2 SUCESIÓN TESTAMENTARIA

El ordenamiento civil indica que el testador es el mejor arbitro de sus intereses y soberano
de sus bienes , por lo tanto nadie mejor que el puede disponer de ellos . El testamento se
define común acto personal , revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de
sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte Art. 1295 CC,
[g32] es por lo tanto un acto jurídico unilateral Mortis Causa ya que surte efectos a la muerte
de su autor y está destinada a la reglamentación de una situación jurídica, el testamento es
la ley de sucesión , las principales características del testamento son entonces , Unilateral ,
Personal , no perceptible Art. 1378 CC [g33] y finalmente es un acto formal y esencialmente
revocable, esta sujeta a las reglas generales del acto jurídico por efecto del Art. 1859 del CC
[g34] debe estar ausente de vicios

1. 4 LOS LEGADOS.

1.4.1 CONCEPTO DE LEGADOS

CONCEPTO DE LEGADOS.-Se denomina legado al acto a través del cual una persona, en su
testamento, decide repartir una parte muy concreta de sus bienes a otra persona determinada
mediante una disposición especial. Hablamos en todo caso de bienes individuales, y no de
porciones del patrimonio.

El capitulo VII del código civil federal establece las condiciones y conceptos en torno al legado
, asi el Art. 1392 de CC [g35] establece que el legado puede ser de cosas o servicios , el
primero se refiere a un bien material específicamente determinado y en el segundo caso se
refiere a la prestación de un servicio determinado, ambas figuras se perfilan bajo la
disposición morrtis causa en virtud de la cual se transmite a titulo gratuito o con ciertas
modalidades un bien materia determinado o un hecho o servicio a favor de un heredero que
asume la denominación particular de legatario el objeto sentido de legado debe entregarse
en su totalidad tal y como se encuentra al momento de la muerte del de cujus y el mismo
podrá tener un gravamen impuesto por el testador (art 1395 cc) [g36] , asi mismo el legado
tendrá que aceptarse en su totalidad no pudiendo este rechazar una parte del mismo (art.
1397 cc )[g37] si e legado condiciona cargas económicas estas serán salvo dispuesto a lo
contrario sufragadas por el legatario (art, 1396 cc[g38] ), en caso de muerte del legatario
antes de que acepte el legado este puede ser heredado ( art 1398[g39] )

1.4.2 CLASES DE LEGADOS

Podemos distinguir entre varios tipos de legados (art 1392 cc):[g40]

DE ESPECIE.- En donde el bien se transmite al legatario desde el mismo momento de la


apertura de la sucesión, por eso se indica que la cosa legada deberá ser entregada en todos
sus accesorios y en el estado en que se haya al morir el testador. De donde se deduce que el
principio fundamental, tratándose de legados de cosa específica y determinada, propia del
testador, el legatario adquiere su propiedad desde que aquel muere y hace suyos los frutos
pendientes y futuros.

DE CANTIDAD O DE GÉNERO.- Esta no transmite la propiedad hasta que dicha cantidad o


género se especifica, es por eso, que se acepta el legado de cosa ajena si el testador sabía lo
que era.

A FAVOR DE UN HEREDERO.- Que tiene validez y, en este caso, se autoriza al heredero a


renunciar la herencia si así le conviniere y a aceptar el legado o a renunciar a este y aceptar
aquella; por esa razón se indica que el testador puede gravar con legados no sólo a los mismos
herederos sino a los mismos legatarios.

DE CRÉDITO.- No obliga al grabado a garantizar el buen nombre ni la eficacia del crédito.

La sucesión puede ser fundamentalmente a titulo universal y a título particular. La primera se


caracteriza porque a través de ella, se produce una transferencia en cascada o en bloque sobre
la persona del sucesor de todos los derechos articulados en el causante.

En cambio, la sucesión a título particular indica solo la adquisición por el sucesor de bienes
concretos e individualizados. El antiguo derecho posibilita la sucesión universal inter vivos, y en
la legislación romana podemos encontrar precedentes de la misma.
AUTO EVALUACION TEMA I

1. -QUE SE ENTIENDE POR FAMILIA?

Familia nuclear: Los padres e hijos (si los hay); también se conoce Como “círculo familiar”;

Familia extensa: Además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros
parientes, sean consanguíneos o afines.

Familia monoparental: En la que el hijo o hijos vive (n) sólo con uno de los padres.

Otros tipos de familias Aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde
el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino
sobre todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes
viven juntos en la mismo espacio por un tiempo considerable.

2.-QUE ES EL DERECHO DE FAMILIA?

El Derecho de Familia es el conjunto de normas que rigen la constitución, organización


disolución de la familia como grupo, en sus aspectos personales y de orden patrimonial.

3.-QUE SON LAS ESPONSALES?

Esponsales son la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Quienes contraen


esponsales son los esposos. Jurídicamente, los esponsales son un contrato, de naturaleza
preparatoria, ya que conducen al contrato definitivo del matrimonio.

4.-CUAL ES LA IMPORTANCIA DEL MATRIMONIO?

matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente,
con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos
y auxiliarse entre sí.

El matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges.

5.- CUALES SON LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL MATRIMONIO?

El consentimiento y el objeto

6.-CUALES SON LOS ELEMENTOS DE VALIDES DEL MATRIMONIO?


Elementos de validez: la capacidad, la ausencia de vicios del consentimiento, la forma de
un objeto, motivo y fin lícitos.

7.-QUE ES CONCUBINATO? QUE EFECTOS PRODUCE?

El concubinato es la unión de dos personas de distinto sexo que se encuentran en unión libre y
que esta cuenta como relación prematrimonial, que tiene los mismos derecho y obligaciones
que el matrimonio, pero con la condición de que no están registrados al registro civil, al cual
se tienen que registrar, y veces este o tiene validez.

8.-QUE ES EL PARENTESCO? CUANTAS CLASES HAY? CUALES SON SUS EFECTOS Y QUE SON LAS
LÍNEAS Y GRADOS DE PARENTESCO?

Líneas de parentesco, hay tres tipos:

- Consanguinidad. Vínculos que existen entre los descendientes y ascendientes de un


progenitor común (ejem., bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, etc.)- Afinidad.
Vínculos que se forman a través del matrimonio, que cada cónyuge contrae con los parientes
consanguíneos del otro (p.ejem., suegros, yernos y nueras, cuñados, etc.). Por lo general, los
parientes de cada cónyuge no adquieren parentesco legal con los parientes del otro (p.ejem.,
legalmente los consuegros y los concuños no son parientes, aunque se traten como familia).
Adopción. Vínculo entre el adoptado y los padres adoptivos y sus parientes consanguíneos.

2. Grados: el parentesco se mide en grados. En las líneas rectas de parentesco cada


generación cuenta como un grado. Por ejemplo, entre padre e hijo hay un grado de separación
y entre un abuelo y un nieto hay dos grados.

En las líneas colaterales los grados entre dos parientes se cuentan por generaciones en la línea
ascendiente desde el primer pariente hasta el tronco y se sigue contando por la línea
descendiente hasta llegar al otro pariente. Por ejemplo, entre hermano y hermana hay dos
grados de separación: un grado del hermano a los padres, y otro de los padres a la hermana.
Entre un tío y un sobrino has tres grados de separación: dos del tío a sus padres, y uno de ellos
al sobrino.

9.-cuantas clases de sucesiones hay? , menciónelas

Cuándo una persona fallece y tiene bienes a su nombre (casa, apartamento, lote, finca, dinero,
acciones, ganado, muebles y enseres) es necesario llevar a cabo el proceso de sucesión, es
decir, las diligencias legales con el fin de asignar sus bienes a otras personas.

¿Cuantas clases de sucesión hay?

Dos. Testada e intestada.


10.-QUIENES TIENEN LA CAPACIDAD PERA TESTAR?

Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de ese
derecho. (Art.1305 CCS)

?
TEMA II

CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO HEREDITARIO.

2.1 ESTUDIO DEL DERECHO HEREDITARIO.

En un sentido amplio el derecho hereditario o sucesorio se refiere a la trasmisión de


un derecho cuando se reemplaza al titular por otra persona que pasa a ocupar
jurídicamente su lugar, en el derecho sucesorio se da específicamente esta denominación a
un supuesto jurídico que se ubica en lo relativo a la aceptación y repudiación de la herencia.

Cuando un heredero llamado por la ley o por voluntad del testador fallece antes de
pronunciarse la aceptación o el rechazo se trasmite esta facultad a sus propios herederos ,
quienes a su vez adquieren el derecho de aceptarla o repudiarla Art . 1659 cc[g41] .En
materia de legado, se da la misma regla según lo dispone el art 1398 cc[g42] este concepto
de derecho hereditario no se consideraba en el derecho romano clásico, ya que no se
admitía la posibilidad de trasmitir el derecho de aceptar la herencia , y es hasta la época de
Justiniano quien en el código Justiniano concedió este derecho a los herederos solo que
se aplicara en el trascurso de un ano contando de la apertura de la sucesión y es el mismo
Justiniano en 544 en la novela 158 que otorgo este derecho sin límites de tiempo. Derecho
que la legislación mexicana abraza y establece como norma sucesoria.

2.2 CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO HEREDITARIO.

Para Rafael Rojina Villegaz el estudio de los conceptos jurídicos fundamentales del
derecho lo plantea en las siguientes premisas

1.-Sujetos del derechos hereditario

2.-Supuestos del derecho hereditario


3.-Consecuencias del derecho hereditario

4.-Objetos del derecho hereditario

5.-Relaciones juridicas del derecho hereditario

6. Sujetos del Derecho Hereditario ( se determina que personas intervienen en las relaciones
posibles que pueden presentarse)

7. Supuestos del Derecho Hereditario ,(tiene por objeto determinar las hipótesis normativas
y su realización a través de hechos y actos o estados jurídicos que producen consecuencias en
la sucesión, estos son por orden de importancia :

a. Muerte del tutor

b. Testamento

c. Parentesco, matrimonio y concubinato

d. Capacidad de goce de los herederos

e. Aceptación de herederos y legatarios

f. No repudiación de la herencia o de los legados

g. Toma de posesión de los bienes objeto de la herencia y legados

8. Consecuencias del derecho hereditario( estas consecuencias pueden ser coactivas y no


coactivas en la primera están la creación , modificación y extinción de las sanciones jurídicas
y su aplicación , y en las segundas se encuentra todo lo relativo a la creación , transmisión ,
modificación y extinción de derechos obligaciones o situaciones jurídicas concretas.

9. Objeto del Derecho Hereditario ( esta incluye dos partes , los objetos directos que
incluyen los derechos subjetivos como los deberes jurídicos y sanciones , es decir tienen que
ser necesariamente formas de conducta humana que se manifiestan en facultades , deberes
y obligaciones . y los objetos indirectos sobre los cuales recae o se relaciona la conducta
humana en su interferencia intersubjetiva que se manifiesta en facultades , deberes y
sanciones

2.3 RELACIÓN JURÍDICA [g43] DEL DERECHO HEREDITARIO.

Relaciones Jurídicas del Derecho hereditario son las relaciones jurídicas que se presentan en
la diversidad de interesados, tales como herederos , legatarios , , albaceas , interventores,
acreedores , y deudores hereditarios
BIBLIOGRAFIA BÁSICA.

LIBRO: COMPENDIO DE DERECHO CIVIL II

BIENES, DERECHOS REALES Y

SUCESIONES

AUTOR: ROJINA VILLEGAS RAFAEL

EDITORIAL: PORRÚA AÑO: 2008

PAGINAS: 322

TEMA II AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cuál es el concepto jurídico de "sujetos del Derecho Hereditario"?

personas intervienen en las relaciones posibles que pueden presentarse

2. Concepto de "supuestos del Derecho Hereditario".

tiene por objeto determinar las hipótesis normativas y su realización a través de hechos y
actos o estados jurídicos que producen consecuencias en la sucesión, estos son por orden de
importancia

3. Mencione por orden de importancia los supuestos del Derecho Hereditario.

a. Muerte del tutor


b. Testamento

c. Parentesco, matrimonio y concubinato

d. Capacidad de goce de los herederos

e. Aceptación de herederos y legatarios

f. No repudiación de la herencia o de los legados

g. Toma de posesión de los bienes objeto de la herencia y legados

4. ¿A qué se refiere el art. 1313 del Código Civil Federal?

Todos los habitantes del Distrito Federal de cualquier edad que sean, tienen

Capacidad para heredar, y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto; pero con
relación a

ciertas personas y a determinados bienes, pueden perderla por alguna de las causas
siguientes:

I. Falta de personalidad;

II. Delito;

III. Presunción de influencia contraria a la libertad del testador, o a la verdad o integridad del

testamento;

IV. Falta de reciprocidad internacional;

V. Utilidad pública;

VI. Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento.

5. ¿Cuáles son las consecuencias del Derecho Hereditario?


pueden ser coactivas y no coactivas

6. ¿Cuáles son las consecuencias coactivas?

en la primera están la creación , modificación y extinción de las sanciones jurídicas y su


aplicación ,

7. ¿Cuáles son las consecuencias no coactivas?

y en las segundas se encuentra todo lo relativo a la creación , transmisión , modificación y


extinción de derechos obligaciones o situaciones jurídicas concretas.

8. ¿Cuáles son las partes del objeto del Derecho Hereditario?

los objetos directos que incluyen los derechos subjetivos como los deberes jurídicos y
sanciones , es decir tienen que ser necesariamente formas de conducta humana que se
manifiestan en facultades , deberes y obligaciones . y los objetos indirectos sobre los cuales
recae o se relaciona la conducta humana en su interferencia intersubjetiva que se manifiesta
en facultades , deberes y sanciones

9. ¿Entre quienes se dan las relaciones jurídicas del Derecho Hereditario?

son las relaciones jurídicas que se presentan en la diversidad de interesados, tales como
herederos , legatarios , , albaceas , interventores, acreedores , y deudores hereditarios

10. ¿Quienes tienen la capacidad para heredar?

Cualquier persona que tenga capacidad reconocida por la ley


TEMA III

SUJETO DEL DERECHO HEREDITARIO.

En el derecho de transmisión es necesario considerar

A) Al primer de cujus

B) Al heredero de este que muere sin aceptar ni repudiar la herencia

C) Al transmitente o trasmisor que después de deferida la herencia o legado , fallece sin


haber expresado que aceptaba o repudiaba

D) El trasmitido que habiendo aceptado la herencia del transmitente adquiere el derecho de


aceptar la herencia o legado dejados por el primer causante.

3.1 AUTOR DE LA HERENCIA.

El autor de la herencia como sujeto del derecho hereditario es distinta en ambos procesos
de sucesiones , la legitima y la testamentaria:

En la sucesión legitima o ab intestado , el de cojus se toma como punto de referencia para


que se opera la transmisión a titulo universal en favor de aquellas personas que por virtud del
parentesco , matrimonio , concubinato, y a falta de ellos el Estado , sea llamadas a heredar
por disposición de la ley en el orden , términos y condiciones que la ley establece

3.2 LOS HEREDEROS.

Existen dos sistemas a través de los cuales se determina el diverso papel de los herederos
como sujetos del derecho hereditario;

a) El del beneficio de inventario con separación de patrimonios.- se entiende con el beneficio


de inventario para no producir confusión entre el patrimonio personal del heredero y el
patrimonio que recibe en herencia, conforme al art.1678 cc[g44] confirmando la idea del art.
2208 del cc[g45]

b) El que no admite el citado beneficio por ministerio de ley trayendo consigo la reunión de
patrimonios ( el personal del heredero y el hereditario), en este caso el heredero no solo
responde con los bienes heredados par apagar las deudas del difunto sino también con sus
bienes personales.

EL heredero como Adquiriente a Titulo Universal.- El articulo 1284 [g46] establece sobre la
carga de la herencia , y conforme a este precepto el heredero es un verdadero continuador
del patrimonio del de cujus y representa todas sus relaciones activas y pasivas de carácter
pecuniario, pero con le limite que establece el inventario.

Los art 1378 al 1390 [g47] contienen las reglas sobre la institución del heredero , de tal
manera que este puede existir aun cuando el testamento no exista o bien cuando el heredero
instituido no acepte la herencia o sea incapaz de heredar, existiendo en estos dos casos una
caducidad del derecho de heredar art 1497 fracc II y III[g48]
Conviene prsisar cuales son los derechos patrimoniales que se extinguen con la muerte
tanto los de naturaleza real como personal .

Respecto a los derechos reales son trasmitidos por herencia la propiedad, las
servidumbres , los derechos de autor, la prenda ,la hipoteca , y la anticresis, se extinguen con
la muerte del titular, el usufructo el uso y la habitación

En cuanto a los derechos personales, todos los derechos personales nacidos de una
fuente distinta a los contratos son trasmitidos hereditariamente, estas son : la declaración
unilateral de voluntad, el enriquecimiento ilegitimo, la gestión de negocios, los hechos ilícitos
la responsabilidad objetiva , obligaciones nacidas de supuestos jurídicos naturales o
relacionados con el hombre

3.3 DE LOS LEGATARIOS.

Legado Significa un acto de trasmisión a título particular de cosa alguna o derecho , es una
trasmisión gratuita y a título particular hecha por el testador de un bien determinado o
susceptible de determinarse que tiene las siguientes consecuencias

· Implica el legado siempre una disposición a título particular

· Constituye el legado una liberalidad una trasmisión a título gratuito

· Constituye siempre por testamento

· Implica la trasmisión de un bien determinado , que puede consistir en un derecho , una


cosa o en u servicio a cargo del heredero

En cuanto a los legatarios no continúan la personalidad del autor de la herencia ni en las


relaciones patrimoniales de este , existe en el una trasmisión a título particular ( no universal
) sobre un bien determinado, esto determina que el legatario no responda de las relaciones
patrimoniales activas o pasivas quedando solo obligado a pagar la la carga con que
expresamente el autor de la herencia grave el legado.

El objeto o materia del legado puede consistir en un dar y / o un hacer, los legados de
DAR tiene por objeto la trasmisión del dominio, del uso o goce de una cosa o de un derecho
. los legados de HACER, implican una obligación impuesta a un heredero o a otro legatario
para cumplir un servicio a favor del legatario instituido

3.4 PERSONALIDAD [g49] EN LA SUCESIÓN.

La sucesión se presenta como si tuviese capacidad jurídica tanto por que ejercita derechos
públicos subjetivos como derechos privados.
En el campo del derecho privado la sucesión tiene la facultad jurídica de actuar para crear,
trasmitir modificar o extinguir derechos, es decir puede efectuar actos jurídicos , como
comprar , vender , arrendar , hipotecar , celebrar contratos.

La sucesión es titular de derechos reales o personales, puede ser propietaria , usufractaria o


bien acreedora o deudora y en juicio obtiene sentencia favorable o condenatoria.

Teoría de BRINZ.-

Se dice que el derecho hereditario es el régimen del patrimonio en liquidación por causa de
muerte, el fin consiste en mantener intactas ciertas relaciones patrimoniales activas y pasivas
para que la muerte no venga a trastornar la situación de los acreedores y deudores en la
herencia, por consiguiente la herencia en el derecho positivo se organiza como un
patrimonio en liquidación, y como un patrimonio afectado a la realización de un fin jurídico-
económico

El código Civil vigente dice que a la muerte del autor de la herencia los herederos tienen
derechos sobre la masa hereditaria , como si se tratara de un patrimonio común , con lo que
claramente la ley crea una copropiedad hereditaria, al hablar la ley de patrimonio común crea
jurídicamente una copropiedad

Tesis de Kelsen al problema de personalidad.-

Para Kelsen las personas jurídicas es la personificación de un sistema jurídico total o


parcial. En la personificación de un sistema jurídico parcial debe haber unidad de fin ya que
todo el conjunto de normas que lo integran tienen una finalidad común. La tesis de Kelsen
solo nos puede dar el método para personificar o no un sistema jurídico por lo tanto el
problema de la personalidad tanto de la sucesión como de cualquier ente colectivo deberá
resolverse estudiando cada derecho positivo.

En nuestro derecho no es posible la personificación del sistema jurídico que se llama derecho
sucesorio , en virtud de que el propio sistema regula la actuación de los herederos como la
única que jurídicamente tiene contenido posible , en atención a que el heredero se reputa
como causahabiente a titulo universal de la herencia

3.5 LOS ALBACEAS.

Se entiende como albacea a la persona designada por el testador o por los herederos para
cumplir las disposiciones testamentarias o para representar a la sucesión , y ejercitar todas
las acciones correspondientes al de cujus, así como para cumplir sus obligaciones,
procediendo a la administración , liquidación y división de la herencia.

Son órganos representativos de la comunidad hereditaria para proceder a su administración ,


liquidación , división y en su caso , los ejecutores de las disposiciones testamentarias
Clasificación .- Existen diversos tipos de albaceas , conforme a la doctrina y a la regulación
que hace el código civil se pueden distinguir en :

Albaceas universales.-solo tienen la función representativa de la herencia

Albaceas especiales .-tiene una función determinada por disposición expresa de testador

Albaceas mancomunadas.- son designados por el testador o por los herederos para que
obren de común acuerdo

Albaceas sucesivos.- son designados por el testador para aque desempeñen el cargo en el
orden que se indique el testamento

Albaceas testamentarios.- Son los que designa el testador

Albaceas legítimos .- Son aquellos que designan los herederos o el juez en su caso a falta de
albacea testamentario o renuncia a su cargo

Albaceas dativos.-

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Son derechos y obligaciones del albacea general lo dispuesto en el Art. 1706 del cc[g50] y
cada uno de lo mensionado en el articulo1706 implica un derecho en el albacea. No
obstante que el heredero es el continuador del patrimonio del de cujus, corresponde al
albacea ejercitar las acciones hereditarias dada la función representativa que le asigna la ley,
por lo que debe defender la sucesión en juicio y fuera de el.

El albacea tiene un conjunto de obligaciones como son presentar el testamento, pedir el


aseguramiento de los bienes que constituyen el universo hereditario, pagar la deuda
mortuorias y proceder a la liquidación de la herencia pagando a los acreedores de la misma,
el articulo 1717 del cc [g51] faculta al albacea para el pago de deudas de acuerdo con los
herederos la enajenación de los bienes que fuesen necesarios, a pesar que la ley prohíbe la
enajenación de los bienes inventariados según el art 841 del cc con excepción de los casos
previstos en ls artículos 1717, 1758.[g52]

Así mismo el código de procedimientos civiles PARA EL DISTRITO FEDERAL en su Art 841
establece las condiciones de la enajenación

ARTICULO 841

DURANTE LA SUBSTANCIACION DEL JUICIO SUCESORIO NO SE PODRAN ENAJENAR LOS BIENES


INVENTARIADOS, SINO EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 1,717 Y 1,758 DEL
CODIGO CIVIL, Y EN LOS SIGUIENTES:

I.- CUANDO LOS BIENES PUEDAN DETERIORARSE;


II.- CUANDO SEAN DE DIFICIL Y COSTOSA CONSERVACION;

III.- CUANDO PARA LA ENAJENACION DE LOS FRUTOS SE PRESENTEN CONDICIONES


VENTAJOSAS.

3.6 LOS INTERVENTORES DE LA HERENCIA.

Tomando en cuenta las disposiciones que existen en los códigos procesal y civil podemos
distinguir dos tipos de

INTERVENTORES Provisionales .- Son designados por el juez en dos casos cuando pasando
10 dias de la muerte del autor de la sucesión no se hubiere presentado el testamento o en el
no se hubiere designado albacea ni se hubiere denunciado el intestado regulada por el Art
771 al 773 [g53] del CC y 836[g54] del código de procedimientos civiles PARA EL DISTRITO
FEDERAL

INTERVENTORES Definitivos.- esta clase de sujetos del derecho hereditario se encuentran


definidos en el Art 1729 del CC,[g55] y tiene por objeto vigilar el exacto cumplimiento del
cargo de albacea y duraran en su funcion el tiempo que dure el albaceazgo y mientras no se
revoque su nombramiento desempenaran sus funciones sin sugeciona determinado plazo Art
1733 cc[g56]

3.7 ACREEDORES Y DEUDORES DE LA HERENCIA.

Todo Activo hereditario queda destinado preferentemente a cubrir el pasivo de la sucesión,


de tal manera que los herederos deberán pagar a beneficio de inventario el importe de las
obligaciones a cargo de la herencia, si el activo fuese insuficiente y hubiere legatarios estos
responderán subsidiariamente con los herederos y hasta el limite de sus legados, ya se
establecion en párrafos anteriores que el legatario puede de acuerdo con los herederos poner
en venta los bienes hereditarios para hacer el pago de las deudas mortuorias y de los
créditos a cargo de la sucesión y en el caso de que no se pusiesen de acuerdo podría llevarse
a cabo por autorización judicial..

Los deudores de la herencia son sujetos obligados a hacer el pago de sus obligaciones al
albacea sin que por lo tanto puedan perjudicar a los acreedores hereditarios haciendo un
pago a los acreedores personales de dichos herederos, además los deudores de la herencia
son responsables de valores destinados , como parte del activo hereditario al pago de pasivo
sucesorio para satisfacer preferentemente a los acreedores de la herencia

BIBLIOGRAFIA BASICA.

LIBRO: COMPENDIO DE DERECHO CIVIL II

BIENES, DERECHOS REALES Y SUCESIONES


AUTOR: ROJINA VILLEGAS RAFAEL

EDITORIAL PORRÚA AÑO: 2008

PAGINAS: DE LA 328 A LA 386


TEMA IV

SUPUESTOS DEL DERECHO HEREDITARIO, SUPUESTOS

COMUNES A LAS SUCESIONES TESTAMENTARIA E

INTESTAMENTARIA

4.1 DE LA MUERTE DEL AUTOR DE LA HERENCIA.

La muerte del de cujus como supuesto básico del derecho hereditaario.- La muerte del de
cujus determina la apertura de la herencia y opera la traasmision de la propiedad y posesión
de los bienes a los herederos y legatarios. El Art 1649, [g57] establece el momento de la
apertura de la sucesión tanto en la herencia legitima como en la testamentaria se aplica el
principio de que los herederos adquieren el derecho a la propiedad y posesión de los bienes
de la herencia desde la muerte del autor de la sucesión “EL MOMENTO DE LA MUERTE SE
LLAMA TECNICAMENTE APERTURA DE LA HERENCIA” como es evidente la denuncia y
radicación será posterior pero el juez declarara la apertura en el momento de la muerte (
retroactividad) esto es importante en casos muy específicos , por ejemplo en un accidente
automovilístico donde incluían al de cujus y a la familia (herederos ) es importante
determinar quien murió primero si los herederos mueren antes del testador o al
momento mismo en que muere el testador no tendrán derecho de heredar, ( sucesion
hereditaria ) pero si mueren después del testador , el derecho se preserva a sus
herederos. La apertura de la herencia tiene entonces en este caso el efecto primordial de
originar la caducidad del derecho hereditario para aquellas personas que hubieran fallecido
antes o en el momento mismo de la muerte del autor de la herencia.

4.2 VOCACIÓN Y DELACIÓN HEREDITARIAS.

Vocación y delación hereditaria son términos propios reconocidos desde el derecho romano
para designar al llamamiento virtual que se hace por ley o por el testamento a los herederos ,
en el instante preciso de la muete del autor de la sucesión y al llamamiento real y efectivo
que se opera en el juicio sucesorio por medio de los edictos convocando a los que se crean
con derecho a una herencia. Desde el punto de vista civil ambos momentos se retrotraen o
refieren siempre al instante de la muerte del De CUJUS para que cualquiera que sea la fecha
de radicación del jucio , el juez declare legalmente abierta la sucesión desde el dia y la hora
de la defunción .

Existen momentos importantes que deben referirse a la apertura de la herencia :

(1) Día y hora de la muerte del de cujus o delación judicial de presunsion de muerte

(2) Vocación hereditaria que se hace en el mismo dia y hora de muerte

(3) Radicación material del juicio sucesorio en fecha posterior a la muerte

(4) Delación hereditaria o sea llamamiento efectivo mediante edictos o notificación judicial
(5) Reconocimiento judicial de herederos y legatarios

(6) Adquisición irrevocable de la herencia por aceptación expresa o no existencia del derecho
por repudiación de la misma.

(7) Administración y liquidación de la herencia

(8) Partición y adjudicación de la herencia.

4.3 DECLARACIÓN DE HEREDEROS.

La declaración de herederos tiene tanto interés procesal para determinar quienes son los
herederos , como interés civil por lo que se refiere a los problemas que le juez deberá
resolver para el reconocimiento de herederos y legatarios. Existen tres problemas
fundamentales :

A) la declaración como herederos del ser concebido no nato designado como heredero o
legatario

B) el reconocimiento de herederos en el caso de perecer en un mismo accidente el autor de


la herencia y aquellos que estaban avocados a la misma

C) reconocimiento de los derechos del ausente.

4.4 ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA.

La herencia se adquiere desde el momento de la muerte del de cujus y el heredero es en


ese instante dueño y poseedor de los bienes , siendo menester la aceptación tacita que
confirma la sucesión hereditaria , toda herencia se recibe a beneficio de inventario por lo que
en nuestra legislación la presunción de aceptación basta para la adquisición , , y solo esta
quedara desvirtuada cuando se de la renuncia o repudia o si hay abandono también hay
repudiación.

4.5 ADQUISICIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA.

La aceptación de la herencia es un acto jurídico unilateral , por el cual el heredero manifiesta


expresa o tácitamente su voluntad en el sentido de aceptar los derechos y obligaciones del
de cujus que no se extinguen con la muerte invocando o no el beneficio de inventario.
Establecido en el Art 1670 [g58] del cc siendo esta irrevocable exceptuando cuando exista
dolo o violencia o mediante facultad del heredero cuando se altere la calidad y cantidad
de la herencia Art 1671 cc , no produciendo en ningún caso la aceptación confusión de los
bienes del autor de la herencia y la de los herederos art 1678 cc[g59]

Otro requisito de aceptación o repudiación es que no puede aceptarse parte de la herencia


asignada , tiene que ser total art 1657 cc[g60] sin mediar condicionamiento.
La repudiación de la herencia es un acto también unilateral por el cual el heredero
testamentario o ab intestato , renuncia a su calidad de tal y por consiguiente a los derechos ,
bienes y obligaciones que se le trasmiten por herencia, esta debe hacerse siempre en forma
expresa observando ciertas formalidades, consistiendo en la prtesentacion de un escrito ante
el juez que conozca del caso sucesorio, expresando su repudiación de la herencia , y si el
heredero no se encuentra en el lugar podrá hacerlo mediante notario publico, una vez
hecha la repudiación esta tiene carácter de irrevocable, cuando el que recibe la herencia es
a la vez heredero y legatario , el renunciar a la herencia no le quita el derecho de recibir el
legado a no ser que se trate de heredero ejecutor, las condiciones para el repudios son :

· Ser mayor de edad

· Las corporaciones oficiales solo previa audiencia del ministerio publico

· Que haya muerto la persona de cuya herencia se trata, nadie puede repudiar la
herencia de una personas viva y es menester que se haya hecho la apertura de la herencia

4.6 CAPACIDAD PARA TESTAR Y HEREDAR.

En este termino se entiende que para que pueda existir una trasmisión hereditaria debe
haber condiciones de existencia y validez del testamento y capacidad del heredero o
legaqtario.

La capacidad para testar es un supuesto especial de la sucesión testamentaria, solo tienen


incapacidad para testar l cuando se trata de enajenados o cuando la persona tiene
menos de 16 anos, existen ciertas incapacidades especiales que se regulan :

· Por falta de personalidad del heredero o legatario art 1314 cc [g61]

· Por delito art 1316 cc[g62]

· Por atentado contra la libertad del testador

· Por violación a la integridad del testamento

· Por razones de orden publico

· Por falta de reciprocidad internacional

· Por renuncia o remoción de un cargo conferido en testamento

4.7 INVENTARIO ADMINISTRACIÓN Y LIQUIDACIÓN.

El albacea dentro de los diez días a la aceptacon del cargo debe proceder a la formación del
inventario y conluirlo en un plazo de setenta días, en cuanto se inicie la formación del
inventario debe dar aviso al juez a efecto que los herederos nombrennun perito evaluador
en virtud de que el inventario y el avaluo debe ejercitarse en el mismo acto, este puede ser
simple o solemne, el rpimero se hace por el albacea con citación de todos los interesados es
decir herederos , legatarios ,acreedores , ministerio publico, representantes de la herencia
publica, y procede cuando no haya menores en la herencia ni tampoco sea herencia de
beneficiencia publica de ser asi se procederá al inventario solemne, cualquier interesado
puede oponerse al inventario dentro de los cinco diaz formulando sus motivos en que se
funde tal petición., si no se oponen en cinco diaz el inventario será aprobado por el juez o
bien si todos los herederos manifiestan su conformidad con respecto a el.

4.8 PARTICIÓN DE LA HERENCIA Y SUS EFECTOS.

Una vez aprobado el inventario y la cuenta de administración del albacea se procederá a la


partición de los bienes hereditarios, ningún coheredero puede quedar obligado a permanecer
en la indivisión ni tampoco el testador puede obligar a los herederos a que permanezcan en
la misma , las reglas de la parrticion son

1.- en primer termino si el testador hace la partición se observara estrictamente

2.- a falta de división hecha en el testamento el acuerdo de los herederos será la norma
suprma

La formalidad que debe llenar la partición será la que exige para la validez del contrato de
compra-venta, por lo tanto si en la herencia ezisten bienes raíces la partición debe hacerse
en documentos privados si el valor de esos mismo bienes no pasa de quinientos pesos o en
escritura publica si excede la cantidad

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cuáles son las distinciones de los supuestos jurídicos del Derecho Hereditario?

2. ¿A qué nos referimos cuando decimos “la muerte del de cujus como supuesto básico

del Derecho Hereditario”?

3. ¿A qué se refiere la presunción del ausente en el Art. 1649 del Código Civil Federal?

4. ¿Qué es la vocación legítima o testamentaria?

5. ¿Qué es el llamamiento real?

6. ¿Cuáles son los momentos que deben referirse a la apertura de la herencia?

7. ¿Cuáles son los problemas principales de la declaración de los herederos?

8. ¿De qué trata el Artículo 324 del Código Civil Federal?

9. ¿De qué habla el Art. 723 del Código Napoleón?

10. ¿De qué trata la adquisición de la herencia?


11. ¿Cuáles son los requisitos de la aceptación y repudiación de la herencia?

12. Expliqué ¿Qué dice el artículo 1678 del Código Civil Federal?

13. ¿Cuáles son los tres sistemas de la aceptación de la herencia?

14. ¿Qué es la repudiación de la herencia?

15. ¿Cuáles son las condiciones requeridas para la repudiación?

16. ¿Cuáles son los puntos de la capacidad para testar y heredar y de la caducidad de

la herencia?

17. ¿Qué es el inventario en la herencia?

18. En la adquisición de las herencias el Art. 1707 del Código Civil Federal nos habla de:

19. El Art. 1716 del Código Civil Federal dispone al respecto de:

20. ¿Qué es la liquidación de la herencia?


TEMA V

SUPUESTOS ESPECIALES DE LAS TESTAMENTARIAS


5.1 TESTAMENTO.

Definicion.- El testamento es un acto unilateral personalísimo , revocable y libre por el


cual un a persona trasmite sus bienes , derechos y obligaciones que no se extinguen con la
muerte a sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para después de la misma

Caracteristicas: art 1295 cc[g63]

* Es un acto jurídico unilateral

o Una manifestación de voluntad

o La intención de producir consecuencias de derecho

o Sansionado por la norma jurídica

o Tiene po objeto producir consecuencias de derecho

* Personalisimo , libre y revocable.- no se puede realizar por conducto de un representante.

* Debe ser ejecutado por persona capaz

* Tiene por objeto la trasmisión de bienes , derechos , y obligaciones que no se extinguen


por la muerte. El objeto es la trasmisión de bienes , derechos y obligaciones que se
condiciona por el arti 1378 del cc [g64] en su validez legal

5.2 VALIDEZ Y NULIDAD DEL TESTAMENTO.

En cuanto a la nulidad el art 8 del cc establece que los actos ejecutados en contra del
tenor de las peyes prohibitivas o de interés publico serán nulos excepto en los casos que la
ley disponga lo contrario. No obstan te que la nulidad absoluta del testamento se puede
invocar en cualquier tiempo la ley fija un termino para reclamar la herencia y es de diez
anos , de manera que no tendría interez para lls presuntos herederos dejar pasar ese
termino después de la muerte del testador , por que ahun cuando pudiesen impugnar el
testamento como nulo después del plazo indicado , esta nulidad no les beneficiaria , ya que
el termino para reclamar la herencia habría transcurrido , por lo tanto el termino que
motivan la acción de nulidad tanto en cuando el testamento esta afectado por nulidad
absoluta o relativa debe establecerse antes del plazo de diez anos art 1652 cc[g65]

Evocando las causas de nulidad de testamento estas pueden ser:

* Nulidad absoluta

* Nulidad por incapacidad.- esta esta considerada como relativa en los casos de retraso
mental y en menores de 16 anos

* Nulidad relativa..- En casos de que el acto jurídico sea ejecutado por una persona incapaz
art 2236 cc[g66]

* Nulidad por vicios de voluntad.- si el testador manifiesta su voluntad sin libertad, es


victima de violencia , si no la manifiesta en forma cierta es victima del error o el dolo
* Nulidad por dolo.-el dolo por si mismo es motivo de nulidad y es aplicable a a la
incapcidad o por error y esta accin prescribe a los diez anos

* Nulidad por violencia.- la violencia no solo se puede ejercer sobre el testador sino
tambie sobre los hijos , parientes o conyuges, e incluye la violencia moral , la vilencia física
y las amenazas .

* Nulidad por falta de forma.- e testamento es un acto jurídico solemne al determinar las
especies de testamentos como son los públicos abiertos o públicos cerrados

5.3 LA FORMA EN LOS TESTAMENTOS.

Por su forma los testamentos se clasifican en dos categorías que son los
testamentos ordinarios y los testamentos especiales art 1499 cc[g67]

Entre los testamentos ordinarios tenemos el publico abierto , el publico cerrado , y el


ológrafo ,y en las reformas de 1994 se establece un tercer elemento que es el publico
simplificado art 1500 cc[g68]

Los testamentos especiales hacen referencia a , el privado , el marítimo , el militar y el


hecho en país extranjero. Art 1501 cc

5.4 CADUCIDAD HEREDITARIA Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS.

1.- La caducidad.- La caducidad no es un vicio del testamento, sino que supone su validez por
haberse otorgado cumplimiento todos los requisitos tanto de existencia como de validez. A
pesar de que el acto jurídico es perfecto, existe una imposibilidad de que surta efectos por un
hecho ajeno al testador y generalmente posterior a su muerte.

Las causas que originan la caducidad son las siguientes

1º Cuando el heredero o legatario muere antes que el testador, se trata en este caso un hecho
ajeno al testador pero anterior a su muerte. Los siguientes casos son posteriores.

2º. Cuando el heredero o legatario muere después del testador, pero antes de que se cumpla
la condición suspensiva. Cómo esta impide el nacimiento del derecho, es necesario que se
cumpla viviendo el heredero o legatario, si muere antes de que se realice caduca la disposición
testamentaria en lo referente al heredero, y en tal virtud, no puede ya trasmitir esos bienes a
sus herederos sino que se considera que no hubo disposición testamentaria eficaz y debe
abrirse la sucesión legítima. Si el heredero o legatario muere antes de que se realice la
condición, la disposición testamentaria caduca y, por consiguiente no puede transmitirse esos
bienes a sus herederos a pesar de que mueren con posterioridad al testador. Justamente para
evitar la caducidad el testador puede hacer substituciones, es decir, puede nombrar un
substituto del heredero.

3º. Cuando el heredero se hace incapaz de heredar. Ya indicamos las causas que originan la
incapacidad para heredar. En estos casos caduca la disposición y se abre la sucesión legítima
para los bienes objeto de la disposición que ha caducado.

4º. Cuando la renuncia la lleve a cabo el heredero o legatario.

Aunque la transmisión de los bienes se opera de pleno derecho por la muerte del testador y en
el momento mismo de la muerte, hemos indicado que se exige una aceptación tácita o expresa
del heredero o legatario supuesto que nadie puede ser heredero o legatario contra su
voluntad. Si se manifiesta la aceptación tácita o expresa, produce efectos retroactivos y la
transmisión de la herencia se opera desde la muerte del testador, pero si se renuncia
expresamente la herencia, caduca la disposición testamentaria y en este caso debe también
abrirse la sucesión legítima (sólo por lo que se refiere a la parte del heredero, no del legatario),
ha no ser que se haya nombrado un substituto, que precisamente tiene por objeto evitar la
apertura de la sucesión legítima.

5º. El incumplimiento de la condición suspensiva respecto de herederos o legatarios. Hemos


visto que el testador puede imponer condiciones suspensivas o resolutorias para los legados
puede imponer condiciones suspensivas o resolutorias para los legados y que si no se cumple
la condición suspensiva, el legatario no llega a adquirir la cosa, liberándose el responsable del
legado. Si se trata de un heredero, entonces se abrirá la sucesión legítima por la parte que
caducó

2.- Substitución de heredero. La substitución, por consiguiente tiene por objeto evitar, en los
tres casos indicados, que se abra la sucesión legítima; el testador previendo esos casos que
originarían la caducidad de la institución, puede nombrar a un substituto para que entre en la
herencia. Esta es la substitución llamada vulgar.

En el Código vigente, al admitirse sólo la substitución vulgar, aquella en la que se origina


solamente en los casos en que el heredero muera antes que el testador, resulte incapaz de
heredar o renuncie la herencia, no se permite ya que los que ejercen la patria potestad
nombren substitutos, para los descendientes impúberes. . Actualmente si el heredero impúber
muere antes de la edad permitida para testar (16 años). Se abrirá en sucesión legítima. No será
válida la cláusula en la cual el ascendiente testador, nombrase un substituto si el heredero
muriese antes de los 16 años.

En la doctrina se acepta otra forma de substitución, llamada recíproca , como subdivisión de la


directa que estamos estudiando. Mas que una substitución es un modo de sustituir permitido
en nuestro derecho actual en el cual los herederos instituidos son substituidos
recíprocamente

3.- Substitución fideicomisaria. Además de la substitución directa que comprende las cuatro
formas ya indicadas (la vulgar, pupilar, ejemplar y recíproca), existe la indirecta llamada
fideicomisaria. Esta substitución esta prohibida por la ley.

Se llama substitución indirecta o fideicomisaria aquella en la cual el testador impone al


heredero la obligación de transmitir los bienes hereditarios a determinada persona, bien sea
durante su vida o cuando muera. En la substitución fideicomisaria el heredero queda
considerado simplemente como un usufructuario de los bienes, supuesto que el dominio lo
habrá de transmitir a su muerte o bien durante su vida, en un cierto plazo

El testador es el fideicomitente y el heredero el fiduciario; los bienes que se transmiten se


consideran en fideicomiso en ésta forma se impone una vinculación para ir transmitiéndolos
de generación en generación, como se aceptaba en la legislación antigua, lo que era
perjudicial tanto a la economía, como a la libertad de testar que se reconoce en el derecho
moderno.

La sustitución fideicomisaria trae consigo su nulidad pero no la del testamento o institución


respectiva. Es decir, la cláusula se tiene por no puesta y es válida la institución. El único efecto
en éste caso sería originar la herencia legítima cuando sobrevenga alguna causa de caducidad
ante la imposibilidad de que el substituto pueda recibir por testamento, toda vez que la
substitución se considera como no puesta.

AUTOEVALUACION

TEMA V.

1.- ¿Qué es un testamento?


Definición: El testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el
cual una persona capaz trasmite sus bienes, derechos y obligaciones que se extinguen por la
muerte a sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para después de la misma.

2.- ¿Qué dice el Código Civil del Testamento.

Artículo 1295.Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona
capaz dispone de sus bienes y derechos

, y declara o cumple deberes para después de la muerte.

El Código Civil define al testamento aunque no dice que sea un acto jurídico unilateral, sino
simplemente que es un acto. Naturalmente se caracteriza como un acto jurídico porque es una
manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de
derecho; y es unilateral porque solo anteviene sus manifestaciones de voluntad Art. 1295

En nuestro Código Civil para el D.F. hay tras posibilidades en materia sucesoria:

1.- La sucesión testamentaria (cuando en el testamento se disponga de todos los bienes)

2.- La sucesión legítima o intestada (cuando no hay testamento), y

3.- La sujeción en que subsisten simultáneamente la sucesión testamentaria y la legítima.

3.- ¿Cómo es la manifestación de voluntad?

El testamento que es también el documento en el cual consta la voluntad última de carácter


patrimonial, puede contener otras cuestiones (nombramiento de tutor, reconocimiento de
hijos, disposiciones funerarias, etc. Además de ser un acto jurídico unilateral, solemne y
personalísimo, característica con las que conceptualmente se define el testamento, nuestro
Código Civil lo califica de revocable y libre.

4.- ¿Cuál es el objeto del testamento?

Como en los testamentos el objeto consiste en la transmisión de los bienes que integran el
patrimonio de la sucesión, es necesario que estos bienes existan o puedan existir en l la
naturaleza, hay una imposibilidad física para el objeto en el acto jurídico, en los contratos o en
los testamentos.

5.- Explique ¿De que trata el artículo 1378 del Código Civil Federal?
Artículo 1378. El testamento otorgado legalmente será valido, aunque no contenga institución
de herederos y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar.

6.- ¿Qué artículo habla de la nulidad absoluta de testamento y explique por que?

En el artículo 8º. Del Código Civil se dispone que los actos ejecutados en contra del tenor de las
leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley disponga
lo contrario.

Artículo 8. Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público
serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario

Quiere esto decir que los perjudicados por el testamento podrán invocar en cualquier tiempo
la nulidad, que la prescripción no puede purgar este vicio, cualquiera que sea el tiempo
transcurrido. Tampoco es este un acto susceptible de confirmación, porque si el testador
revoca su testamento y hace uno nuevo en el que ya no se contenga aquella finalidad ilícita, no
se tratará entonces de una ratificación sino de un nuevo otorgamiento, o sea un problema
completamente distinto del que tratamos.

7.- ¿Qué es la nulidad por incapacidad?

- La capacidad de ejercicio es un elemento que solo se requiere para la validez de los actos
jurídicos. Por consiguiente la incapacidad es una causa de invalidez que origina la nulidad
relativa del contrato o del acto jurídico en general.

8.- ¿Explique la nulidad por dolo?

.- En materia de testamentos se dice que es nulo el testamento captado por dolo o por fraude,
y en la palabra “captado” tenemos un elemento suficiente para considerar que la voluntad ha
sido falseada, es decir, que ha sido víctima de un error y que este error es su causa
determinante, pues de lo contrario no se le habría captado (Art. 1487)

Artículo 1487. Es nulo el testamento captado por dolo o fraude

9.- ¿Cuál es la nulidad por violencia?


El Código, a propósito de la violencia en los testamentos, se refiere a la violencia moral, pero
es una definición incompleta, ya que debe también comprenderse la física. El Artículo 1485
supone el caso de amenazas, es decir, la violencia moral.

Artículo 1485. Es nulo el testamento que haga el testador bajo la influencia de amenazas
contra su persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o de sus parientes.

10.- ¿Cuál es la clasificación de los testamentos en su forma?

su forma en el Código vigente se distinguen dos clases de testamentos; Ordinarios y Especiales.

11. -¿De que trata cada testamento?

Los Ordinarios son: el público abierto, el público cerrado y el ológrafo, y se agregó el público
simplificado, por la forma al artículo 1500, publicada el 6 de enero de 1994

Testamentos especiales, son aquellos que se hacen tomando en cuenta determinadas


circunstancias y solo en atención a las mismas se permite recurrir a esa forma privilegiada, no
siendo eficaz en los casos ordinarios.- Los testamentos Especiales son, el privado, el militar, el
marítimo y el hecho en país extranjero.

12.- ¿Cuál es el testamento ológrafo?

.- Que reconoce el Código Civil vigente, considerado como testamento ordinario, es el escrito
por el testador de su puño y letra, siempre y cuando sea mayor de edad y sepa naturalmente
leer y escribir. Este testamento debe otorgarse por duplicado y guardarse en un sobre cerrado
cada uno de los ejemplares. Se presentará ante el Director del Registro Público de la Propiedad
y se manifestará ante dicho director y en presencia de testigos que en ese sobre se contiene el
testamento..

13.- ¿Qué es la caducidad hereditaria?

La caducidad no es un vicio del testamento, sino que supone su validez por haberse otorgado
cumplimiento todos los requisitos tanto de existencia como de validez. A pesar de que el acto
jurídico es perfecto, existe una imposibilidad de que surta efectos por un hecho ajeno al
testador y generalmente posterior a su muerte.
14.- ¿Cuándo ocurre la substitución del heredero?

En el Código vigente, al admitirse sólo la substitución vulgar, aquella en la que se origina


solamente en los casos en que el heredero muera antes que el testador, resulte incapaz de
heredar o renuncie la herencia, no se permite ya que los que ejercen la patria potestad
nombren substitutos, para los descendientes impúberes. . Actualmente si el heredero impúber
muere antes de la edad permitida para testar (16 años). Se abrirá en sucesión legítima. No será
válida la cláusula en la cual el ascendiente testador, nombrase un substituto si el heredero
muriese antes de los 16 años.

15.- ¿Cuáles son los tipos de substitución de heredero?

Substitución llamada vulgar Nuestra legislación vigente admite sólo esta forma de substitución
. En cambio, la legislación anterior se hacia la clasificación de substituciones directas e
indirectas, y a la vez se subdividían las primeras en vulgares, pupilares, ejemplares, y
recíprocas.

16.- ¿Cuál es la substitución fideicomisaria?

Se llama substitución indirecta o fideicomisaria aquella en la cual el testador impone al


heredero la obligación de transmitir los bienes hereditarios a determinada persona, bien sea
durante su vida o cuando muera

17.- ¿Qué señala nuestra ley en relación con la nulidad la revocación y la caducidad de
herederos?

TEMA VI

SUPUESTOS PROPIOS DE LA SUCESIÓN LEGÍTIMA

6.1 APERTURA DE LA HERENCIA LEGÍTIMA.

La herencia legitima se abre en los siguientes casos:

* Cuando no se otorgo testamento, que es la hipótesis normal

* Cuando habiéndose otorgado el testamento este ha desaparecido

* Cuando el testamento jurídicamente es inexistente

* Cuando el testamento es nulo, o hay nulidad parcial

* Cuando el testador revoca su testamento


* Cuando en el testamento solo se disponga de una parte de los bienes

* Cuando el heredero testamentario repudia la herencia

* Cuando el heredero testamentario muera antes del testador

* Cuando el heredero muera antes de que se cumpla la condición suspensiva

* En los casos de incapacidad de goce del heredero testamentario

En el código civil vigente la herencia legitima se abre . art 1599 cc

I.- cuando no hay testamento o el que se otorgo es nulo o perdió validez

II.-cuando el testador no dispuso de todos sus bienes

III.-cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero

IV.- cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia, o es incapaz de heredar
si no se ha nombrado substituto

Caducidad del legado y de la herencia.-

La caducidad del legado beneficia a todos los herederos por que el activo hereditario
aumenta.

6.2 PARENTESCO, MATRIMONIO Y CONCUBINATO COMO SUPUESTOS DE LA SUCESIÓN


LEGÍTIMA.

Son tres los sitemas de heredar , estas son por cabeza , por líneas y por estirpe.

Herencia por cabeza.- es cuando el heredero recibe en nombre propio, es decir no es llamado
a la herencia en representación de otro, esta se tiene en todos los hijos, en los padres y en
los colaterales.

Herencia por líneas.- esta se presenta en los ascendientes de segundo grado o de ulterior
grado , es decir procede respecto a abuelos y bisabuelos , , la característica es que se
divide la herencia en dos partes paterna y materna independientemente de que en una línea
existan mayor numero de personas que en la otra , la herencia se divide en dos partes

Herencia por estirpe.- esta da derecho a la herencia por representación, esto es cuando u
descendiente entra a heredar en lugar de un ascendiente ( el hijo en representación del
padre), esto da el derecho de representación

En los artículos 1609, 1610 y 1611 [g69] de nuestro Código Civil vigente se reglamenta la
herencia por estirpes, tratándose de los descendientes
6.3 PERSONAS QUE TIENEN DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA.

Estas son en primer lugar los descendientes , los hijos excluyen a los nietos , estos a los
bisnietos, es decir el pariente mas próximo excluye al mas lejano.

Son llamados a la herencia los descendientes y el conyuge , los ascendientes , los colaterales
hasta el cuarto grado, los hijos adoptivos , y los adoptantes , la concubina y el concubinario y
la asistencia publica

1.- Principio.- Las personas que tienen derecho a la herencia legítima son en primer lugar los
descendientes y el cónyuge, que juntos excluyen a los ascendientes y a todos los parientes
colaterales.

2.- Herencia de los descendientes.- Desde el punto de vista se comprende la ambigüedad del
Art. 1609 que dice: “Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros
heredarán por cabeza y los segundos por estirpe. Lo mismo se observará tratándose de
descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado a la
herencia”.

3.- Herencia de los ascendientes.- Los ascendientes sólo tienen derecho a heredar a falta de
descendientes. Al respecto dicen los artículos siguientes:

Art. 1615.- “A falta de descendientes y de cónyuge, sucederán el padre y la madre por partes
iguales”.

Art. 1616.- “Si sólo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia”.

Art. 1618.- “Si hubiere ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes
iguales y se aplicará una de los ascendientes de la línea paterna y otra de la materna”.

4.- Herencia del cónyuge supérstite.- El Código Civil vigente dispone al respecto:

Art. 1624.- “El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el derecho de
un hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión, no igualan hijos
adoptivos del autor de la herencia”.

Art. 1625.- “En el primer caso del art. Anterior, el cónyuge recibirá íntegra la Proción señalada;
en el segundo caso, sólo tendrá derecho de recibir lo que baste para igualar sus bienes con la
porción mencionada”.

Art. 1626.- “Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, la herencia se dividirá en
dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra a los ascendientes”.

Art. 1627.- “Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, tendrá
dos tercios de la herencia, y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá por partes
iguales entre los hermanos”.

Art. 1628.- “El cónyuge recibirá las porciones que le correspondan conforme a los dos artículos
anteriores, aunque tengan bienes propios”.
Art. 1629.- “A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge sucederá en todos
los bienes”.

5.- Herencia de los colaterales.- El Código Civil vigente regula esta materia en los artículos 1630
a 1634 en los términos siguientes:

Art. 1630.- “Si sólo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes iguales”.

Art. 1631.- “Si concurren hermanos con medios hermanos, aquéllos heredarán doble porción
que éstos”.

Art. 1632.- “Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos
premuertos, que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado a la herencia, los
primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes teniendo en cuenta lo dispuesto en
el art. Anterior”.

Art. 1633.- “A falta de hermanos, sucederán sus hijos, dividiéndose la herencia por estirpes, y
la porción de cada estirpe por cabeza”.

Art. 1634.- “A falta de los llamados en los artículos anteriores, sucederán los parientes más
próximos dentro del cuarto grado, sin distinción de líneas, ni consideración al doble vínculo, y
heredarán por partes iguales”.

6.- Herencia de la concubina.- Art. 1635.- La concubina y el concubinario tienen derecho a


heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge,
siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cincos años que
procedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común, siempre que
ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el autor de
la herencia le sobreviven varias concubinas, o concubinarios en las condiciones mencionadas al
principio de este art., ninguno de ellos heredará.

7.- Herencia de la Asistencia Pública.- Art. 1636.- A falta de todos los herederos llamados en los
capítulos anteriores, sucederá la Beneficencia Pública.

Como el Art. 27 constitucional prohíbe a las instituciones de beneficencia, tanto públicas como
privadas, adquirir bienes raíces innecesaria para su objeto, en los casos en que la Asistencia
Pública herede tales bienes, para cumplir con el mandato constitucional, el art. 1637 ordena
que esos bienes se rematen y se le aplique su valor.

8.- Herencia de los hijos naturales.- Art. 360.- “La filiación de los hijos nacidos fuera del
matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo” hecho del nacimiento. Respecto del
padre, sólo se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la
paternidad.
AUTOEVALUACION TEMA VI

SUPUESTOS PROPIOS DE LA SUCESION LEGÍTIMA

1.- ¿Cuáles son los casos para abrir una herencia legítima?

En la apertura de la sucesión legitima o intestada se enuncian algunos de los casos en que


puede abrirse.

1.- Cuando no se otorgó testamento, que es la hipótesis normal

2.- Cuando habiéndose otorgado el testamento éste ha desaparecido.

3.- Cuando el testamento es jurídicamente inexistente.

4.- Cuando el testamento es nulo; la nulidad puede ser total, refiriéndose a determinada
institución de heredero de legatario.

Cuando el testamento es nulo, si la nulidad es parcial, se abre la cesión legítima por lo que toca
a las disposiciones nulas y subsiste la testamentaria por lo que se refiere a las cláusulas válidas.

5.- Cuando el testador revoca su testamento.

6.- Cuando en el testamento sólo se disponga de parte de los bienes.

7.- Cuando el heredero testamentario repudia la herencia.

8.- Cuando el heredero testamentario muera antes que el testador.

9.-Cuando el heredero muere antes de que se cumpla la condición suspensiva, a pesar de que
su muerte sea posterior a la del testador no se cumpla la condición.

10.- En los casos de la incapacidad de goce del heredero testamentario.


CCF.-Artículo 1599.- La herencia legítima se abre:

I. Cuando no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió validez;

II. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes;

III. Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero;

IV. Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar,
si no se ha nombrado substituto.

2.-¿Las cláusulas para el testamento nulo?

Art. 1484.- Es nula la institución de heredero o legatario hecha en memorias o comunicados


secretos.

Art. 1485.- Es nulo el testamento que haga el testador bajo la influencia de amenazas contra su
persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o de sus parientes.

Art. 1486.- El testador que se encuentre en el caso del Art. que precede, podrá, luego que cese
la violencia o disfrute de la libertad completa, revalidar su testamento con las mismas
solemnidades que si lo otorgara de nuevo. De lo contrario será nula la revalidación.

Art. 1487.- Es nulo el testamento captado por dolo o fraude.

Art. 1488.- El juez que tuviere noticia de que alguno impide a otro testar, se presentará sin
demora en la casa del segundo para asegurar el ejercicio de su derecho, y levantará acta en
que haga constar el hecho que ha motivado su presencia, la persona o personas que causen la
violencia y los medios que al efecto hayan empleado o intentado emplear, y si la persona cuya
libertad ampara hace uso de su derecho.

Art. 1489.- Es nulo el testamento en que el testador no exprese cumplida y claramente su


voluntad, sino sólo por señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le hacen.

Art. 1490.- El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que
éste deba ser nulo conforme a la ley.

Art. 1491.-El testamento es nulo cuando se otorga en contravención aformas prescritas por la
ley.

Art. 1492.- Son nulas la renuncia del derecho de testar y la cláusula en que alguno se obligue a
no usar de ese derecho, sino bajo ciertas condiciones, sean éstas de la clase que fueren.

3.- ¿Cuáles es la clasificación de los casos de apertura de herencia legítima?

I.- Cuando no hay disposición testamentaria, comprendiendo tres casos:

1.- Cuando no se otorgó testamento;

2.- Cuando se revocó el testamento,


3.- Cuando existiendo un testamento, éste ha desaparecido

II.- En los casos de ineficiencia del testamento. Es decir que no producirá efecto. La ineficacia
del testamento tiene lugar:

1.- Cuando es inexistente;

2.- Cuando está afectado de nulidad absoluta, y

3.- Cuando está afectado de nulidad relativa.

III.- Cuando el testador dispone sólo de parte de los bienes. Este tercer grupo supone:

1.- Que se dispuso de parte de los bienes, por lo que deberá ser materia de sucesión legítima.
2.- Que sólo se hizo una institución de legatarios respecto de parte del activo, y nada se dijo
del resto no del pasivo; en cuyo caso se abrirá la sucesión legitima por la parte no dispuesta;

3.- Que sólo hubo una institución parcial de heredero; es decir, se instituyó heredero por parte
alícuota.

IV.- En los casos de caducidad de la herencia. La caducidad de herencia supone a su vez las
siguientes hipótesis:

1.- Que el heredero testamentario repudió la herencia; caduca su parte alícuota que será
materia de sucesión legítima

2.- Que el heredero murió antes que el de cujus

3.- Que el heredero murió antes que se cumpliera la condición suspensiva. A pesar de que
haya muerto después del testador, se abre la sucesión legítima,

4.- Incumplimiento de la condición suspensiva de que dependa la institución hereditaria

5.- Incapacidad del heredero por los casos siguientes: falta de personalidad, delito, actos, actos
inmorales, falta de reciprocidad internacional, motivos de orden público, presunción de
influencia contraria a la voluntad del testador o a la integridad del testamento, renuncia y
remoción de un cargo conferido en testamento.

4. Que dice el artículo 1497 del código civil federal?

Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto, en lo relativo a los herederos y
legatarios:

-Si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición
de que dependa la herencia o el legado;

-Si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado;

-Si renuncia a su derecho.


5. Que dice el artículo 1498 del código civil federal?

La disposición testamentaria que contenga condición de suceso pasado o presente


desconocidos, no caduca aunque la noticia del hecho se adquiera después de la muerte del
heredero o legatario, cuyos derechos se transmiten a sus respectivos herederos.

6.- ¿Cuales son las sucesiones legítimas fundamentales de herederos?

Herencia por cabeza, por líneas y por estirpes.

CCF.- Artículo 1602.- Tienen derecho a heredar por sucesión legítima:

I. Los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y
la concubina o el concubinario, si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por el
artículo 1635.

II. A falta de los anteriores, la beneficencia pública.

7. Cuál es la herencia por cabeza?

Sucesión en que cada uno de los sucesores mortis causa hereda por su propio derecho, no por
el de representación.

8.- ¿De qué trata la herencia por líneas?

La herencia por líneas se presenta en los ascendientes de segundo o de ulterior grado; es decir,
procedente respecto de los abuelos, bisabuelos, etc.,. La herencia por líneas se caracteriza en
que se divide en dos partes: herencia paterna y materna. La herencia se divide en dos partes, y
después cada mitad se subdivide en el número de ascendientes de cada línea.

9.- ¿Cual es la herencia por estirpes?

Es la que presenta mayor dificultades en su régimen, dando derecho a la herencia por


representación. Se puede definir de la siguiente manera: cuando un descendiente entra a
heredar en lugar de un ascendiente. Este sería el concepto más general. Se presenta también
el línea recta descendente, sin limitación de grado; en línea recta ascendente nunca puede
ocurrir; es decir; el bisabuelo no representa al abuelo, cuando éste murió antes que el autor de
la sucesión, sino que heredará por líneas cuando no exista el abuelo y a su vez no haya padres,
ni descendientes.

En cambio en la línea recta descendente si hay derecho de representación, sin limitación de


grado. Esto quiere decir que el hijo representa a su padre, si éste muere antes que el cujus, o
el nieto representa a su abuelo, si a su vez murieron su padre y su abuelo; o el bisnieto puede
heredar por estirpes, si a su vez murieron su padre, su abuelo y su bisabuelo.
La herencia por estirpes puede existir también en la línea colateral, pero limitada solo a favor
de los sobrinos del de cujus, es decir cuando mueren los hermanos del autor de la herencia,
sus hijos, como sobrinos del de cujus, pueden representarlos.

10. A que se refiere el Artículo 1610 del código civil federal?

Si sólo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por estirpes, y si en


algunas de éstas hubiere varios herederos, la porción que a ella corresponda se dividirá por
partes iguales.

11.- Que decía Valverde en la definición de derecho de representación?

Decía “ Dado el concepto que el código tiene del derecho de representación, que es igual al de
las leyes de Toro, podemos definirle como el famoso comentarista Llamas y Molina, diciendo
que es un derecho en virtud del cual los hijos ocupan el lugar de los padres, perpetuamente en
la línea recta, y hasta el segundo grado en la colateral para dividir la herencia del ascendiente
común, con los parientes de grado más próximo en la colateral” (Valverde, Tratado de Derecho
Civil Español)

12. Cuál es la herencia en caso de adopción

Herencia del adoptado. El adoptado hereda como hijo, pero en la adopción simple no hay
derecho de sucesión entre el adoptado y los parientes del adoptante.

Concurriendo padres adoptantes y descendientes del adoptado en forma simple, los primeros
sólo tendrán derecho a alimentos

13.- ¿Quiénes son las personas que tiene derecho a la herencia legítima?

En primer lugar los descendientes y el cónyuge, que juntos excluyen a los ascendientes y a
todos los parientes colaterales. A su vez, en el grupo de los descendientes los hijos excluyen a
los nietos; estos los bisnietos. Es decir el pariente más próximo excluye al más lejano. En
general son llamados a la herencia los descendientes y el cónyuge; los ascendientes; los
colaterales hasta el cuarto grado; los hijos adoptivos y los adoptantes; la concubina y el
concubinario en ciertos casos y la Asistencia Pública.

14. Que dice en los artículos 1615 y 1616 del código civil federal

· Artículo 1615. A falta de descendientes y de cónyuge, sucederán el padre y la madre por


partes iguales.

· Artículo 1616. Si sólo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la
herencia.

15. El artículo 1618 del código civil federal se refiere a:


Si hubiere ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes iguales, y se
aplicará una a los ascendientes de la línea paterna y otra a la de la materna.

16.- Mencione ¿Qué artículos hay en la herencia del cónyuge supérstite?

El Código Civil vigentes dispone al respecto

Art. 1624.- El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el derecho de
un hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión, no igualan a la
porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si concurre con hijos
adoptivos del autor de la herencia.

Art. 1625.- En el primer caso del Art. anterior, el cónyuge recibirá íntegra la porción señalada;
en el segundo, sólo tendrá derecho de recibir lo que baste para igualar sus bienes con la
porción mencionada.

Art. 1626.- Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, la herencia se dividirá en
dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra a los ascendientes.

Art. 1627.- Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, tendrá
dos tercios de la herencia, y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá por partes
iguales entre los hermanos.

Art. 1628.- El cónyuge recibirá las porciones que le correspondan conforme a los dos Art.s
anteriores, aunque tenga bienes propios.

Art. 1629.- A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge sucederá en todos


los bienes.

17. Explique los artículos del 1630 al 1634 del código civil federal de la herencia de los
colaterales.

Los colaterales del cujus -hermanas y sobrinos- heredan de la siguiente manera:

Por cabeza los hermanos y por extirpe los sobrinos, estos, solo en caso de que sean hijos de
hermanos que:

a) Pre-murió ( falleció antes que el autor de la sucesión )

b) repudio la herencia, o se ( es incapaz de heredar)

Los sobrinos, en este caso, si bien heredan por extirpe, son herederos directos del causante, y
se dice, por ficción legal, que heredan “o representación”. Caso distinto es el que se da cuando
la hermana (o) del cuis muere después que este, porque en esta hipótesis habiéndole sucedido
sus propios herederos lo suceden a él, de forma que ya no necesariamente son los sobrinos si
no cualquier heredero, testamentario o legitimo o legatario, porque estos no heredan del
primer fallecido si no de un causahabiente –heredero- de este. En el caso de hermano pre-
muerto que renuncio a la herencia o que es incapaz de heredar los hijos de estos están
legitimados para acudir al juicio sucesorio o para entablar juicio de petición de herencia,
porque son herederos directos, hay una sola transmisión hereditaria, en el segundo caso –
hermano muerto después, que no renuncio a la herencia ni es incapaz-, el legitimado para
todo lo anterior es el albacea de la sucesión de este o bien, los herederos ya declarados tales
por sentencia firme. No son herederos directos del primeramente fallecido, si no del hermano
muerto después. Hay dos transmisiones hereditarias.

18. De que trata la herencia de la concubina.

En la manera como un concubino puede heredar, es porque el otro le confiere derechos a


través de un testamento. Quien no tiene hijos, ni padres vivos, ni cónyuge, tiene libertad para
dejarle la totalidad de sus bienes a quien quiera a través de un testamento, por ejemplo,
puede dejarle los bienes a su concubino. Y quien tiene algún hijo, puede disponer del 20 % de
sus bienes a través de un testamento; quien no tiene hijos, pero tiene a sus padres con vida,
puede disponer de la tercera parte de sus bienes. Entonces, mediante una disposición
testamentaria, es factible conferir derechos a un concubino

19.-¿Qué dice el artículo 1635 del Código Civil Federal?

Art.1635.- La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente,


aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido
junto como si fueran cónyuges durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su
muerte o cuando hayan tenido hijos en común, siempre que ambos hayan permanecido libres
de matrimonio durante el concubinato.

Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinarios en las


condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguno de ellos heredará.

20.- ¿Cuál es la Herencia de la Asistencia Pública?

Esta solo ocurre cuando faltan los descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales hasta el
cuarto grado.

Art. 1636.- A falta de todos los herederos llamados en los capítulos anteriores, sucederá la
Beneficencia Pública.

Art. 1637.- Cuando sea heredera la Beneficencia Pública y entre lo que corresponda existan
bienes raíces que no pueda adquirir conforme al Art. 27 de la Constitución, se venderán los
bienes en pública subasta, antes de hacerse la adjudicación, aplicándose a la Beneficencia
Pública el precio que se obtuviere.
TEMA VII

LAS CONSECUENCIAS DEL DERECHO HEREDITARIO.

7.3 INEXISTENCIA, CADUCIDAD Y NULIDAD.

7.1 CONSECUENCIAS DE TRANSMISIÓN.

1.- Concepto.- Entendemos por consecuencias del derecho hereditario, las diferentes
situaciones jurídicas concretas que se constituyen con motivo de la creación, transmisión,
modificación o extinción de derechos, obligaciones o sanciones en materia hereditaria.

Existen dos tipos de consecuencias las primarias y las secundarias

2.- Transmisión testamentaria y legitima.- Un principio fundamental en materia hereditaria es


el relativo a la transmisión testamentaria y legitima. Existen en nuestro derecho dos formas de
transmisión hereditaria: la que se hace por testamento, y la que opera por la ley, condicionada
por el hecho jurídico de la muerte. La transmisión por testamento es la mas compleja,
comprende dos formas: a titulo universal y a titulo particular. La primera implica la transmisión
del patrimonio o de una parte alicuota; es decir, del conjunto de bienes, derechos y
obligaciones a beneficio de inventario cuando el heredero es universal, o de una parte
proporcional determinada por el testador, cuando instituye distintos herederos.

3.- Comparación entre las consecuencias que origina el testamento y las que crea el contrato. -
El testamento, según hemos dicho, es una forma de transmisión a titulo universal o a título
particular. Existe la transmisión a titulo universal al instituir herederos y la transmisión a título
particular al instituir legatarios.

El contrato es solo una forma de transmisión a título particular. El supuesto jurídico también es
distinto en el testamento y en el contrato.

En el testamento el supuesto jurídico siempre es la muerte del testador, para que se opere la
transmisión a titulo universal o a título particular. En el contrato el supuesto jurídico es el
acuerdo de voluntades para transferir la propiedad en forma unilateral o bilateral; onerosa o
gratuita. O en otras palabras: el testamento y el contrato son fuentes jurídicas que dan
nacimiento a derechos reales y a derechos personales.

4.- Transmisión de la posesión.- La posesión como poder de hecho es transmisible por herencia
y su estudio lo debemos separar de la transmisión de los derechos reales y especialmente, de
la propiedad. En otras palabras los herederos adquieren la posesión animus dominii de los
bienes de la herencia, aun cuando no adquieran la propiedad, si este derecho real no existe en
el patrimonio del de cujus. Si el autor de la sucesión no es propietario, sino simplemente
poseedor de ciertos bienes en concepto de dueño, los herederos son adquirentes de la
posesión. Continúa esta para todos los efectos legales, y pueden llegar a adquirir el dominio
por prescripción, contándose en el tiempo de esta el plazo transcurrido durante la posesión
del autor de la herencia. Cuando el derecho de propiedad sobre los bienes herederos existe en
el patrimonio del causante, este se transmite a los herederos y, consecuentemente, la
posesión.

En el artículo 1704 del Código vigente dispone: “El derecho a la posesión de los bienes
hereditarios se transmite, por ministerio de la ley, a los herederos y a los ejecutores
universales (albaceas), desde el momento de la muerte del autor de la herencia, salvo lo
dispuesto en el artículo 205”. Este ultimo precepto dice: “muerto uno de los cónyuges,
continuara el que sobreviva en la posesión y administración del fondo social, con intervención
del representante de la sucesión, mientras no se verifique la partición”.

Dice el Art. 1288 del Código vigente:

“A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria,
como un patrimonio común, mientras que no se hace la división “.

5.-Peticion de herencia.- La acción de petición de herencia esta normada por los artículos 13 y
14 del Código [g70] de los procedimientos civiles vigentes en el Distrito Federal en los
siguientes términos:

En el ordenamiento procesal anterior los artículos 1146 a 1169 se referían al interdicto de


adquirir la posesión hereditaria y fundamentalmente en ellos s protegían al heredero
testamentario o abintestato para reclamar la posesión de los bienes hereditarios contra
quienes no poseían a titulo de dueños o de usufructuarios, siempre y cuando no hubiere
albacea ni cónyuge supusiste que debería continuar en la posesión de los bienes del fondo
social del matrimonio. Acreditando el derecho del heredero mediante el testamento o
información testimonial en el caso de intestado, si aun no se hiciere la declaración de
herederos, o si mediante esta si ya existiere, el juez concedía la posesión al heredero sin
prejuicio de terceros de mejor derecho y ordenaba su inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y su publicación por edictos en el Diario Oficial y en el Boletín Judicial, a efecto que
pudiera presentarse cualquier contradictor dentro del término de sesenta días contados a
partir de la primera publicación. Cuando no había oposición, el juez confirmaba la posesión del
heredero, teniendo su resolución, conforme al artículo 1161 del Código de procedimiento
Civiles de anterior vigencia, Los siguientes efectos: “I.-. Que no se pueda admitir, después de
dictada, reclamación alguna contra la posesión dada; II.-. Que solo quede al que se crea
perjudicado, la acción de propiedad; III.-. Que si se intenta esta, continúe disfrutando la
posesión, durante el juicio, la persona que la hubiere obtenido.”

“ Si dentro sesenta días contados de la manera que establece el artículo 1160, se presentara
alguna persona con otro título, reclamando contra la posesión otorgada al que la solicito
primero, hará el juez entrega copia de esa reclamación por termino de tres días, al poseedor, y
de lo que este expusiere, se pasara también copia al reclamante” . (Art. 1162).

Previa la substanciación procesal respectiva en una audiencia en la que se presenten pruebas y


se alegue por las partes “la sentencia deber decidir precisamente sise confirma la posesión
otorgada al que intento el interdicto, o si se declara a favor del que reclamo, quedando sin
efecto la primera “. (Art. 1166).

En el último caso del articulo precedente, si resulta de la justificación rendida, que el poseedor
interino ha procedido dolosamente al interponer el interdicto, se les condenara en las costas y
frutos, y a la indemnización de daños y prejuicios” (Art. 1167). “La sentencia dictada, ya en
uno, ya en otro sentido, es apelable en ambos efectos”. (Art. 1168). “Si no se apela, queda la
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y se procederá desde luego a su cumplimiento
dándose la posesión al reclamante en forma antes expuesta, si el fallo se ha dictado en este
sentido” (Art. 1169).

Como se advierte de los preceptos transcritos, solo en caso de que no exista oposición por
parte de tercero, se otorgara una posesión definitiva al heredero que hubiere entablado el
interdicto, pues en esa hipótesis únicamente se le podría privar de ella o en el juicio
reivindicatoria o en el plenario de posesión en el que se acreditara por el actor un mejor
derecho para poseer.

En cuanto a la petición de herencia que regulan los artículos 13 y 14 del Código de


Procedimientos Civiles, su objeto y contenido se reducen a determinar el mejor derecho que
afirma el actor a su favor para poseer a titulo de heredero, sin que por lo tanto se discuta
como en el interdicto si se protege provisionalmente su posesión, pues de acuerdo con el
citado artículo 13, la acción de petición de herencia se intentara contra el albacea o poseedor
de las cosas hereditarias, contra el que no tenga el titulo de posesión de las mismas o
dolosamente haya dejado de poseerlas, y tendrá por objeto, conforme al artículo 14 del mismo
Código Procesal, que sea declarado heredero del demandante y se le haga entrega de los
bienes hereditarios con sus accesiones, sea indemnizado y se le rindan cuentas. Es decir, en la
primera hipótesis se trata de una controversia para discutir el mejor derecho de poseer las
cosas hereditarias, lo que implica que se acredite el derecho del actor para reclamar la
herencia que le corresponda si se le ha negado esta, o bien para que reconozcan sus derechos
de heredero si se le ha preterido o sea declarado como tal a alguien que el actor excluya por
tener un derecho preferente en la sucesión.

La acción de petición de herencia tiene una naturaleza jurídica semejante a la acción


reivindicatoria pero difiere de ella desde varios puntos de vista:

a).- Coinciden ambas acciones en ser reales y, por lo tanto proceden erga omnes ya que ambos
casos se ejercitan un derecho absoluto frente a cualquier tercero que perturbe o viole el
derecho del heredero o del protegido en su caso

b).- También en ambas acciones funge como demandado aquel que se encuentra en posesión
de los bienes hereditarios o de los que son objeto de propiedad.

c).- En la petición de herencia el heredero pretende el reconocimiento de su carácter de tal y,


por lo tanto, de su derecho a la herencia; en cambió, en la acción reivindicatoria, el actor
afirma haber adquirido la propiedad y debe justificar su carácter de dueño.

d).- En tanto que en la accion de herencia solo deberá justificarse la calidad de heredero a
través del título testamentario o de su derecho a la sucesión legítima, en cambio, en la accion
reivindicatoria deberá acreditarse haber adquirido legítimamente el dominio de un enajenante
que a su vez estuvo en posibilidad de transmitirlo.

e).- la petición de herencia es una accion universal a efecto de que se reconozca el derecho
del heredero a todo el patrimonio del difunto, si es un heredero universal o a una parte
alícuota si es un coheredero. Por el contrario, a accion reivindicatoria es singular o particular,
dado que tiene por objeto la restitución de un bien determinado.

7.2 BENEFICIO DE INVENTARIO Y SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS

1.- Otras consecuencias en materia hereditaria.- Existen otras consecuencias generales en


materia hereditaria, cuyo estudio es común a las testamentarias e intestados; nos referimos a
las siguientes:

1º Beneficio de inventario y

2º Separación de patrimonios.

2.- Beneficio de Inventario.- Toda herencia se entiende aceptada, en nuestro derecho, a


beneficio de inventario, aun cuando no se exprese.

Este principio fue reconocido en nuestros Códigos de 1870 y 1884. En el Código vigente el
artículo 1678 dispone:
“ La aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor de la herencia y de
los herederos, porque toda herencia se entiende aceptada a beneficio de inventario, aunque
no se exprese” .

Los acreedores de la herencia tienen interés jurídico a su vez, cuando el heredero sea
insolvente, para que los acreedores personales no ejecuten sobre bienes de la herencia, y de
esta suerte, se separan las deudas hereditarias de las personales del heredero.

Los acreedores personales del heredero pueden tener interés jurídico, cuando la herencia sea
insolvente, de tal manera que una mezcla de esos patrimonios, originaría un peligro de que los
bienes personales del heredero, fueran aplicados a pagar las deudas hereditarias.

En cuanto a los deudores de la herencia o del heredero, en verdad no tienen interés en la


separación de los patrimonios. En estricto derecho, al deudor no le importa pagar a
determinado acreedor, cumple pagando a cualquiera, en el caso de que se confundan los
patrimonios hereditario y personal del heredero, o se separen.

3.-Separación de patrimonio.-En nuestro derecho hay una separación de patrimonios que


opera ipso jure en toda herencia, sin necesidad de ser invocado el beneficio; es decir, existe la
primera excepción fundamental a la teoría clásica del patrimonio-personalidad, porque el
heredero tiene dos masas autónomas de derechos, bienes y obligaciones. Durante todo el
trámite del juicio sucesorio que termina por la partición, desde la aceptación de la herencia
hasta la liquidación de la misma se mantienen con autonomía esos dos patrimonios. Este
principio de separación de patrimonios en nuestro derecho, tiene las siguientes consecuencias
de importancia en la teoría y en la práctica.

I.- Los acreedores de la herencia no pueden ejecutar sobre los bienes personales del heredero.

II.- Los acreedores personales del heredero no pueden ejecutar sobre los bienes de la herencia.

III.- Los acreedores personales del heredero, sólo pueden embargar sus derechos hereditarios,
sujetos al beneficio de inventario, para que se determine si hay un remanente líquido con valor
económico que será materia del secuestro. En sentido opuesto ocurre en el derecho italiano.

Es por esto que en todo embargo que ejecutan los acreedores personales de un heredero, no
se señalan para “la traba de ejecución”, los bienes de la herencia individualmente
determinados, sino que se designa para el secuestro, el derecho hereditario, en cuanto que
tenga valor económico, practicada la liquidación, si el activo de la herencia es superior al
pasivo. Ese derecho será en la parte alícuota que corresponda al heredero, según se trate de
sucesión legítima o testamentaria.

Sistema mexicano del patrimonio familiar.- Nosotros tenemos el sistema del patrimonio
familiar, pero la ley guarda silencio respecto a la protección que para la familia exista después
de que muera el jefe de la misma. No hay una disposición especial que nos diga que el
patrimonio de familia persiste después de la muerte del jefe que lo ha constituido; pro
también en las causas que pueden originar la extinción del patrimonio familiar el Código Civil
no menciona la muerte del citado constituyente. Por consiguiente, es interesante investigar en
nuestro derecho si hay un sistema semejante al norteamericano que permita la indivisibilidad
del patrimonio familiar para después de la muerte del jefe de la familia o bien, si siguiendo la
regla general de los demás bienes, debe ser dividido entre los herederos legítimos. En el
Código de Procedimientos Civiles, el artículo 871 simplemente regula una forma más rápida en
la tramitación del juicio sucesorio, para el efecto de la transmisión a los herederos del
patrimonio familiar, decretando expresamente que se haga la división del mismo, como en
toda partición hereditaria.

El Art. 741 enumera en el Código Civil vigente cinco causas de extinción del patrimonio
familiar, y entre ellas no encontramos la muerte del jefe de familia; pero se dice en el Art. 724:

“La constitución del patrimonio de la familia no hace pasar la propiedad de los bienes que a él
quedan afectos, del que lo constituye a los miembros de la familia beneficiaria. Estos sólo
tienen derecho de disfrutar de esos bienes, según lo dispuesto en el artículo siguiente”.

La protección reconocida por el Código Civil al patrimonio familiar, principalmente se endereza


a evitar el embargo, las hipotecas o los actos de disposición durante la vida del jefe de la
familia.

TEMA VIII

OBJETO DEL DERECHO HEREDITARIO.

8.1 DERECHO A LA HERENCIA.

8.2 DEL PATRIMONIO HEREDITARIO.

8.3 DE LA COPROPIEDAD HEREDITARIA.

8.4 DEL PATRIMONIO FAMILIAR.

TEMA VIII OBJETO DEL DERECHO HEREDITARIO

En derecho, se denomina herencia al acto jurídico mediante el cual una persona que fallece
trasmite sus bienes y obligaciones a otra persona u otras personas, que se denominan
herederos, así se entiende por heredero la persona física o jurídica que tiene derecho a una
parte de los bienes de una herencia.

El heredero puede ser el que como tal figura en un testamento, o bien aquellos a quien o
quienes la ley, reconoce tal condición legal, ya sea por ausencia de testamento o por la
aplicación de normas imperativas como legitimas al heredero la ley le atribuye diversas
facultades entre ellas son:
1.- Aceptar o renunciar a la herencia, o aceptarla a beneficio de inventario.

2.- Disponer por actos inter vivos o mortis causa de la misma, aun antes de haber entrado en
su posesión.

3.- Legitimidad para impugnar el testamento, oponerse al mismo y cuantas acciones judiciales
considere necesarias para defender sus derechos, hereditarios.

Este conjunto de bienes y derechos recibe el nombre de caudal hereditario; Lo conforma el


patrimonio del causante en el momento de la muerte, eliminando aquellos bienes, derechos y
obligaciones que se extinguen por el hecho de la muerte, (derechos y obligaciones
personalisimas).

Por otro lado, desde el punto de vista del heredero, se denomina herencia al conjunto de
bienes, derechos y obligaciones que recibe.

8.2 DEL PATRIMONIO HEREDITARIO.

El patrimonio del causante. Con el fallecimiento de uno de los cónyuges se produce también la
disolución del régimen económico matrimonial, en el caso de una pareja; por lo que, antes de
proceder a la división de la herencia, es necesario determinar qué bienes componen el
patrimonio del viudo/a y cuáles el del fallecido; una ves hecho un inventario judicial del caudal
hereditario a fin de determinar los bienes integrantes del patrimonio a heredar.

Si bien es cierto el concepto de patrimonio es un conjunto de relaciones jurídicas


pertenecientes a una persona, que tiene una utilidad económica y que por ello son
susceptibles de estimación pecuniaria y cuyas relaciones jurídicas se encuentran constituidas
por deberes y derechos.

La mayor importancia en el patrimonio hereditario se vincula a trabes de las personas, es decir


derechos que responden de obligaciones.

El patrimonio si bien nace con la existencia de la persona, en cualquier ámbito, no es menos


cierto, que no se destruye por la extinción vital de la persona, con su muerte o de persona
jurídica con la caducidad de su existencia.

El patrimonio hereditario queda conformado como una universalidad existencial transmisible a


herederos o causahabientes en el mundo de las personas naturales o en el mundo de las
sociedades y entes colectivos.

8.3 DE LA COPROPIEDAD HEREDITARIA..

CONCEPCIONES HISTORICAS DE LA COPROPIEDAD.-


El origen de la comunidad, referida esta claro, a la copropiedad de los bienes, es tan antigua
como el mismo concepto de propiedad.

Los romanos conocieron y regularon la copropiedad denominada dominio o socii a los


condominios o copropietarios de una misma cosa.

La copropiedad producía en el derecho Justiniano los siguientes efectos:

A) Ningún copropietario podía disponer de la cosa común sin el consentimiento de la


totalidad de los condominios.

B) Cada copropietario podía disponer libremente de su derecho de copropiedad, es decir,


cada uno de los copropietarios podía enajenar o gravar su cuota parte sin necesidad del
consentimiento de los demás.

C) Cada copropietario podía utilizar ilimitadamente la cosa coman, pero ninguno podía hacer
alteraciones o innovaciones de la cosa, sin el consentimiento de los demás.

D) Cada copropietario tenia derecho a ejercer contra los demás copropietarios y contra
terceros acciones que protegían la propiedad.

E) Nadie estaba obligado a permanecer en copropiedad, de modo que cada copropietario


estaba en perfecto derecho de pedir la división de la cosa común.

F) Cuando uno de los copropietarios perdía su cuota por renuncia, abandono o por otra
causa, su cuota acrecía la cuota parte de los demás condominios, esto era lo que se
denominaba ius adscrecendi.

Una consecuencia de la llamada de todos los herederos a la totalidad del derecho hereditario
es el llamado ius adscrecendi.

CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE SONORA

CAPITULO VII

DE LA COPROPIEDAD

ARTICULO 1108.- Hay copropiedad cuando una cosa, un derecho o una universalidad de
bienes, derechos y obligaciones apreciables en dinero, pertenecen proindiviso a dos o más
personas.

CAPITULO VI

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HEREDERO

ARTICULO 1853.- Los herederos entran en la posesión de los bienes hereditarios, para todos
los efectos legales, y según lo dispuesto en los articuló 1725 y 1727, desde el día y hora de la
muerte del autor de la herencia, aun cuando materialmente no detenten los bienes o
derechos, e ignoren la apertura de la sucesión o su llamamiento o reconocimiento como
herederos.

ARTICULO 1725.- La sucesión se abre en el día y hora de la muerte del autor de la herencia….

ARTICULO 1727.- Desde la apertura de la herencia, los herederos y legatarios adquieren la


propiedad y posesión de los bienes objeto de la herencia o legado, salvo lo que dispone para
los legados de cosa indeterminada, pero determinable, caso en el cual el legatario adquirirá la
propiedad y posesión hasta que determine la cosa, por la elección correspondiente…..

8.4 DEL PATRIMONIO FAMILIAR.[g71]

Es la afectación de un inmueble para que sirva de vivienda o miembros de una familia o de un


predio destinado a la agricultura, artesanía, industria o comercio para proveer a dichas
personas de una fuente de recurso que aseguren su sustento.

Es el régimen legal que tiene por finalidad asegurar la morada o el sustento de la familia,
mediante la afectación del inmueble urbano o rural sobre el que se ha constituido la casa-
habitación de ella o en el que se desarrollan actividades agrícolas, artesanales, industriales o
de comercio, respectivamente.

Con tal propósito se precisa que el patrimonio familiar es inembargable, inalienable y


transmisible por herencia.

El patrimonio familiar debe constituirse con bienes ubicados precisamente en el domicilio de


quien lo constituye. Si quien pretende crearlo es uno de los cónyuges, para los efectos de este
artículo habrá que ceñirse al concepto de domicilio conyugal (véase comentario al a. 163).

El a. 731, acorde con lo en este precepto establecido, prevé como una de las condiciones para
la constitución del patrimonio de familia, que el miembro de la familia que quiera constituirlo
deba acreditar al juez, que está domiciliado en el lugar donde quiere constituir el patrimonio.
AUTOEVALUACIÓN

1.- COMO SE DENOMINA AL DERECHO HEREDITARIO?

R.-El derecho hereditario o también llamado sucesorio encuentra su justificación en la


característica de perpetuidad del derecho de propiedad, ya que a la muerte de una persona el
derecho se haya en la en la disyuntiva de disponer lo conducente al patrimonio del muerto a
fin del que el patrimonio no quede desprovisto de su titular.

El derecho sucesorio es la parte del derecho civil que regula la liquidación del patrimonio del
difunto y la transmisión de sus bienes y derechos, que no se extinguen con su muerte, a sus
sucesores o herederos; el derecho sucesorio en sentido amplio consiste en todo cambio de
sujeto en una relación jurídica en sentido estricto es la transmisión de todos los bienes y
derechos del difunto, así como sus obligaciones que no se extinguen con la muerte.

2.-EN QUE CONSISTE EL DERECHO A HEREDAR?

R.- En que cualquier persona tiene el derecho a heredar, que tenga capacidad de ejercicio esto
es, que sea mayor de edad o bien un menor puede heredar pero no puede hacer disfrute de
esto heredado, ya que no tiene capacidad de ejercicio.

3.-CUANDO EXISTE ESTE DERECHO?

R.- Una vez fallecido el causante, debe haber ya sea por disposición legal, o disposición
testamentaria una persona que ocupe el puesto, esta persona que recibe los bienes del difunto
recibe el nombre de heredero, adquiriente, sucesor, causahabiente.

Para adquirir la calidad de heredero:

1. La muerte de un sujeto.

2. La capacidad de un difunto para tener heredero.

3. La capacidad de suceder.

. Que se diera la delación o llamamiento a la herencia.

5. La aceptación del heredero.


4.-QUE ES EL JUS DELATIONIS?

R.-El jus delationis es el derecho a aceptar una herencia, y se adquiere en el momento en que
la delación se produce, y le confiere a su titular tres facultades.

a) La facultad de aceptar o repudiar la herencia

b) La facultad de poseer los bienes hereditarios

c) La facultad de realizar sobre los bienes hereditarios autos de carácter meramente


conservativos.

5.-CUALES SON LAS CONSECUENCIAS DEL JUS DELATIONIS?

R.- Al no constituir el derecho de transmisión una forma especial de suceder, no da lugar a un


modo de distribución de la herencia distinto de los ya vistos. Una vez presentes los
presupuestos constitutivos de la transmisión del ius optionis, el transmisario sucede, sea en
virtud de testamento o de la ley. Si se trata de una sucesión intestada, operará el derecho
propio o el derecho de representación según el caso, provocando la división per cápitas o per
stirpes, respectivamente.

Cuando el sujeto transmitente, titular originario del ius delationis, ha realizado actos de
disposición del mismo, tanto inter vivos como mortis causa, en éste último caso, a título
singular o de legado, se entiende que el derecho de aceptar o repudiar la herencia se ha
extinguido por aceptación. La disposición del ius delationis equivale al ejercicio en forma
positiva (facta concludentia); de ahí que lo que realmente transmita a su muerte, sea el
patrimonio hereditario ya adquirido, y no el derecho subjetivo de opcion.

6.-COMO ERA ANTES DE QUE EXISTIERA EL JUS DELATIONIS?

R.- La sucesión se reguló de manera diferente según las clases de bienes, así respecto de la
familia, que son los bienes inmuebles de importancia colectiva, si el PATER fallecía sin
testamento y sin SUI HEREDES (herederos propios), en la familia sucedían los AGNADOS. En
cambio respecto de la PECUNIA (bienes muebles de escaso valor) el PATER tenía libertad para
disponer de ella, incluso en favor de una persona ajena al grupo familiar.

7.-CUALES SON LOS ASPECTOS DEL DERECHO SUBJETIVO DE HEREDAR?

R.-Para que sea eficaz el acto de ejercicio del derecho, este debe ser objetivamente ejercitable.
Las condiciones para que sea así vendrán dadas por su plena y definitiva adquisición y, por lo
tanto, por la exigibilidad de la conducta impuesta al sujeto pasivo. Entre estas condiciones, es
importante la oportunidad o tempestividad del ejercicio, el derecho debe ser ejercitado en el
momento oportuno de heredar.

8.-CUALES SON LOS OTROS DERECHOS REALES QUE EXISTEN APARTE DEL DERECHO SUBJETIVO
DE HEREDAR?

R.- Se denomina derecho real el que tiene la persona directa o inmediatamente sobre la cosa
considerada como bien, y sin respecto a determinada persona.

Los derechos de esta clase dan nacimiento a las acciones reales.

Los derechos reales se clasifican en principales, aquellos que subsisten por si mismos y hacen
parte del patrimonio; y en accesorios, aquellos que se tienen sobre un bien ajeno y que
constituyen simplemente una garantías para el acreedor, sin aumentar el patrimonio.

El derecho real principal por excelencia es el de dominio o propiedad, mientras que un ejemplo
de derecho real accesorio es el de hipoteca.

Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de
servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones
reales.”

9.-QUE ES PATRIMONIO HEREDITARIO?

R.- Es el bien que se trasmite a sus herederos, cuando el titular de dicho patrimonio fallece, en
lo que se refiere a los bienes que pueden ser objeto del patrimonio familiar, el código civil
federal en su articulo 728[g72] , señala como patrimonio ha heredar, la casa, el inmueble,
sobre lo que se a construido la casa o inmuebles o en el que se desarrollan actividades
agrícolas, artesanales, industrial o comercial respectivamente.

Con tal propósito se precisa que el patrimonio Familiar es inembargable, inalienable y


trasmisible por herencia.

El patrimonio familiar debe constituirse con bienes ubicados precisamente en el

domicilio de quien lo constituye. Si quien pretende crearlo es uno de los

cónyuges, para los efectos de este artículo habrá que ceñirse al concepto de

domicilio conyugal (véase comentario al a. 163).

El a. 731, acorde con lo en este precepto establecido, prevé como una de las

condiciones para la constitución del patrimonio de familia, que el miembro de la

familia que quiera constituirlo deba acreditar al juez, que está domiciliado en el
lugar donde quiere constituir el patrimonio.

10.-DE QUE HABLA LA COPROPIEDAD HEREDITARIA?

R.-

11.-QUE DICEN LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL 1288 Y 1289

R.- Artículo 1288. A la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren derecho a la
masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras que no se hace la división.

Artículo 1289. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria;
pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión.

12.-DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 1292, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL?

R.- Artículo 1292. El heredero de parte de los bienes que quiera vender a un extraño su
derecho hereditario, debe notificar a sus coherederos por medio de notario, judicialmente o
por medio de dos testigos, las bases o condiciones en que se ha concertado la venta, a fin de
que aquéllos, dentro del término de ocho días, hagan uso del derecho del tanto; si los
herederos hacen uso de ese derecho, el vendedor está obligado a consumar la venta a su
favor, conforme a las bases concertadas. Por el solo lapso de los ocho días se pierde el derecho
del tanto. Si la venta se hace omitiéndose la notificación prescrita en esté artículo, será nula.

13.-QUE PASA CUANDO VIOLAN EL DERECHO HEREDITARIO?

R.-

14.-QUE ES EL PATRIMONIO FAMILIAR?

R.- El patrimonio familiar se le denomina como la afectación de un inmueble para que sirva de
vivienda a los miembros de una familia, o este destinado a la agricultura, la artesanía, la
industria o el comercio, por que el entorno familiar tenga recursos suficientes que aseguren su
subsistencia.

15.-EN QUE CONSISTE EL PATRIMONIO FAMILIAR?

R.- PATRIMONIO FAMILIAR ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL consagrado a favor de las


familias, y que está regulado en la Ley Civil como un GRAVAMEN, bajo el cual en la mayoría de
los Estados de la República es tiene las siguientes características: Es inalienable, inembargable,
entre otras características, A EXCEPCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, en donde conforme a su
Legislación Civil DICHO GRAVAMEN NO ES PREFERENTE

TEMA IX

DE LAS RELACIONES JURÍDICAS DEL DERECHO HEREDITARIO.

9.1 RELACIONES DE LOS HEREDEROS ENTRE SI.


Se aplican en este principio las normas generales que se establecen en materia de
copropiedad.

· Los herederos adquieren obligaciones y derechos en masa mientras y tanto no se


realice la repartición de la herencia

· Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria pero no
puede disponer de las cosas que fomran la sucesión

· Para la venta de los derechos que tenga cada heredero se respetara el derecho de tanto
que también se reconoce en la copropiedad

· La repartición de la copropiedad hereditaria se rige por reglas propias

· La repartición se debe hacerse hasta que queden aprobados los inventarios y la cuenta
de administración del albacea

· Ningún heredero puede permanecer en la indivisión

· La partición se rige en los términos dispuestos por el testador

· Entre los herederos existe la obligación de abonarse recíprocamente las rentas y


frutos que cada uno hubiere recibido de los bienes hereditarios

· La repartición es un acto jurídico que debe constatar en escritura publica

· Entre los herederos existe la obligación de saneamiento para el caso de evicción.

9.2 RELACIONES DE LOS HEREDEROS CON LOS LEGATARIOS.

Dos son las relaciones principales:

· La primera se constituye cuando el loegado es a cargo de un heredero o de la masa


hereditaria, la distinción de esta se hace en tres tipos de legados , que son de crédito (
servicios o cosas que no están individualmente determinados ), de gravamen( se configura
entre el legatario titular del mismo y el heredero responsable una relación real o propter rem
) y de dominio ( para estos legados el legatario se convierte en dueño de la cosa y el
heredero responsable es simple depositario de la misma con obligación de custodiarla)

· La segunda.- se presenta para el caso de responsabilidad subsidiaria de los legatarios


cuando los bienes dejados a los herederos no alcance a pagar las deudas del de cujus

9.3 RELACIONES DE LOS HEREDEROS CON LOS ACREEDORES DE LA

HERENCIA.

Siendo los herederos causahabientes a titulo universal del patrimonio sucesorio a beneficio
de inventario se convierten en deudores de los acreedores del difunto pero hasta el limite
que permita el activo dxe la herencia ,
Los acreedores hereditarios son los sujetos privilegiados en el régimen sucesorio y por loo
tanto el albacea concluido el inventario no podrá pagar los legados sin haber cubierto o
asignado bienes bastantes para pagar las deudas concervando en los distintos bienes los
gravámenes especiales que tengan art.1763 cc[g73]

Es un principio fundamental en la sucesión por causa de muerte que los herederos contribuyan
en proporción a su haber hereditario al pago de lasdeudas y cargas de la herencia.

Se entiende por deudas las obligaciones que incumben al de culus y que se transmiten a sus
herederos, y por cargas las obligaciones que nacen para los herederos por causa de la muerte
del autor. Como las deudas mortuorias, los gastos de administración y el pago de legados.

De allí se explica que antes que se paguen los legados, se satisfagan las deudas de la herencia

9.4 RELACIÓN DE LOS HEREDEROS CON EL O LOS ALBACEAS.

El albacea es un representante de los herederos y por lo tanto se aplican las reglas del
mandato para regir los derechos y obligaciones existentes entre herederos y albacea.

9.5 RELACIONES JURÍDICAS ENTRE LOS HEREDEROS Y EL INTERVENTOR

DE LA HERENCIA.

El interventor es un órgano de control de las funciones del albacea que no entra en posesión
de los bienes hereditarios, asi que solo desempeña un papel auxiliar el heredero o
herederos inconformes en la designación del albacea según lo refiere el art. 1729 cc[g74]

Según este artículo y el anterior, el interventor actuará como órgano de control y vigilancia del
albacea. En consecuencia, cuidará que el albacea, en el ejercicio de sus funciones, observe una
conducta siempre orientada al exacto y cabal cumplimiento de los deberes que le impone el
cargo.

9.6 RELACIONES DE LOS HEREDEROS CON LOS DEUDORES DE LA HERENCIA.

Los herederos a titulo universal se convierten en los acreedores de los deudores hereditarios
pero corresponde al albacea exigir el pago de las obligaciones respectivas.

9.7 RELACIONES DE LOS LEGATARIOS ENTRE SI.

Los legatarios adquieren bienes determinados por lo que no entran en relaciones directas
entre si .
9.8 RELACIONES DE LOS LEGATARIOS CON LOS ACREEDORES DE LA

HERENCIA.

Solo pueden constituirse estas relaciones para el caso de responsabilidades subsidiarias de


los legatarios, o bien para la hipótesis de que la herencia se distribuya en puros legatados.
Que en este caso se consideran todos como herederos.

9.8 RELACIÓN DE LOS LEGATARIOS CON EL O LOS ALBACEAS.

El albacea mantiene relaciones jurídicas con los legatarios para efecto de no permitir la
substracción de los legados sino hasta que hayan sido liquidados las deudas de la herencia.

9.9 RELACIONES JURÍDICAS ENTRE LOS LEGATARIOS Y EL INTERVENTOR

DE LA HERENCIA.

Solo en el caso que toda la herencia se distribuya en legados podrá originarse una
relación jurídica indirecta entre el interventor y el legatario

9.10 RELACIONES DE LOS LEGATARIOS CON LOS DEUDORES DE LA HERENCIA.

Estas relaciones pueden presentarse en dos casos

A) Cuando el testador deja al legatario un crédito el legatario se convierte en acreedor del


crédito que se le hubiere legado. Por lo tanto el deudor le pagara directamente a el

B) Cuando toda la herencia se distribuye en legados. Como todos los legatarios se


consideran herederos propiamente ellos son los acreedores quienes tendrán la facultad de
exigir el pago de los créditos que se trasmitieron por el testador

9.12 RELACION DE LOS ALBACEAS ENTRE SI.

Los albaceas mancomunados, conforme al artículo 1692, deben ejercer el albaceazgode común
acuerdo y, por lo tanto, solo valdrá lo que hagan todos en conJuno; lo que hiciera uno de ellos
legalmente autorizado por los demás, o lo que, en caso de disidencia, acuerden el mayor
número.Si no hubiera mayoría decidirá el juez. Solo en el caso de suma urgencia, puede uno de
los albaceas mancomunados practicar, bajo su responsabilidad personal, los actos que fueren
necesarios, dando cuenta inmediatamente a los demás.

Albaceas son sucesivos, prescribe el artículo 1962, que el albaceazgo será ejercido por cada
uno de ellos, en orden que hubiesen sido designados.
Pueden existir relaciones entre el albacea universal y los ejecutores especiales. El artículo 1701
dispone que:

“El Albacea general esta obligado a estregar al ejecutor especial las cantidades o cosas
necesarias para que cumpla la parte del testamento que estuviere a su cargo”.

Generalmente los ejecutores especiales tienen por objeto cumplir con los legados que hubiere
asignado el testador y desde ese punto de vista se constituye un nuevo tipo de relación jurídica
entre el albacea general y el especial, según los términos del artículo 1702 que dice así:

“Si el cumplimiento del legado dependiere de plazo o de alguna condición suspensiva,


podrá el ejecutor general resistir la entrega de la cosa o cantidad, dando fianza a satisfacción
del legatario o del ejecutor especial, de que la entrega se hará en su debido tiempo”.

9.13 RELACIONES DE LOS ALBACEAS CON LOS ACREEDORES DE LA HERENCIA.

Los Acreedores de la herencia:

El derecho hereditario persigue como finalidad fundamental de la liquidación del patrimonio


de la sucesión, pagar a los acreedores de la misma y en el supuesto de que hubiese un
remanente, aplicarlo a herederos y legatarios.

Las clases de albacea son:

TESTAMENTARIOS- obviamente designados por testamento

LEGALES: Así se desempeñan los herederos legales

DATIVOS-: Son nombrados por la autoridad judicial en caso de no haber albacea testamentario
o que los albaceas legales tuvieran posiciones contrarias al ejercicio del cargo.

Por el límite de sus facultades pueden ser Albaceas UNIVERSALES PARTICULARES.

Las funciones de un albacea son:

- Atender a la inhumación del testador, o a su incineración si lo hubiese dispuesto así.

- Ejercer las acciones judiciales y extrajudiciales para la seguridad de los bienes hereditarios

- Hacer inventario judicial de los bienes que constituyen la herencia, obviamente con citación e
los herederos, legatarios y acreedores de quienes tenga conocimiento.
- Administrar los bienes de la herencia que no hayan sido adjudicados por el testador, hasta
que sean entregados a los legatarios o herederos.

- Pagar las deudas y cargas de la herencia, con conocimiento de los herederos.

- Pagar o entregar los legados.

- Vender los bienes hereditarios en cuanto sea indispensables para pagar las deudas de la
herencia y los legados.

- Procurar división y partición de la herencia.

- Cumplir los encargos especiales del testador.

- Sostener la validez del testamento, si hay juicio de impugnación que se promueva.

En caso de ausencia de testamento y orden judicial, se denomina albacea legítimo aquel a


quien compete por derecho cumplir la voluntad de testador. Se llama albacea universal a
quien tiene poder irrestricto para cumplir íntegramente todas las disposiciones de un
testamento.

Testamento: Se le define como el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por
el cual una persona capaz trasmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen
con la muerte a sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para después de la
misma.

Se denomina legado o manda al acto a través del cual una persona, en su testamento,
decide repartir una parte muy concreta de sus bienes a otra persona determinada. Hablamos
en todo caso de bienes individuales, y no de porciones del patrimonio. También recibe por
extensión ese nombre el conjunto de bienes que son objeto del legado.

La persona que recibe un legado es denominada legatario y, normalmente, tiene menos


derechos que un heredero a la hora de la administración y defensa del caudal hereditario. En
caso de pleito, por ejemplo, los herederos pueden representar al patrimonio hereditario en
juicio, pero no los legatarios. Otra limitación del legatario es que no tiene derecho a crecer.

Desde este punto de vista los acreedores hereditarios están facultados para exigir
directamente al albacea que tome todas las providencias necesarias para la garantía y pago de
sus créditos. A su vez, el albacea en nombre de los herederos y legatarios en su caso, deberá
pagar en primer término las deudas mortuorias y los gastos de rigurosa conversación y
administración de la herencia, así como los créditos alimenticios, pudiendo hacer estos pagos
antes de la formación del inventario. Las demás deudas de la herencia no podrán pagarse
hasta que quede concluido el inventario, esto se rige en el artículo 1753 del código civil. Al
efecto el albacea pagara a los acreedores en el orden en que se presenten, siendo ya exigibles
sus créditos; pero si entre los no presentados hubiere algunos preferentes, se exigirá a los que
fueren pagados la caución de acreedor de mejor derecho. Si hubiere algún concurso, bien sea
de la sucesión o del autor de la herencia, declarado con anterioridad a su muerte, el albacea
deberá pagar conforme a la sentencia de graduación de los acreedores. Para la debida garantía
de los distintos créditos a su cargo de la herencia, el albacea no podrá pagar dichos legados,
sin haber cubierto o asignado bienes bastantes para pagar dichos créditos, regido por el
artículo 1763 del código civil. Pueden ocurrir que se presenten algunos acreedores después de
que hayan sido pagados los legados; en este caso tendrán actuación contra los legatarios
cuando en la herencia no hubiere bienes bastantes para cubrir sus créditos, regido por el
artículo 1764 del código civil.

9.14 RELACIONES JURIDICAS ENTRE LOS ALBACEAS Y EL INTERVENTOR DE LE HERENCIA.

Interventores: Son los que desempeñan un papel de control respecto a ciertas funciones del
albacea y además actúan para proteger intereses determinados de ciertos herederos,
legatarios o acreedores de la herencia.

CLASES DE INTERVENTOR

Provisionales La función guardar los bienes hereditarios

Definitivos Hacer los gastos de las mejoras o manutención de los bienes, hacer reparaciones a
los bienes de la herencia y Entregar los bienes al albacea en cuanto se nombre o se de a
conocer este.

El juez podrá designar un interventor provisional:

Si pasados 10 días de la muerte del de cujus no se hubiere presentado el testamento

* Si en el testamento no se designo albacea.

* Si no se hubiere designado el juicio de intestado.

* Cuando por cualquier motivo no hubiere albacea después de 1 mes de iniciado el juicio
sucesorio.

Se nombra interventor definitivo cuando el heredero este ausente o no sea conocido, cuando
la cuantía de los legados iguale o exceda a la porción del heredero albacea, cuando se hagan
legados para objetos o establecimientos de beneficencia pública.
La función del interventor definitivo es vigilar el exacto cumplimiento del cargo de albacea
durante todo el tiempo que dure el albaceazgo; no tiene plazo determinado y no pueden tener
la posesión de los bienes.

REQUISITOS PARA SER INTERVENTOR

Ser mayor de edad

Tener buena conducta notoria

Tener su domicilio en el lugar del juicio sucesorio

Otorgar fianza judicial.

CAUSA DE TERMINACIÓN DEL CARGO DE INTERVENTOR

Por incumplimiento del cargo

Muerte del interventor

Incapacidad legal del interventor

Terminación del albaceazgo

Renuncia

Revocación

Remoción del cargo

Por excusa que el juez califique de legítima.

ARTÍCULO 1613 CC.- El heredero o herederos que no hubieren estado conformes con el
nombramiento del albacea hecho por la mayoría, tienen derecho de nombrar un interventor
que vigile al albacea.

Si la minoría inconforme la forman varios herederos, el nombramiento de interventor se hará


por mayoría de votos, y si no se obtiene mayoría, el nombramiento lo hará el juez, eligiendo el
interventor de entre las personas propuestas por los herederos de la minoría.

ARTÍCULO 1614.- Las funciones del interventor se limitan a vigilar el exacto cumplimiento del
cargo de albacea.
ARTÍCULO 1615.- El interventor no puede tener la posesión ni aun interina de los bienes.

9.15 RELACIONES DE LOS ALBACEAS CON LOS DEDUDORES DE LA HERENCIA.

Ya hemos dicho que el albacea, en la representación de la sucesión, debe proceder al


cobro de los créditos existentes a favor de la herencia. El artículo 1705, del código civil
expresamente dispone que el albacea debe deducir todas las acciones que permanezcan a la
herencia y el artículo 1706 del código civil enumera las obligaciones del albacea general,
comprendiendo la administración de los bienes, la liquidación de cuentas del albaceazgo y en
general las demás que impongan la ley, entre las que deben comprenderse el cobro de los
créditos en forma extrajudicial.

Deudores de la herencia: Desempeñan un papel de sujetos pasivos, no podrán disminuir su


responsabilidad patrimonial por la muerte del autor de la sucesión.

Sujeto activo: acreedor va a exigir que le paguen las deudas

Sujeto pasivo: deudor va a estar obligado al pago de las deudas

[1] Codigo de Familia para el Estado de Sonora , Exposicion de motivos y texto integrado del
código original y sus reformas Dr Miguel Angel Soto LaMadrid editorial Beilis mexico 2011

[2] Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos Editorial Fernandez mexico 2007
edicion gratuita

[3] Vid Carbonell, Miguel, La Constitución en Serio. Porrua y UNAM., México 2001, Págs. 170,
171 y 173

[4] Participación de la Sra. Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en el

Congreso internacional “la familia hoy Derechos y deberes”, en el centro de Negocios y


comercio de la ciudad de México, el 6 de noviembre de 2003.

[5] http://www.stjsonora.gob.mx/reformas/Reformas010311.pdf

[6] Rafael rojina Villegas Compendio de Derecho civil tomo II Biwenes , Derechos Reales y
Sucesiones editorial Porrua Mexico 2009

[7] Codigo Civil Para el Estado de Sonora


[8] Codigo Civil para el distrito Federal en Materia Común y para toda la republica en Materia
Federal comentado tomo III de las sucesiones Instituto de Investigaciones Juridicas de la
UNAM Mexico 2da Edicion 1993

[9] http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/591/11.pdf

[g1]Artículo 296.- Cada generación forma un grado, y la serie de grados constituye lo que se
llama línea

de parentesco.

Artículo 297.- La línea es recta o transversal: la recta se compone de la serie de grados entre

personas que descienden unas de otras; la transversal se compone de la serie de grados entre
personas

que sin descender unas de otras, proceden de un progenitor o tronco común.

Artículo 298.- La línea recta es ascendente o descendente: ascendente es la que liga a una
persona

con su progenitor o tronco de que procede; descendente es la que liga al progenitor con los
que de él

proceden. La misma línea es, pues, ascendente o descendente, según el punto de partida y la
relación a

que se atiende.

Artículo 299.- En la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones, o por el
de las

personas, excluyendo al progenitor.

[g2]Artículo 300.- En la línea transversal los grados se cuentan por él número de generaciones,
subiendo

por una de las líneas y descendiendo por la otra; o por el número de personas que hay de uno
y otro de

los extremos que se consideran, excluyendo la del progenitor o tronco común.


[g3]Artículo 294.- El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio, entre el
varón y los

parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón.

[g4]Artículo 1603.- El parentesco de afinidad no da derecho de heredar.

[g5]Artículo 390.- El mayor de veinticinco años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus
derecho

puede adoptar uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando éste sea mayor de edad,
siempreque el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado y que acredite además:

I. Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y el cuidado de la


person

que trata de adoptarse, como hijo propio, según las circunstancias de la persona que trata de
adoptar;

II. Que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al interés
superio

de la misma, y

III. Que el adoptante es persona apta y adecuada para adoptar.

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el juez puede autorizar la adopción de dos o má

incapacitados o de menores e incapacitados simultáneamente.

Artículo 391.- El marido y la mujer podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en
considerar

adoptado como hijo y aunque sólo uno de los cónyuges cumpla el requisito de la edad a que se
refiere e
artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los
adoptantes y adoptado sea de diecisiete años cuando menos. Se deberán acreditar además los
requisitos previstos elas fracciones del artículo anterior.

Artículo 392.- Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo en el caso previsto en

artículo anterior.

Artículo 393.- El tutor no puede adoptar al pupilo, sino hasta después de que hayan sido

definitivamente aprobadas las cuentas de tutela.

Artículo 394.- El menor o la persona con incapacidad que haya sido adoptado bajo la forma d

adopción simple, podrá impugnar la adopción dentro del año siguiente a la mayoría de edad o
a la fechaen que haya desaparecido la incapacidad.

Artículo 395.- El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado, los mismos

derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos.

El adoptante dará nombre y sus apellidos al adoptado, salvo que por circunstancias específicas,
en el

so de la adopción simple, no se estime conveniente.

Artículo 396.- El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos

derechos y obligaciones que tiene un hijo.

Artículo 397.- Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentir en ella, en sus
respectivos

sos:

I. El que ejerce la patria potestad sobre el menor que se trata de adoptar;


II. El tutor del que se va a adoptar;

III. La persona que haya acogido durante seis meses al que se pretende adoptar y lo trate como
a hijo,

cuando no hubiere quien ejerza la patria potestad sobre él ni tenga tutor;

IV. El Ministerio Público del lugar del domicilio del adoptado, cuando éste no tenga padres
conocidos,

ni tutor, ni persona que ostensiblemente le imparta su protección y lo haya acogido como hijo.

V. Las instituciones de asistencia social públicas o privadas que hubieren acogido al menor o al

incapacitado que se pretenda adoptar.

Si la persona que se va a adoptar tiene más de doce años, también se necesita su


consentimiento

para la adopción. En el caso de las personas incapaces, será necesario su consentimiento,


siempre y

cuando fuese posible la expresión indubitable de su voluntad.

Artículo 398.- Si el tutor o el Ministerio Público no consienten en la adopción, deberán


expresar la

causa en que se funden, la que el juez calificará tomando en cuenta los intereses del menor o

incapacitado.

Artículo 399.- El procedimiento para hacer la adopción será fijado en el Código de


Procedimientos

Civiles.

Artículo 400.- Tan luego como cause ejecutoria la resolución judicial que se dicte autorizando
una

adopción, quedará ésta consumada.


Artículo 401.- El juez que apruebe la adopción remitirá copia de las diligencias respectivas al
Juez del

Registro Civil del lugar para que levante el acta correspondiente.

[g6]Artículo 2224.- El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que
pueda ser

materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni
por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado.

[g7]Artículo 1794.- Para la existencia del contrato se requiere:

I. Consentimiento;

II. Objeto que pueda ser materia del contrato.

[g8]Artículo 1795.- El contrato puede ser invalidado:

I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;

II. Por vicios del consentimiento;

III. Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito;

IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece.

[g9]Artículo 1798.- Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley.
[g10]Artículo 102.- En el lugar, día y hora designados para la celebración del matrimonio
deberán estar

presentes, ante el Juez del Registro Civil, los pretendientes o su apoderado especial constituido
en la

forma prevenida en el artículo 44 y dos testigos por cada uno de ellos, que acrediten su
identidad.

Acto continuo, el Juez del Registro Civil leerá en voz alta la solicitud de matrimonio, los
documentos

que con ella se hayan presentado y las diligencias practicadas, e interrogará a los testigos
acerca de si

los pretendientes son las mismas personas a que se refiere la solicitud. En caso afirmativo,
preguntará a cada uno de los pretendientes si es su voluntad unirse en matrimonio, y si están
conformes, los declarará unidos en nombre de la ley y de la sociedad.

[g11]Artículo 147.- Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda


mutua que

se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta.

[g12]CAPITULO VII

De las Actas de Matrimonio

Artículo 97.- Las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán un escrito al Juez
del

Registro Civil del domicilio de cualquiera de ellas, que exprese:

I. Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio, tanto de los pretendientes como de sus
padres,

si éstos fueren conocidos. Cuando alguno de los pretendientes o los dos hayan sido casados, se

expresará también el nombre de la persona con quien celebró el anterior matrimonio, la causa
de su

disolución y la fecha de ésta;


II. Que no tienen impedimento legal para casarse, y

III. Que es su voluntad unirse en matrimonio.

Este escrito deberá ser firmado por los solicitantes, y si alguno no pudiere o no supiere
escribir, lo

hará otra persona conocida, mayor de edad y vecina del lugar.

Artículo 98.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

I. El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que


compruebe su

edad, cuando por su aspecto no sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer
mayor de

catorce;

II. La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se celebre, las
personas a

que se refieren los artículos 149, 150 y 151;

III. La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los pretendientes y les
conste

que no tienen impedimento legal para casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a
ambos

pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de ellos;

IV. Un certificado suscrito por un médico titulado que asegure, bajo protesta de decir verdad,
que los

pretendientes no padecen sífilis, tuberculosis, ni enfermedad alguna crónica e incurable que


sea,
Artículo 99.- En el caso de que los pretendientes, por falta de conocimientos, no puedan
redactar el

convenio a que se refiere la fracción V del artículo anterior, tendrá obligación de redactarlo el
Oficial del Registro Civil, con los datos que los mismos pretendientes le suministren.

Artículo 100.- El Juez del Registro Civil a quien se presente una solicitud de matrimonio que
llene los

requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará que los pretendientes y los
ascendientes o tutores que deben prestar su consentimiento, reconozcan ante él y por
separado sus firmas. Las declaraciones de los testigos a que se refiere la fracción III del artículo
98 serán ratificadas bajo protesta de decir verdad, ante el mismo Juez del Registro Civil. Este,
cuando lo considere necesario, se cerciorará de la autenticidad de la firma que calce el
certificado médico presentado.

Artículo 101.- El matrimonio se celebrará dentro de los ocho días siguientes, en el lugar, día y
hora

que señale el Juez del Registro Civil.

[g13]Artículo 102.- En el lugar, día y hora designados para la celebración del matrimonio
deberán estar

presentes, ante el Juez del Registro Civil, los pretendientes o su apoderado especial constituido
en la forma prevenida en el artículo 44 y dos testigos por cada uno de ellos, que acrediten su
identidad.

Acto continuo, el Juez del Registro Civil leerá en voz alta la solicitud de matrimonio, los
documentos que con ella se hayan presentado y las diligencias practicadas, e interrogará a los
testigos acerca de si los pretendientes son las mismas personas a que se refiere la solicitud. En
caso afirmativo, preguntará a

cada uno de los pretendientes si es su voluntad unirse en matrimonio, y si están conformes,


los declarará unidos en nombre de la ley y de la sociedad.

Artículo 103.- Se levantará luego el acta de matrimonio en la cual se hará constar:


I. Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y lugar de nacimiento de los
contrayentes;

II. Si son mayores o menores de edad;

III. Los nombres, apellidos, ocupación y domicilio de los padres;

IV. El consentimiento de éstos, de los abuelos o tutores o de las autoridades que deban
suplirlo;

V. Que no hubo impedimento para el matrimonio o que éste se dispensó;

[g14]Articulo 1368. El testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las
fracciones siguientes

V. A la persona con quien el testador vivio como si fuera su conyuge durante los 5 años que
precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan
permanecido libres del matrimonio durante el concubinato y que el superviviente este
impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este derecho solo subsistira mientras la
persona de que se trate no contraiga nupcias y observe buena conducta. Si fueren varias las
personas con quien el testador vivio como si fueran su conyuge, ninguna de ellas tendra
derecho a alimentos;

[g15]Articulo 1635. La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse


recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que
hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años que precedieron
inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común, siempre que ambos
hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.

Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinarios en las


condiciones mencionadas al principio de este articulo, ninguno de ellos heredara

[g16]Articulo 291 bis.- las concubinas y los concubinos tienen derechos y obligaciones
reciprocos, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio, han vivido en
comun en forma constante y permanente por un periodo minimo de dos años que precedan
inmediatamente a la generacion de derechos y obligaciones a los que alude este capitulo.

[g17] CODIGO CIVIL DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA Articulo 192. Para que nazca
juridicamente el concubinato, es necesario que la cohabitacion se prolongue de manera
exclusiva y permanente:
I. Durante tres años ininterrumpidos; o

Ii. Desde el nacimiento del primer hijo, si esto ocurre antes de que transcurra el plazo anterior.

Derogado.

[g18]Concepto de sucesión:

La palabra sucesión, significa o la transmisión, que es el hecho de traspasar la universalidad de


los bienes y de los derechos de un difunto ( cujus ), o esta misma universalidad, en cuyo caso
comprende el patrimonio del difunto considerado en su conjunto. La herencia no es más que la
sucesión en todo el derecho que tenía el difunto.

Son objeto de la sucesión todos aquellos derechos y obligaciones patrimoniales que no sean
estrictamente personales del de “cuius”. El patrimonio recogido por el heredero se llama
herencia o sucesión.

[g19]CAPITULO II

De la Apertura y Transmisión de la Herencia

Artículo 1649.- La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia y


cuando se declara la presunción de muerte de un ausente.

[g20]Artículo 1313.- Todos los habitantes del Distrito Federal de cualquier edad que sean,
tienen capacidad para heredar, y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto; pero
con relación a ciertas personas y a determinados bienes, pueden perderla por alguna de las
causas siguientes:

I. Falta de personalidad;

II. Delito;

III. Presunción de influencia contraria a la libertad del testador, o a la verdad o integridad del
testamento;

IV. Falta de reciprocidad internacional;

V. Utilidad pública;

VI. Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento.

[g21]Artículo 1356.- “La herencia es el conjunto de todos los bienes del difunto y de sus
derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Constituyen una universalidad
jurídica y una copropiedad en favor de todos los herederos, a partir del día y hora de la muerte
del autor de la sucesión”.

Artículo 1357.- “La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley.
La primera se llama testamentaria, y la segunda legítima”.
Artículo 1358.- “El testador puede disponer del todo o de parte de sus bienes. La parte de que
no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima”.

Artículo 1359.- “El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia
hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda”.

Artículo 1360.- “El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que
expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los
herederos”.

Artículo 1361.- “Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán
considerados como herederos”

[g22]ARTÍCULO 1678. La aceptación en ningún caso produce confusión

de los bienes del autor de la herencia y de los herederos, porque toda herencia se entiende
aceptada a beneficio de inventario, aunque no se exprese.

[g23]Artículo 1603.- El parentesco de afinidad no da derecho de heredar.

Artículo 1604.- Los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo lo dispuesto en
los artículos 1609 y 1632.

Artículo 1605.- Los parientes que se hallaren en el mismo grado, heredarán por partes iguales.

Artículo 1606.- Las líneas y grados de parentesco se arreglarán por las disposiciones contenidas
en

el Capítulo I, Título VI, Libro Primero.

[g24]Artículo 1629.- A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge sucederá


en todos los

bienes.

[g25]Artículo 1635.- La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse


recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre
que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años que precedieron
inmediatamente a su muerte o cuando hayan

tenido hijos en común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante
el

concubinato.

Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinarios en las


condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguno de ellos heredará.
[g26]Artículo 1624.- El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el
derecho de un hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión, no
igualan a la porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si concurre
con hijos adoptivos del autor de la herencia.

[g27]Artículo 1609.- Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros


heredarán por cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose de
descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado la
herencia.

Artículo 1610.- Si sólo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por
estirpes,

y si en algunas de éstas hubiere varios herederos, la porción que a ella corresponda se dividirá
por partes

iguales

[g28]Artículo 1615.- A falta de descendientes y de cónyuge, sucederán el padre y la madre por


partes

iguales

[g29]Artículo 1630.- Si sólo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes iguales.

[g30]Artículo 1634.- A falta de los llamados en los artículos anteriores, sucederán los
parientes más próximos dentro del cuarto grado, sin distinción de línea, ni consideración al
doble vínculo, y heredarán

por partes iguales.

[g31]Artículo 1636.- A falta de todos los herederos llamados en los capítulos anteriores,
sucederá la

Beneficencia Pública

[g32]Articulo 1295. Testamento es un acto personalisimo, revocable y libre, por el cual una
persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para despues de
su muerte

[g33]Articulo 1378. El testamento otorgado legalmente será valido, aunque no contenga


institución de heredero y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar.

[g34]Articulo 1859. Las disposiciones legales sobre contratos seran aplicables a todos los
convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a
disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.

[g35]ARTíCULO 1392. El legado puede consistir en la prestación de la cosa o en la de algún


hecho o servicio.

[g36]ARTÍCULO 1395. La cosa legada deberá ser entregada con todos


sus accesorios y en el estado en que se halle al morir el testador.

[g37]ARTÍCULO 1397. El legatario no puede aceptar una parte del

legado y repudiar otra. En virtud de versar la transmisión sobre

[g38]ARTÍCULO 1396. Los gastos necesarios para la entrega de la cosa

legada, serán a cargo del legatario, salvo disposición del testador en contrario.

[g39]ARTICULO 1398. Si el legatario muere antes de aceptar un legado y

deja varios herederos, puede uno de éstos aceptar y otro repudiar la parte que le corresponda
en el legado.

[g40]ARTíCULO 1392. El legado puede consistir en la prestación de la cosa o en la de algún


hecho o servicio.

[g41]Artículo 1659.- Si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho de


hacerlo se

transmite a sus sucesores.

[g42]Artículo 1398.- Si el legatario muere antes de aceptar un legado y deja varios herederos,
puede uno

de éstos aceptar y otro repudiar la parte que le corresponda en el legado.

[g43]La relacion juridica del derecho hereditario implica la articulación de todos los elementos
simples que intervienen como conceptos juridicos fundamentales en todas las disciplinas del
derecho. Podemos considerar que tales elementos simples son los sujetos, los supuestos ,las
consecuencias y los objetos juridicos (derechos subjetivos, deberes juridicos, sanciones y
coacciones).

[g44]Artículo 1678.- La aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor
de la herencia y de los herederos, porque toda herencia se entiende aceptada a beneficio de
inventario, aunque no se exprese.

[g45]Artículo 2208.- Mientras se hace la partición de una herencia, no hay confusión cuando el
deudor hereda al acreedor o éste a aquél.
[g46]Artículo 1284.- El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la
herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda.

[g47]

134 de 312

CAPITULO VI

De la Institución de Heredero

Artículo 1378.- El testamento otorgado legalmente será válido, aunque no contenga institución
de

heredero y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar.

Artículo 1379.- En los tres casos señalados en el artículo anterior, se cumplirán las demás

disposiciones testamentarias que estuvieran hechas conforme a las leyes.

Artículo 1380.- No obstante lo dispuesto en el artículo 1344, la designación del día en que deba

comenzar o cesar la institución de heredero, se tendrá por no puesta.

Artículo 1381.- Los herederos instituidos sin designación de la parte que a cada uno
corresponda,

heredarán por partes iguales.

Artículo 1382.- El heredero instituido en cosa cierta y determinada debe tenerse por legatario.

Artículo 1383.- Aunque el testador nombre algunos herederos individual y a otros


colectivamente,

como si dijera: Instituyo por mis herederos a Pedro y a Pablo y a los hijos de Francisco, los
colectivamente nombrados se considerarán como si fuesen individualmente, a no ser que se
conozca de un modo claro que ha sido otra la voluntad del testador.
Artículo 1384.- Si el testador instituye a sus hermanos, y los tiene sólo de padre, sólo de
madre, y de padre y madre, se dividirá la herencia como en el caso de intestado.

Artículo 1385.- Si el testador llama a la sucesión a cierta persona y a sus hijos, se entenderán
todos instituidos simultánea y no sucesivamente.

Artículo 1386.- El heredero debe ser instituido designándolo por su nombre y apellido, y si
hubiere varios que tuvieren el mismo nombre y apellido, deben agregarse otros nombres y
circunstancias que distingan al que se quiere nombrar.

[g48]Artículo 1497.- Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto, en lo


relativo a los herederos y legatarios:

I. Si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición
de que

dependa la herencia o el legado;

II. Si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado;

III. Si renuncia a su derecho.

Artículo 1387.- Aunque se haya omitido el nombre del heredero, si el testador le designare de
otro modo que no pueda dudarse quién sea, valdrá la institución.

Artículo 1388.- El error en el nombre, apellido o cualidades del heredero, no vicia la institución,
si de otro modo se supiere ciertamente cuál es la persona nombrada.

Artículo 1389.- Si entre varios individuos del mismo nombre y circunstancias no pudiere
saberse a quién quiso designar el testador, ninguno será heredero.
Artículo 1390.- Toda disposición en favor de persona incierta o sobre cosa que no pueda
identificarse será nula, a menos que por algún evento puedan resultar ciertas.

[g49]Se podria concluir que la sucesion es persona juridica; que tiene todos los atributos de la
misma; que fundamentalmente tiene capacidad de goce y de ejercicio, que es titular de
derechos y sujeto pasivo de obligaciones; que por consiguiente es, como dijo la doctrina
clasica, un ente capaz de derechos y de obligaciones , o como afirma la doctrina de la ficcion,
un ente creado por el derecho, al que se le da capacidad para ser titular de derechos y
obligaciones; o como diria kelsen; una personificacion de un conjunto de normas, para
constituir un centro comun de imputacion de actos juridicos. La sucesion seria un centro
comun a la cual se imputasen todos los actos juridicos que celebra el albacea, representando a
la herencia.

[g50]Artículo 1706.- Son obligaciones del albacea general:

I. La presentación del testamento;

II. El aseguramiento de los bienes de la herencia;

III. La formación de inventarios;

IV. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo;

V. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias;

VI. La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios;

VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento;

VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su


nombre o que se promovieren en contra de ella;
IX. Las demás que le imponga la ley.

[g51]Artículo 1717.- Si para el pago de una deuda u otro gasto urgente, fuere necesario
vender algunos bienes, el albacea deberá hacerlo, de acuerdo con los herederos, y si esto no
fuere posible, con aprobación judicial.

[g52]Artículo 1758.- Si para hacer los pagos de que hablan los artículos anteriores no hubiere
dinero en la

herencia, el albacea promoverá la venta de los bienes muebles y aun de los inmuebles, con las

solemnidades que respectivamente se requieran.

[g53]Articulo 771

Si pasados diez dias de la muerte del autor de la sucesion, no se presenta el testamento, si en


el no esta nombrado el albacea o si no se denuncia el intestado, el juez nombrara un
interventor que reuna los requisitos siguientes:

I.- ser mayor de edad;

Ii.- de notoria buena conducta;

Iii.- estar domiciliado en el lugar del juicio;

Iv.- otorgar fianza judicial para responder de su manejo.

La fianza debera otorgarse en el plazo de diez dias contados a partir de la aceptacion del cargo
bajo pena de remocion.

Articulo 772

El interventor recibira los bienes por inventario y tendra el caracter de simple depositario, sin
poder desempeñar otras funciones administrativas que las de mera conservacion y las que se
refieran al pago de las deudas mortuorias con autorizacion judicial.
Si los bienes estuvieren situados en lugares diversos o a largas distancias, bastara, para la
formacion del inventario, que se haga mencion en el de los titulos de propiedad, si existen,
entre los papeles del difunto o la descripcion de ellos segun las noticias que se tuvieren.

Articulo 773

El interventor cesara en su cargo luego que se nombre o se de a conocer el albacea; entregara


a este los bienes sin que pueda retenerlos bajo ningun pretexto ni aun por razon de mejoras o
gastos de manutencion o reparacion.

[g54]RTICULO 836

Si por cualquier motivo no hubiere albacea despues de un mes de iniciado el juicio sucesorio,
podra el interventor, con autorizacion del t-ribunal, intentar las demandas que tengan por
objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertenecientes a aquellas, y contestar las
demandas que contra ella se promuevan.

En los casos muy urgentes podra el juez, aun antes de que se cumpla el termino que se fija en
el parrafo que antecede, autorizar al interventor para que demande y conteste a nombre de la
sucesion. La falta de autorizacion no podra ser invocada por terceros.

[g55]Artículo 1729.- Las funciones del interventor se limitarán a vigilar el exacto cumplimiento
del cargo de albacea.

[g56]Artículo 1733.- Los interventores durarán mientras que no se revoque su nombramiento.

[g57]Artículo 1649.- La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia


y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente.

[g58]Artículo 1670.- La aceptación y la repudiación, una vez hechas, son irrevocables, y no


pueden ser

impugnadas sino en los casos de dolo o violencia.

Artículo 1671.- El heredero puede revocar la aceptación o la repudiación, cuando por un


testamento
desconocido, al tiempo de hacerla, se altera la cantidad o calidad de la herencia.

[g59]Artículo 1678.- La aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor
de la herencia y de los herederos, porque toda herencia se entiende aceptada a beneficio de
inventario, aunque no se exprese.

[g60]Artículo 1657.- Ninguno puede aceptar o repudiar la herencia en parte, con plazo o
condicionalmente.

[g61]Artículo 1314.- Son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, a causa de
falta de personalidad, los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la
herencia, o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo dispuesto en el artículo 337.

[g62]Artículo 1316.- Son incapaces de heredar por testamento o por intestado:

I. El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona
de cuya

sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge o hermanos de ella;

II. El que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes,
hermanos o cónyuge, acusación de delito que merezca pena capital o de prisión, aun cuando
aquélla sea fundada, si fuere su descendiente, su ascendiente, su cónyuge o su hermano, a no
ser que ese acto haya sido

preciso para que el acusador salvara su vida, su honra, o la de sus descendientes,


ascendientes, hermanos o cónyuge;

III. El cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero, si se trata de suceder al cónyuge
inocente;
IV. El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste o de la del
cónyuge inocente;

V. El que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión, cometido contra él
autor de la herencia, de sus hijos, de su cónyuge, de sus ascendientes o de sus hermanos;

VI. El padre y la madre respecto del hijo expuesto por ellos;

VII. Los ascendientes que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus descendientes,


respecto de los ofendidos;

VIII. Los demás parientes del autor de la herencia que, teniendo obligación de darle alimentos,
no la hubieren cumplido;

[g63]

Artículo 1295.- Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona
capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su
muerte.

[g64]

Artículo 1378.- El testamento otorgado legalmente será válido, aunque no contenga institución
de

heredero y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar.

[g65]

Artículo 1652.- El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los
herederos.

[g66]Artículo 2236.- La acción de nulidad fundada en incapacidad o en error, puede intentarse


en los plazos establecidos en el artículo 638. Si el error se conoce antes de que transcurran
esos plazos, la acción de nulidad prescribe a los sesenta días, contados desde que el error fue
conocido.
[g67]Artículo 1499.- El testamento, en cuanto a su forma, es ordinario o especial.

[g68]Artículo 1500.- El ordinario puede ser:

I. Público abierto;

II. Público cerrado; y

III.- Público simplificado; y

IV.- Ológrafo.

[g69]Artículo 1609.- Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros


heredarán por

cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de


hijos

premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado la herencia.

Artículo 1610.- Si sólo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por
estirpes,

y si en algunas de éstas hubiere varios herederos, la porción que a ella corresponda se dividirá
por partes

iguales.

Artículo 1611.- Concurriendo hijos con ascendientes, éstos sólo tendrán derecho a alimentos,
que en

ningún caso pueden exceder de la porción de uno de los hijos.


[g70]Art. 13.- La petición de herencia se deducirá por el heredero testamentario o abintestato,
o por el que haga sus veces en la disposición testamentaria; y se da contra el albacea o contra
el poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de heredero o cesionario de este, y contra
el que no alega titulo ninguno de posesión del bien hereditario, o dolosamente dejo de
poseerlo.

Art. 14.-. La petición de herencia se ejercitar para que sea declarado heredero el demandante,
se le haga entrega de los bienes hereditarios con sus accesiones, sea indemnizado y le rinda
cuentas.

CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE SONORA

TITULO DUODECIMO

DEL PATRIMONIO DE LA FAMILIA

CAPITULO UNICO

ARTICULO 889.- Son objeto del patrimonio de la familia; la casa en que esta habita incluyendo
el mobiliario y equipo de la vivienda, o dicha casa en la que se incluya el mobiliario y equipo
mencionados y una fracción de terreno anexo o a distancia no mayor de un kilómetro, que sea
cultivada por la misma familia y además un vehiculo automotriz cuya propiedad este
debidamente acreditada y cumpla con los requisitos establecidos por la ley.

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