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LA DONACION EN DERECHO ROMANO

La donación en el derecho romano no es más que un acto de atribución


patrimonial lucrativo que hace una persona llamada donante a otra llamada
donatario. En el derecho romano clásico so consideraba como el pacto que
consistía en el traslado de la propiedad hecho a título de dadiva. Desde
entonces la donación suponía la disminución del patrimonio del donante y así
aumentando el patrimonio del donatario, sin haber cumpla, o contra
prestación que dar, debía haber una cosa que dar ,un contrato consensual,
que no fuera mayor de determinada cantidad, y se podía revocar por
ingratuidad del donatario. Generalmente también se entiende como la
donación de la dote de la mujer por razón de matrimonio. La donación debía
reunir los siguientes requisitos:
1.- Empobrecimiento del donante; esto es, que en virtud de la donación se
opere una disminución en su patrimonio.
2.- Consecuentemente enriquecimiento del donatario.
3.- Que el donante obrara con animus donandi; es decir, que tuviera
realmente la intención de realizar un acto de liberalidad.
4.- Consentimiento del donatario, excepto en el caso del pago hecho por el
donante a un acreedor del donatario. La donación se podía hacer mediante
entrega o promesa y por medio del perdón que de una deuda le hacía el
donante al donatario. La donación, al ser un negocio bilateral, no podía en
principio ser revocada; es decir, cancelada unilateralmente por el donante;
sin embargo, se admitieron algunos casos de revocación:
a. Por ingratitud del donatario.
b. Cuando el donatario no cumpliera con el modo señalado.
c. Tratándose de donaciones entre patronos y libertos, cuando le nacía un
hijo al patrono.
Características son:
 Empobrecimiento del donante
 Consecuente enriquecimiento del donatario
 Que el donante obrara con anumus donandi; realmente la intención
es un acto de libertad.
 Consentimiento del donatario.
 En un contrato traslatativo de dominio
 Es gratuito siendo esta la característica más importante, ya que el
donante no recibe contraprestación alguna.
 Recae sobre alguna parte la totalidad de los bienes presentes del
donante, ya que la donación no puede comprender la totalidad de los
bienes si el donante no reserva en propiedad o en usufructo lo
necesario para vivir según sus circunstancias.
 Siempre recae sobre los bienes presente y no los futuros
 El donatario debe aceptar dicha transmisión en vida del donante
 Se requiere de la voluntad de ambas partes
CLASES DE DONACION DEL DERECHO ROMANO
1) DONACION MORTIS CAUSA: permitía hacer atribuciones particulares sin
hacer testamento, singularidad relevante habida cuenta de que el sistema del
ius civile no permitía inicialmente que el testamento contuviera tales
disposiciones, aseguraba la ejecución de la última voluntad del donante, que
permanecía independiente del capricho del heredero, y posibilitaba, en los
momentos de peligro, la supresión de las formalidades rigurosas de los
testamentos. Todo ello unido a que permitía disponer al donante de una
cuota de sus bienes superior a la disponible por testamento y, lo más
importante, que no obligaba a despojarse irrevocablemente de la cosa, pues
la donación mortis causa era revocable por naturaleza, hizo que en Roma
esta liberalidad alcanzara un notable desarrollo. Se decía que estas
donaciones convenían al carácter ahorrador, egoísta y al mismo tiempo
vanidoso de los romanos
2) DONACION INTERVIVOS: en el derecho romano era la donación que se
hacía sin pensar en la muerte y esta era una mera, absoluta y verdadera
donación propiamente dicha. La persona se desprendía irrevocablemente de
la cosa en provecho de otra.
3) DONACION ENTRE CONYUGUES: en el derecho romano la propter
nuptias era la donación que el padre del esposo hace a la esposa para la
aseguración de la dote, y como si tuviera por causa la aportación
proporcional a la dote
4) LA DOTE: la donación que en nombre de la mujer se hace al marido para
sobrellevar las cargas del matrimonio
LOS LEGADOS EN EL DRECHO
El legado era un caso de sucesión singular, se trata de cosas o derechos
determinados, una disposición mortis cusa contenido en un testamento o
codicilo confirmado y siempre con carga al heredero. El legado son
sucesiones a título particular es decir el legado es un traspaso de derecho
singular pero siempre con carga al heredero.
CLASES DE LEGADOS DEL DERECHO ROMANO
Según la forma empleada por el testador, hay cuatro formas de legado
LEGADO PER VINDICATIONEM: En este caso, el testador concedía
directamente al legatario la propiedad quiritaria sobre un determinado bien,
con tal que reuniera las condiciones siguientes:
 Que perteneciera al testador en el momento de hacer su testamento.
 Que perteneciera, además, al testador en el momento de abrirse la
sucesión.
 Que el testador tuviera sobre él la propiedad quiritaria en aquellos dos
momentos.
La regla de que el objeto del legado per vindicationem debía encontrarse
todavía en el patrimonio del difunto cuando se abriera la sucesión, se suavizó
respecto de bienes genéricos, en cuyo caso bastaba que bienes del mismo
género y de la misma calidad se encontraran en poder del testador cuando
éste muriera. Mediante este legado, caracterizado por la fórmula do lego, el
legatario recibía un heredero real sobre el objeto en cuestión y podía ejercitar
la reinvidicatio, acción real quiritaria que ya conocemos.
LEGADO PER DAMNATIONEM: este legado tenía un campo de aplicación
mucho más amplio que el anterior. Podía referirse a objetos que nunca
estuvieron en el patrimonio del testador o sobre los cuales el testador tuviera
sólo la propiedad bonitaria. Si el objeto legado no se encontraba entre los
bienes de la sucesión, el heredero tenía el deber de adquirirlo, y , en caso de
imposibilidad de hacer esta adquisición, debía entregar al legatario su valor
pecuniario. En caso de un legado respecto de un objeto que no pertenezca al
testador, el legatario tenía la obligación de comprobar que el testador sabía
que el objeto era ajeno; y, si el legado refería a una cosa que el momento de
hacerse el testamento pertenecía al testador, pero que más tarde había sido
vendida por éste, tal venta equivalía a una renovación del legado.
LEGADO PER PRAECEPTIONEM: Es el legado por el cual el testador
autorizaba a uno de sus herederos para tomar, antes de la partición, un bien
determinado de la sucesión. Se parecía al vindicatario, pero era, a la vez,
más amplio y más restringido:
 Más amplio, porque podía tener por objeto un bien sobre el que el
testador no tuviera más que la propiedad bonitaria.
 Más restringido, pues el legatario debía permanecer al grupo de los
herederos. Antes de la división de la herencia, el legatario tenía el
derecho de tomar determinado objete perteneciente a la sucesión. Su
derecho estaba amparado por una acción real.
LEGADO SINENDI MODO: Es un legado por el cual el testador ordenaba a
su heredero que dejara que el legatario tomara determinado objeto.
SUJETO Y OBJETOS DE LOS LEGADOS:
En el legado intervienen tres sujetos: el testador o el que lega, el heredero o
gravado, y el legatario o beneficiado con el legado. En el derecho clásico, el
que lega es el que hace el testamento., el derecho justinianeo el legado
puede hacerse también en un codicilo, como consecuencia de su
equiparación al fideicomiso. Legatario es el que resulta beneficiado con el
legado. En el caso delegado indirecto, el legatario puede ser una persona
distinta del mencionado por el disponente. Por ejemplo, si se encarga al
heredero que pague la contribución por Ticio el legado se hace a favor de
ticio y no del recaudador de contribuciones, aunque este se mencione
formalmente. Gravado con el legado es el que adquiere una herencia que
resulta disminuida con esta carga. Las fuentes tienden a considerar el legado
como una carga objetiva de la herencia más que como un gravamen sobre
personas determinadas el derecho justinianeo, gravado puede ser tanto el
heredero testamentario como legitimo y cualquier persona que adquiere
mortis causa. Objeto de legado puede ser cualquier cosa, tanto cosas
corporales como incorporales o derechos. El legado puede consistir en
creación de derechos a favor del legatario o en modificación o extinción de
relaciones ya existentes. Los legados pueden cumplir finalidades especiales
para atender las necesidades de la casa y de la familia. Se trataba, sobre
todo, de disposiciones a favor de la mujer y de las hijas que seguían
vinculadas a la familia a la muerte del testador era práctica usual instituir
herederos a los hijos varones y beneficiar a la mujer, a las hijas y a otros
parientes, con los siguientes legados:
1. De usufructo, incluso de usufructo universal, o sobre todo los bienes de la
herencia.
2. De peculio o de bienes que se legan a los hijos o a los esclavos., se
trataba de bienes que el legatario venía ya usando y que se legaban e la
forma del legado preceptor.
3. De servicios de un esclavo.
4. De los objetos que formaban parte del ajuar de la mujer o las cosas que el
marido le había destinado durante el matrimonio.
ADQUISICION DE EL LEGADO:
Si el heredero no adquiría la herencia el legatario no podía hacer suyo
legado hasta que el heredero recibiera la herencia. Esto se hacía en función
de evitar el riesgo que el legatario muriese antes de la aceptación del
heredero voluntario. los juristas entendieron que, desde el momento de la
muerte del testador o de la apertura del testamento, el legatario adquiere una
expectativa, trasmisible a los herederos.
LIMITACIONES LEGALES DEL LEGADO:
Antiguamente era lícito agotar todo el patrimonio con los legados y las
manumisiones, y dejar al heredero tan sólo el vacío nombre de tal; así
parecía permitirlo la ley de las XII tablas, por la que establecía que tenía
valor toda disposición sobre el propio patrimonio hecha en el testamento.
Esta serán las palabras de la ley: “tenga valor de derecho todo legado del
propio patrimonio. Aconsecuencia de esto, muchas veces se moría sin
testamento, porque los herederos que habían sido instituidos se abstenían
de aceptar la herencia; para esto se promulgo la ley furia, en la cual se
prohibía que, excepto ciertas personas, los legatarios a causa de muerte
recibieran más de mil ases. Pero no se consiguió lo que se quería, porque el
que tenía un patrimonio, por ejemplo, de cinco mil ases, podía consumir todo
su patrimonio Legatarios a causa de muerte recibieran más que los
herederos. Por eso se promulgo después la ley voconia, la cual se prohibía a
los legatarios a causa de muerte recibieran más que Los herederos. Con
esta ley parecía que los herederos tendrían siempre algo, pero, en realidad,
existía el mismo defecto de antes, pues el testador, distribuyendo el
patrimonio entre un gran número delegatarios, podía dejar tan reducida la
porción del heredero que tan mínimo beneficio no le compensara el peso de
las cargas de la herencia; entonces se promulgó la ley falcidia, en virtud de la
cual el testador no puede legar más De 3/4partes de la herencia, de modo
que forzosamente el heredero tiene 1/4parte.
INVALIDEZ DE LOS LEGADOS
La invalidez inicia cuando los requisitos esénciales que exigen en el negocios
están incompleto jurídicamente en el momento de la confección del
testamento, como lo dispone una regla de caton, regula catoniana. El legado
originariamente valido puede quedar sin efectos por motivos acaecidos con
posterioridad a su otorgamiento: cuando el legatario muera o llegue a ser
incapaz antes del momento en el que el derecho al legado se consideraba
adquirido y podía transmitirse ;que no haya en la herencia activos suficientes
para pagar los legados; que se invalide el testamento en que el legado esta
contenido; por la revocación del legado por voluntad expresa a tacita del que
lo otorgo; por la transformación de un legado anterior en otro en el que se
cambia alguno de los elementos anteriores. De la libertad que deban las
doce tablas para otorgar legados podían resultar la absorción de la herencia
por estos y que el heredero llegara a ser nominal, por lo que se negaría a
aceptarla y en consecuencia el testamento seria inválido e igual los legados.
LOS FIDEICOMISOS DEL DERECHO ROMANO
Figura que permite al testador otorgar la herencia o parte de ella a una
persona que no posee la factio testamenti. De esta manera se deja el bien a
un heredero llamado fiduciario para que lo entregue al beneficiario que se
llama fideicomisario. Encargo que daba una persona a otra para ser cumplido
después de su muerte. Acto por el cual una persona (disponente) encarga a
otra(fiduciario) la trasmisión de toda su herencia, de una cuota parte de ella o
de un bien determinado de la misma a una tercera persona (fideicomisario).
Fideicomiso herencia:
 Fideicomiso de herencia o universal: transmitir toda la herencia o parte
de ella a un tercero, quedando ligado el título de heredero al instituido
como tal.
 Fideicomiso de familia: el testador encarga a su heredero fiduciario
que conserve la herencia durante su vida, y a su muerte, la transmitía
a personas pertenecientes a su familia.
 Fideicomiso de residuo: el testador encarga a su heredero fiduciario
que al tiempo de su fallecimiento restituya a un tercero lo que quedase
de la herencia.

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