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TEMA 1

JURISDICCIÓN COMO PRESUPUESTO DEL PROCESO

La jurisdicción es uno de los presupuestos principales del proceso junto con la


competencia. Se habla de jurisdicción en dos sentidos:

1º Como organización u órgano judicial.


2º Como poder del que está investido un órgano jurisdiccional o poder del
estado.
3º Como función judicial.

En la jurisdicción vamos a ver la extensión y límites de los tribunales civiles


españoles; es decir, qué órgano está llamado a conocer sobre un asunto. Así:

-JURISDICCIÓN/COMPETENCIA es el poder que tienen los tribunales


-JURISDICCIÓNEspecial autoridad de que está revestido un órgano específico.
-COMPETENCIAÁmbito concreto de jurisdicción que se le otorga a un tribunal para
conocer sobre un asunto.

ESQUEMA:
Vamos a ver cinco criterios para la jurisdicción y competencia de mayor a menor:1.-
Jurisdicción por razón del territorio o competencia internacional : indica cuando pueden
entrar a conocer los órganos jurisdiccionales españoles.
2.-Jurisdicción por razón de la materia: indica a cuál de los órdenes le corresponde
conocer de este asunto
3.-Competencia objetiva: indica a qué tipo de órgano jurisdiccional del orden dado
deberá conocer un tipo dado de demanda. (por razón de la materia o de la cuantía)
4.-Competencia territorial: indica cuál es el órgano competente por razón del
territorio, es decir, nos determina el juez de un determinado lugar como
competente.
5.- Este criterio a veces se aplica y otras veces no. Competencia funcional: indica
quién va a resolver los incidentes, los recursos y quien va a solicitar la ejecución.

El art. 24 CE establece las garantías fundamentales, entre las cuales destaca


el juez ordinario predeterminado. Esto se garantiza si lo sé siguiendo estos cinco
criterios. El órgano competente ha de haber sido creado con anterioridad al conflicto.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

NOS DETERMINA CUANDO UN CASO PUEDE SER RESUELTO POR LOS


TRIBUNALES ESPAÑOLES.

LOPJ SE OCUPA DE LA EXTENSIÓN Y LÍMITES EN EL ART. 21


(TAMBIÉN SE REFIERE A ELLO EL ART. 36 LECIV.):
“1. LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES CONOCERÁN DE LOS JUICIOS
QUE SE SUSCITEN EN TERRITORIO ESPAÑOL ENTRE ESPAÑOLES, ENTRE

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EXTRANJEROS Y ENTRE ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS CON ARREGLO A LO
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY Y EN LOS TRATADOS Y CONVENIOS
INTERNACIONALES EN LOS QUE ESPAÑA SEA PARTE.

2.SE EXCEPTÚAN LOS SUPUESTOS DE INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN Y DE


EJECUCIÓN ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS DE DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO”

POR CONSIGUIENTE, TENEMOS TRES EXCEPCIONES:

1.-INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN Y DE EJECUCIÓN

Inmunidad jurisdiccional significa que no pueden los tribunales conocer sobre


una materia y el fundamento está en la soberanía de los estados.
Inmunidad de ejecución significa que los tribunales no pueden tomar medidas
de ejecución forzosa sobre bienes de otros estados o sobre altos cargos de otros
estados.

Las normas que lo regulan son dos convenios internacionales:

1. Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961.


2. Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 1963.

EN ESTOS DOS CONVENIOS SE PREVÉ LA INMUNIDAD DE AGENTES


DIPLOMÁTICOS Y CONSULARES DE EMBAJADAS Y OFICINAS CONSULARES
PERO, TAMBIÉN, EN LA COSTUMBRE INTERNACIONAL, SE SIGUE LA
INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTADOS EXTRANJEROS
SIEMPRE QUE ACTÚEN EN EL EJERCICIO DE POTESTADES SOBERANAS Y NO
SI ACTÚAN COMO UN PARTICULAR.

ADEMÁS, HAY QUE TENER EN CUENTA QUE GOZARÁ DE ELLA , ES


DECIR, DE LA INMUNIDAD ANTE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES PERO ESTARÁ
SOMETIDO A LA JURISDICCIÓN DE SU PROPIO PAÍS.

2.-QUE EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO ESTABLEZCA ALGÚN LÍMITE

PARA ESTE SUPUESTO HAY QUE TENER EN CUENTA LOS CONVENIOS


INTERNACIONALES COMO EL TRATADO DE BRUSELAS DE 27 DE SEPTIEMBRE
DE 1968, SOBRE COMPETENCIA JUDICIAL Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES
EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL Y EL CONVENIO DE LUGANO DE 16 DE
SEPTIEMBRE DE 1988. HOY, HAN PERDIDO FUERZA POR LA INTEGRACIÓN DE
ESPAÑA EN LA U.E.

ADEMÁS, TAMBIÉN ES IMPORTANTE EL REGLAMENTO 44/2001, DE 22


DE DICIEMBRE DE 2000 RELATIVO A LA COMPETENCIA JUDICIAL, EL
RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN
MATERIA CIVIL Y MERCANTIL.

SÓLO SE APLICARÁ ESTE REGLAMENTO PARA DETERMINAR CUAL DE


LOS TRIBUNALES ES EL COMPETENTE. EN PRIMER LUGAR, BUSCAREMOS A
VER SI EXISTE UNA NORMA IMPERATIVA. SI NO EXISTE, SE APLICA EL
CRITERIO DE LA SUMISIÓN TÁCITA (SI LAS PARTES SE SOMETEN A UN

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TRIBUNAL DE UN ESTADO MIEMBRO, ÉSTOS SI TENDRÁN JURISDICCIÓN). SI
TAMPOCO EXISTE, ATENDEREMOS AL FUERO GENERAL: EL DOMICILIO DEL
DDO. O VEREMOS SI HAY ALGÚN FUERO ESPECIAL.

3.-QUE NUESTRAS LEYES DE ENJUICIAMIENTO EXCLUYAN ALGÚN CASO, ES


DECIR, NOS ESTAMOS REFIRIENDO A LOS LÍMITES INTERNOS QUE SE
RECOGEN EN EL ART. 22 LOPJ:

1.Competencia exclusiva: Serie de supuestos en que sólo pueden entrar a conocer


los jueces españoles con independencia del domicilio del demandado (v.gr. en litigios
relativos a contratos de arrendamientos de bienes inmuebles tendrá la competencia el
tribunal del estado donde esté la finca, sin importar dónde vive el demandado)

2. Competencias generales: Son dos:


a. Domicilio del demandado: que es el foro general de competencia. Los
tribunales de un estado miembro tienen competencia si en él tiene su
domicilio el demandado.
b. Sumisión de las partes: que será expresa o tácita. Consiste en que se
decide someterse a un tribunal español de forma voluntaria.
Puede ser:
b¹ Sumisión expresa es un pacto por el que las partes
implicadas acuerdan someter el litigio a determinado
tribunal. Ese pacto se alcanza normalmente antes de que
surja el litigio y suele ser la cláusula de estilo, que es la
final en el contrato.
b² Sumisión tácita es la que se deriva de la actitud del
demandado. Se produce cuando el demandante
interpone una demanda ante juez, en principio, no
competente, pero el demandado comparece y no
impugna su competencia, y así se produce su
aquiescencia con el tribunal elegido. La falta de
competencia se debe alegar mediante la impugnatoria.

3. Foro de materias específicas: LOPJ 22 3º y 4º establecen una serie de supuestos


especiales por razón de la materia, y además también en materia de seguros,
contratos celebrados con consumidores o usuarios, etc.

!! El criterio de nacionalidad no se aplica a la competencia internacional.

JURISDICCIÓN POR RAZÓN DE LA MATERIA

Va a atender al tipo de acción que se ejercita o al ámbito jurídico que resulte de

aplicación: 9LOPJ hay 4 órdenes: civil, penal, contencioso-administrativo y social.

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El orden jurisdiccional civil es un orden que se extiende al derecho privado ( tanto

patrimonial como personal), pero también engloba las materias que no estén atribuidas

a ningún otro orden jurisdiccional, es decir, la vis atractiva.

A ello hay dos excepciones, es decir, que hay dos órganos jurisdiccionales que

van a poder extender las materias de las que se ocupa:

1º)Juzgados de lo mercantil se ha entendido que es conveniente una

especialización aunque siguen siendo órganos civiles. Pero un juzgado mercantil

también puede pronunciarse sobre cuestiones laborales Art. 86 ter. LOPJ:” 2º las

acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión

colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado.”

También cualquier ejecución forzosa de cualquier orden, esto se manifiesta en el

mismo precepto : “3º toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido

patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado”.

2º)Juzgados de violencia sobre la mujer (Art. 49 bis LECiv) extienden su


jurisdicción no sólo a las cuestiones penales sino también a las cuestiones civiles ( p.
Ej. el establecimiento de pensiones alimenticias, determinar el uso de la vivienda...).
también sobre filiación. Éstos tienen competencia exclusiva y excluyente.

TRATAMIENTO PROCESAL DE LA FALTA DE JURISDICCIÓN

En ambos casos, la falta de jurisdicción se puede apreciar de oficio o a

instancia de parte.

Competencia internacional

*De oficio: (36.2 LOPJ) cuando el juez aprecié que en caso de conflicto de que
dicha materia no debe conocer él, se abstendrá de ello.

El Art. 36.2 LOPJ establece que sólo hay 3 supuestos en que puede apreciarse
la competencia:

1.Por inmunidad de jurisdicción o ejecución


2.Cuando un convenio internacional establezca la competencia
exclusiva de los tribunales de otro estado.

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3.Cuando el demandado no comparezca si la competencia internacional
sólo es posible mediante la sumisión tácita. En este caso habrá que
hacer una declaración de oficio por parte del tribunal no competente.

Lo primero que ha de hacer un juez es examinar su propia jurisdicción sin que


su propio orden lo pida. Por consiguiente, si no puede entrar a conocer, se archivará.

*En el caso de que no se archivase y el juez admitiese la demanda, la ley nos


permite actuar. Este control sería a instancia de parte. Para ello, nos remitiremos al
Art. 37 LECiv., mediante declinatoria.

Por razón de la materia

Va a ser muy similar  el Art. 9.6 LOPJ establece el control de oficio por el juez
y el mismo criterio del Art. 37 LECiv. a instancia de parte.

Por regla general, quien aprecié la falta de jurisdicción a instancia de parte va a


ser la parte demandada.

!!Si el juez considera que no es de su orden jurisdiccional, va a oír a las partes y al MF.

La importancia de la intervención del MF la jurisdicción es improrrogable, por lo

tanto, es una cuestión de orden público. Interviene con una calidad no de parte, sino

de defensa de legalidad.

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TEMA 2

COMPETENCIA OBJETIVA

Dentro del orden civil, tendremos que ver cuál de todos los órganos que lo
integran va a ser el competente. Los órganos de menor a mayor son:

Juzgados de paz
Juzgado de 1ª instancia
Juzgados de lo mercantil
Juzgados de violencia sobre la mujer
Audiencia provinciales 82 LOPJ
Sala de lo civil y de lo Penal de TSJ
Tribunal supremo

El Art. 45 LECiv. establece que por regla general serán competentes los
Juzgados de 1ª instancia, salvo norma específica. Aunque hay que tener en cuenta
que existen juzgados de 1ª instancia especializados en determinadas materias
(Juzgados de familia, los hipotecarios o los de incapacidades) como así se pone de
manifiesto en el Art. 98.1 LOPJ:

“El consejo general del poder judicial, podrá acordar, previo informe de las
salas de gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista más de un juzgado
de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo, el
conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del
orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan
prestar los servicios comunes al efecto se constituyan”.

Las normas específicas se encuentran en LOPJ. Por otra parte, la ley concursal en
el Art. 8.1º establece que los juzgados de lo mercantil son competentes para
conocer de “las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra
el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos
sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del
libro IV de LECiv”. Pero también tiene atribuido el conocimiento de cuestiones NO
CONCURSALES entre ellas se incluyen:

-demandas en materias de competencia desleal


-propiedad industrial, intelectual, publicidad.
-cuestiones relativas a sociedades mercantiles o cooperativas.
-cuestiones relativas a transporte internacional.
-pretensiones de derecho marítimo.
-acciones relativas a las condiciones generales de la contratación
laboral.

En el Art. 47 LECiv. establece que serán competentes los juzgados de paz


para conocer de todos los procesos civiles cuya cuantía no supere los 90 €.

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Pero, hay otros órganos que pueden tener competencia para resolver
cuestiones civiles en 1ª instancia:

-Sala de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia


TSJConocen en única instancia (que sería lo mismo que 1ª instancia) ( LOPJ 73.2)
de las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en ejercicio de sus
cargos autonómicos, magistrados...

-Tribunal Supremo: tiene competencia objetiva y funcionalCompetencia


objetiva: conoce en única instancia (que sería lo mismo que 1ª instancia) de las
demandas de responsabilidad contractual

-Audiencias provinciales Art.82.4 LOPJ: “ en el orden civil conocerán las


audiencias provinciales de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones
dictadas en 1ª instancia por los juzgados de 1ª instancia de la provincia”. También de
los recursos contra las sentencias en 1ª instancia de los juzgados de lo mercantil.

Son casos de aforamiento que modifican la competencia objetiva.

TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA OBJETIVA

Puede ser de oficio o a instancia de parte.

Tan pronto como un tribunal considere que no tiene competencia objetiva para
resolver un asunto, tendrá que manifestarlo así (48 LECiv.)Oirá a las partes y al MF.
Dictará auto, e indicará cuál es el tribunal u órgano es al que corresponde el
conocimiento del asunto.

A instancia de parte en este caso, también será la parte pasiva mediante


declinatoria. El auto que resuelva sobre está incompetencia será apelable (recurso de
apelación).

Hay otro supuesto específico: un órgano jurisdiccional civil que sea competente
para conocer de este asunto, puede perder tal competencia a favor de un juzgado de
violencia sobre la mujer. Si a lo largo de la tramitación , se produce un acto que haya
dado lugar a la iniciación de las diligencias penales (Art. 49 bis LECiv.). Es decir,
automáticamente pierde su competencia.

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La LECiv. recoge dos procedimientos: el ordinario y el verbal. ¿Cuáles son los


criterios?
1.-Cuantía
2.-Materia

1.-Cuantíasólo nos sirve para distinguir entre el juzgado de paz y el juzgado


de 1ª instancia.

Todos aquellos procedimientos cuya cuantía no exceda de 3.000 € se tramitará


por el verbal. De tal manera, que todos los procesos que superen esta cuantía
seguirán los cauces del procedimiento ordinario (Art. 249 y 250 LECiv.)

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VerbalJuicio Oral (contestación a la demanda de forma oral)St.
Ordinario Contestación a la demanda por escritoAudiencia PreviaJuicio
oralSt.

2.-Materiaeste criterio prima sobre la cuantía. Los que se tramitan por el


procedimiento ordinario son los que se consideran que tienen mayor complejidad.

249 LECiv.proced. ordinario


250 LECiv.proced. verbal

En toda demanda, el Dante tiene la obligación de establecer la cuantía (251,


252 LECiv.). La cuantía se tiene en cuenta para fijar las costas. Cuando no sea posible
determinar la cuantía se dirá que es de cuantía indeterminada.

p.ej. cuando se discute sobre el derecho a utilizar un título nobiliario

En base al Art. 253.3 LECiv., cuando el actor no pueda determinar la cuantía ni


siquiera en forma relativa, ésta se sustanciará conforme a los cauces del juicio
ordinario.

COMPETENCIA TERRITORIAL

Salvo norma imperativa, la competencia territorial es prorrogable (Art. 50 y ss.


LECiv.). A falta de norma imperativa, cabe que las propias partes fijen la competencia
mediante la sumisión.

En el Art. 50 se nos indica cuál es el fuero general de las personas físicas. Si


hubiera un fuero especial sería éste el que se aplicase.

1º Domicilio del Ddo.


2º Lugar de residencia en España
3º Puede demandar en cualquier lugar que se encontrará en España o en el
último lugar de su residencia en España
4º Domicilio de Dante

En este mismo precepto en su apartado 3º, se establece que cuando la


persona física sea empresario o profesional, en los litigios derivados de su actividad
empresarial o profesional, también podrán ser demandados en el lugar donde se
desarrolle dicha actividad y, si tuvieran establecimientos a su cargo en diferentes
lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor.

En el Art. 51 se establece el fuero general para las personas jurídicas y entes


sin personalidad:

“1. Salvo que la Ley disponga otra cosa, las personas jurídicas serán demandadas en
el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la
situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos,
siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante
autorizado para actuar en nombre de la entidad.

2. Los entes sin personalidad podrán ser demandados en el domicilio de sus gestores
o en cualquier lugar en que desarrollen su actividad”.

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En el Art. 52 se establecen los fueros especiales, p. Ej., ejercitar un aval es una
obligación accesoria. Son normas específicas que atendiendo al caso que se ejercite,
nos remite a un fuero. ES UNA NORMA IMPERATIVA.

!! ACLARACIÓN: LOS FUEROS LEGALES SON LOS FUEROS GENERALES Y LOS


ESPECIALES.

¿Qué sucede cuando ejercitamos frente a una misma persona distintas


acciones? Si la competencia territorial coincide no hay problema, pero si no habrá que
acudir al Art. 53. En este precepto se recogen dos casos:
1.-Acumulación subjetiva lo que se denomina litisconsorcio (53.2 LECiv:
cuando hay varios demandados) el Dante va a elegir ante cual la presentan.
2.-Acumulación objetiva o de acciones en una demanda se ejercitan varias
acciones. Aquí se atiende a la naturaleza:

-el que sea competente de la principal


-aquel que deba de conocer del mayor número de acciones que vamos
a ejercitar
-en defecto de las anteriores, el tribunal que conozca de la acción de
mayor cuantía

En el Art. 54.1 LECiv.: “ las reglas legales atributivas de la competencia


territorial sólo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los
tribunales de una determinada circunscripción”. Se exceptúa esta regla cuando la
competencia territorial esté atribuida por una norma imperativa.

La SUMISIÓN es un mecanismo por el cual las partes deciden someterse a los


tribunales de una determinada circunscripción.

Esquema:

1º Norma imperativa
2º Sumisión expresa o tácita
3º Fuero general de las personas físicas o jurídicas

Aquí interviene la autonomía de la voluntad para determinar la competencia


territorial.

Existen dos tipos de sumisión:

1)Expresa 55 LECiv. es la pactada por los interesados designando con precisión la


circunscripción a cuyos tribunales se sometieren. P.ej. en un contrato.

Excepción no cabe la sumisión expresa contenida en un contrato de adhesión,


contratos firmados por los consumidores y condiciones generales de la contratación.
Dicha cláusula será nula de pleno derecho.

Tampoco cabe ni sumisión expresa ni tácita, cuando sea un asunto que deba de ser
tramitado de forma verbal.

!!HAN DE SER ÓRGANOS CON COMPETENCIA OBJETIVA (a diferencia de la


competencia objetiva, la territorial es prorrogable).

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2)Tácita 56 LECiv. esta sumisión no ha sido pactada por las partes, sino que se
determina por la actuación de éstas:

-El demandante, por el mero hecho de acudir a los tribunales de una


determinada circunscripción interponiendo la demanda o formulando petición o
solicitud que haya de presentarse ante el tribunal competente para conocer de
la demanda.

-El demandado, por el hecho de hacer, después de personado en el juicio tras


la interposición de la demanda, cualquier gestión que no sea la de proponer en
forma la declinatoria.

TRATAMIENTO PROCESAL DE LA FALTA DE COMPETENCIA TERRITORIAL

Si no hay norma imperativa no cabe control de oficio, pero sí si hay una norma
imperativa 58 LECiv.: “ Cuando la competencia territorial venga fijada por reglas
imperativas, el tribunal examinará de oficio su competencia territorial inmediatamente
después de presentada la demanda y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las
partes personadas, si entiende que carece de competencia territorial para conocer
del asunto, lo declarará así mediante auto, remitiendo las actuaciones al tribunal
que considere territorialmente competente. Si fuesen de aplicación fueros electivos,
el tribunal estará a lo que manifieste el demandante, tras el requerimiento que se le
dirigirá a tales efectos”.

A instancia de parte mediante declinatoria

SUPUESTO NEGATIVO DE COMPETENCIA 60 LECiv.: cuando, p.ej,


tengamos dos juzgados de 1ª instancia y ambos se declaren incompetentes resolverá
el superior jerárquico común.

COMPETENCIA FUNCIONAL

No siempre se va a aplicar. En muchas ocasiones, tenemos que dar respuesta


a qué órgano va a ser competente para resolver incidentes o cuestiones que se han de
resolver con carácter previo.

Es decir, determina cuál va a ser el órgano competente que resuelva las


cuestiones que surjan durante el proceso, sobre la ejecución de las resoluciones o
quienes van a conocer de los recursos que se planteen.

Ej. cuando sepamos que el juez ha tenido una relación laboral con la otra parte.

Se regula en los Arts. 61 y 62 LECiv.

REGLA GENERAL: que el tribunal competente para conocer del asunto en primera
instancia lo será también para resolver los incidentes y ejecutar cualquier tipo de
resolución.

En cuanto a los recursos, esto cambia. De tal modo, que sólo es admisible
cuando lo dirija al órgano competente.

Ej. El recurso de apelación superior jerárquico (Audiencia Provincial) y habrá


que determinar además la sala competente de este último.

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!! Nada más dictarse una sentencia, ésta es DEFINITIVA porque cabe recurso. Sólo
cuando no haya recurso es FIRME.

1ªINSTANCIA--- SI HAY RECURSO FIRME (si no caben más recursos)


| --SI CONFIRMA LA SENTENCIA EN 1ª INSTANCIA FIRME
EJECUTA LA ST

DECLINATORIA

Se regula en el Art.63 y ss. LECiv. Es el instrumento por el cual las partes


ponen de manifiesto la falta de jurisdicción o competencia. Siempre será la parte
demandada quien la ejerza.

También se puede impugnar la competencia internacional, por razón de la


materia, pero además, también cuando exista un convenio arbitral.
---------------------------------x------------------------------------------
ARBITRAJE cuando las partes deciden que el conflicto que surjan entre ellas se
resuelva por un tercero ajeno a las partes. Lo que dicte este tercero será un laudo. 2
tipos:

-ARBITRAJE DE DERECHO conforme a derecho


-ARBITRAJE DE EQUIDAD conforme al entender del árbitro

Sólo será posible en las materias disponibles, es decir, donde puede


determinarse parte de ello por la autonomía de la voluntad. P. Ej. un contrato de
arrendamiento.
----------------------------------x-----------------------------------------

También será posible poner de manifiesto cualquier tipo de falta de


competencia.

¿ANTE QUÉ ÓRGANO? Lo lógico es que ante el que está conociendo ya del
asunto, pero también permite que se interponga ante el domicilio del demandado si lo
que se denuncia es la falta de competencia territorial.

PLAZO: depende del tipo de procedimiento ante el que nos encontremos (64
LECiv.):

-Ordinario: 10 primeros días del plazo para contestar a la demanda por escrito.
-Verbal: 5 primeros días desde que se nos cite para la vista, hay que tener en cuenta
que en él no hay contestación a la demanda por escrito.

PROCEDIMIENTO O CÓMO SE VA A TRAMITAR (65 LECiv.):

Se presentará por escrito. En él, se va a acompañar de documentación o un


principio de prueba de nuestras alegaciones. Y, por supuesto, tantas copias como
partes haya.

Ej. un principio de prueba sería un albarán.

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Se dará traslado al demandante o actor para que alegue lo conveniente, el
plazo será de 5 días tanto para el ordinario como para el verbal. Una vez oída, dictará
un auto pero éste tiene que estar motivado.

EFECTOS:

-Suspende el plazo de contestación (Ordinario)


-Suspende el señalamiento de la vista (Verbal)

VALOR:

1.-ESTIMATORIO: depende de que se estime la...

...FALTA DE JURISDICCIÓN POR RAZÓN DEL TERRITORIO O POR ESTAR


SOMETIDA A ARBITRAJE: se archivará o se sobreseerá el procedimiento.

...FALTA DE JURISDICCIÓN POR RAZÓN DE LA MATERIA O FALTA DE


COMPETENCIA OBJETIVA: en el auto indicará que se abstendrá de conocer pero
además indicará a las partes ante qué tribunal se ha de dirigir. Pero no remiten las
actuaciones. Por lo general, en la práctica, tendrá que pagar las costas.

...FALTA DE COMPETENCIA TERRITORIAL varios supuestos:

A)Existen una norma imperativa que la determina, y si el tribunal lo apreciará


así, y en ese auto se inhibirá a favor del tribunal que sea competente por razón del
territorio y además le va a remitir los autos a ese tribunal. En este supuesto podrá
apreciarlo de oficio el juez.

B)Cuando no existe una norma imperativa: sumisión expresa o una norma no


imperativa. En este caso, el tribunal se inhibirá a favor del órgano que haya sido
indicado por el promotor de la declinatoria (65 LECiv.).

2.-DESESTIMATORIOconoce el mismo tribunal que estaba conociendo.

SOBRE LOS AUTOS DE LA DECLINATORIA: CABE RECURSOS...

-Si se estima recurso de apelación (devolutivo y resuelto por el superior


jerárquico).

-Si se desestima recurso de reposición (no devolutivo y resuelve el mismo


órgano).

Sin embargo, la parte que no esté conforme podrá recurrir la falta de


competencia una vez dictada la ST.

NORMA ESPECIAL para competencia territorial: 67 LECiv. No son recurribles porque


son competentes objetivamente y no se produce una merma de los derechos de las
partes.

Es una limitación importante para que no se pretenda una dilación en el tiempo del
proceso.

REPARTO DE ASUNTOS (68-70 LECiv)

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Responde a una distribución cuantitativa del trabajo, es decir, que cuando
haya más de un juzgado se repartirá entre ellos. O dicho de otro modo, cuando existan
varios órganos con competencia objetiva se repartirán todos los asuntos que entren en
el Decanato.

Son normas de carácter gubernativo. Lo que no se admite en ningún caso es


que este reparto se deba a criterios no objetivos. Por primera vez, las partes pueden
impugnar esto.

Art. 68 apartado 3 y 4 LECiv.: “3. Contra las decisiones relativas al reparto no


procederá la declinatoria, pero cualquiera de los litigantes podrá impugnar la infracción
de las normas de reparto vigentes en el momento de la presentación del escrito o de la
solicitud de incoación de las actuaciones.

4. Las resoluciones dictadas por tribunales distintos de aquel o aquéllos a los que
correspondiese conocer según las normas de reparto se declararán nulas a instancia
de la parte a quien perjudicaren, siempre que la nulidad se hubiese instado en el
trámite procesal inmediatamente posterior al momento en que la parte hubiera tenido
conocimiento de la infracción de las normas de reparto y dicha infracción no se hubiere
corregido conforme a lo previsto en el apartado anterior”.

La impugnación se realizará por escrito tan pronto como se tenga conocimiento


de la infracción. Se puede apreciar de oficio o a instancia de parte.

TEMA 3

CONCEPTO DE PARTE

DEF.: es la condición de unos sujetos que deriva del hecho de que se


interponga una acción frente a otro solicitando la resolución del conflicto.

REQUISITOS: para ser parte en sentido estricto

1. Capacidad para ser parte


2. Capacidad procesal
3. Estar más legitimados

La capacidad para ser parte y la capacidad procesal son un presupuesto de la


acción aunque se discute si es un presupuesto del proceso. La mayoría coincide en
que es un presupuesto del proceso.

Si unos sujetos no tienen capacidad, el juez no puede dictar una resolución


sobre el fondo. Cuando hablamos de la legitimación se dice que es un presupuesto de
la acción porque guarda esa relación concreta con el negocio jurídico.

Las partes procesales son las que reclaman una tutela judicial que les
determina una serie de derechos y obligaciones, expectativas y cargas.

Siempre se formula en términos de dualidad (parte activa y pasiva). Las partes


de un proceso deben de gozar de las mismas posibilidades de actuación. En algunas
ocasiones se verá limitado, p.ej. en el desahucio por falta de pago, sólo podrá utilizar
la prueba documental.

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Se respeta el principio de igualdad de las partes incluso cuando se dan algunas
prerrogativas en el supuesto de que la administración sea parte del proceso civil (p.ej.
el contrato de alquiler con un particular).

Las prerrogativas se refieren a las especialidades respecto de la competencia o


bien de actos procesales. P.ej. capital de provincia (competencia), aforamientos,
determinadas personas del Estado podrán declarar por escrito.

CAPACIDAD PARA SER PARTE

La LECiv. no nos lo define, el Art. 6 nos enumera quién puede ser parte.

DEF.: es la aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones


procesales.

¿QUIÉNES?Art.6 LECiv.:

!!! capacidad para ser parte no =personalidad jurídica, porque se reconoce


capacidad para ser parte a entidades que no tienen personalidad jurídica.

1. Persona física
2. Nasciturus (concebido y no nacido) para todo lo que le sea favorable.
Se le va a reconocer capacidad relativa, es decir, como Demandante
pero se discute si podrían ser Demandados.

La mayor parte considera que tendrá capacidad para ser parte


activa(Demandante).

3. Persona jurídica
4. Masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan
transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus
facultades de disposición y administración, es decir, el titular ha visto
limitado sus capacidades.

P.ej. herencia adyacente o el concurso de acreedores

5. MF (redundancia)
6. Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso
cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean
fácilmente determinables. Para demandar en juicio será necesario que
el grupo se constituya con la mayoría de los afectados.

P.ej. intoxicación alimentaria (se reconoce al grupo capacidad para ser


parte, independientemente de la capacidad individual de cada
consumidor o usuario).

7. Las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea


para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses
colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.

Acción de cesación cese de prácticas indebidas en los consumidores.

Intereses colectivos grupo determinado


Intereses difusos genéricos no están perfectamente identificados.

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8. Las entidades sin personalidad a las que la ley reconozca capacidad
para ser parte p.ej. comunidad de propietarios.
9. Aquellas entidades que habiendo iniciado los trámites para constituirse
como sociedad, sin que los hayan concluido, se les reconoce capacidad
para ser parte demandada.

CAPACIDAD PROCESAL (Art. 7 LECiv.)

DEF.: aptitud o idoneidad para realizar actos válidos en un proceso o para que
frente a esta persona se puedan realizar actos válidos.

Ej. Menor: -titular de derecho (capacidad para ser parte)


- no tiene capacidad procesal porque no puede hacerlo por sí
mismo.

En el Art.7 no se hace referencia a la capacidad procesal sino a quién puede


comparecer en juicio.

Sólo podrán comparecer quienes pueden ejercer libremente los derechos


civiles. Los mayores problemas los vamos a encontrar con las personas físicas. P.ej.
personas declaradas incapaces, tenemos restringido la esfera de la administración o si
tenemos restringido el derecho a voto.

1. Las personas físicas deberán comparecer con la debida representación o


asistencia, autorización, habilitación o defensor exigidos por la ley. Aquí con
defensor nos estamos refiriendo a defensor judicial Art. 300 Cc.

2. Los concebidos pero no nacidos comparecerán las personas que


legítimamente los representarían si ya hubieren nacido.

3. Las personas jurídicas no vamos a tener ningún problema ya que


comparecerán quienes legalmente las representen.

4. Las masas patrimoniales o patrimonios separados comparecerán en juicio por


medio de quienes las administren.

p. ej. Concursoadministración concursal

5. Las entidades sin personalidad comparecerán en juicio por medio de las


personas que, de hecho o por virtud de pactos de la entidad, actúen en su
nombre frente a terceros, es decir, a través de las personas que vengan
designadas con tales funciones en la norma sustantiva.
6. Los grupos de afectados como por ejemplo de consumidores o de usuarios y
queremos comparecer de forma unitaria, comparecerá aquella persona que
actúe así de manera extraprocesal.

¿CÓMO SE TRAMITARÁ LA DEMANDA? (Art. 8 LECiv.)

---------------------------------x------------------------------------

Ej. Se interpone una demanda por daños extracontractuales contra un esquizofrénico


pero no tratado (no incapacitado): en la práctica, lo que se hace es suspender, porque
se trata de una cuestión prejudicial. Nos basamos en el ppo. de oficialidad para
adoptar esta medida.

15
---------------------------------x------------------------------------

¿ Y si se interpone una demanda frente a una persona incapaz? Una persona


física sin capacidad procesal, si no tiene un representante legal, el tribunal le nombrará
un defensor judicial hasta que se le nombré al representante.

Por otra parte, mientras se produce el nombramiento del Defensor judicial, el


MF asumirá la defensa de este incapaz. Y si quién ejercita la acción es ejercitada por
el MF, entonces se suspendería el proceso porque no puede tener “dos papeles la
misma persona”.

TRATAMIENTO PROCESAL DE LA FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL

-De oficio (9 LECiv.) La falta de capacidad para ser parte y de capacidad procesal
podrá ser apreciada de oficio por el tribunal en cualquier momento del proceso.

-A instancia de parte la parte demandada podría alegar que carece de capacidad, lo


que provocaría que el juez tendría que resolver esta cuestión previa a la resolución de
fondo del asunto.

Ordinario: Contestación-------Resuelto: A.P.

Verbal: Vista---------Resuelto: Vista

LEGITIMACIÓN

DEF.: es la situación en la que se encuentra un sujeto respecto de la acción


que ejercita, que le permite reclamar una tutela judicial en condiciones que permitan su
estudio de fondo.

Tradicionalmente, se ha distinguido dos tipos:

1. Ordinaria (10 pº 1 LECiv.) P.ej: comunidad de propietarios


2. Extraordinaria (10 pº2 LECiv) P.ej.: organizaciones de consumidores

La DIFERENCIA va a depender de si el sujeto legitimado es el titular del objeto


litigioso o no lo es.

LEGITIMACIÓN ORDINARIA O DIRECTA es titular del derecho sustantivo. Las


mismas partes de la relación jurídica las vamos a encontrar en el juicio.

LEGITIMACIÓN EXTRAORDINARIA es la que reconoce la ley de forma expresa a


personas que no son titulares de los derechos.

Ejs.:

1.-Art. 1112 Cc (subrogación real)

Acreedor ----------B
| | NO ACEPTA UNA HERENCIA O DINERO
| |
-------------C

16
El acreedor está legitimado para ejercitar derechos que no le son propios,
después de haber buscado entre los bienes de su deudor.

2.-Algún heredero

!! Hay que buscar un precepto que nos legitimé.

3.-Usufructuario a favor del nudo propietario.

Es decir, actúa en nombre propio pero en virtud de derechos ajenos ¿Quiénes


serían partes procesales? (tomando como base el ej.1). Serían partes A y C pero B
sería representado.

Los legitimarios han de justificar su legitimación (supuesto de hecho) y además


tendrá que probar la relación entre la persona que es titular de ese derecho y frente a
quién lo va a ejercitar:

1º la relación entre A y B
2º la relación entre B y C

En el Art. 11 LECiv. se establece la legitimación para la defensa de derechos e


intereses de consumidores y usuarios. Sin perjuicio de la legitimación individual de los
perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas
estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados
y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores. También
se reconoce la posibilidad para defender los intereses colectivos y difusos.

En el Art. 11 Bis LECiv.:

1.-Se concede legitimación extraordinaria para los sindicatos y organizaciones para


que puedan ejercitar acciones de igualdad trato entre hombres y mujeres.

2.-Para defender intereses difusos están legitimados los sindicatos más


representativos.

3.-Para los supuestos de acoso sexual sólo está legitimada la persona acosada.

POSTULACIÓN PROCESAL (RECORDATORIO)

Además, de todo lo que hemos visto, es necesario un acto formal, es decir, la


comparecencia en juicio que se debe de hacer mediante la postulación:

-Procurador: representación
-Abogado: dirección técnica

Si no comparece no somos parte, pero si se nos va a declarar en rebeldía.

REPRESENTACIÓN PROCESAL O PROCURADOR: es aquella que se hace respecto


de un proceso.

El Art. 23 LECiv. establece tres excepciones, en las que se puede comparecer


por sí mismo:

1. Juicios verbales que no superen 900 €


2. Petición inicial del juicio monitorio

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3. Cuando se impugnen resoluciones en materia de asistencia de justicia gratuita

El procurador está ligado a su cliente por un contrato de mandato que se cristaliza


en un apoderamiento tanto en sede notarial como apud acta. No cobran honorarios
sino por arancel.

LETRADOS O ASISTENCIA TÉCNICA: ha de suponer la igualdad técnica. En el Art.


31 LECiv. establece que los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para
ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse a
ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado.

Se exceptúa:

1. Los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 900 € y la petición inicial de los
procedimientos monitorios
2. Las actuaciones urgentes

En estas excepciones, las partes facultativamente pueden comparecer con estos


profesionales.

Ahora, si que podemos ser considerados parte de un proceso.

TEMA 4

LITISCONSORCIO

Con pluralidad de partes se refiere a la pluralidad de sujetos en cada una de las


posturas procesales que se aceptan y esta figura recibe el nombre de
LITISCONSORCIO.

-LITISCONSORCIO ACTIVO: se da en la parte demandante.


-LITISCONSORCIO PASIVO: se da en la parte demandada.

Pero tenemos otra clasificación más clásica:

-LITISCONSORCIO VOLUNTARIO: no impuesto legalmente.


-LITISCONSORCIO NECESARIO: normas legales que imponen la pluralidad
de parte.

Tanto en un caso como en otro, tenemos que analizar si todo tipo de acciones
se pueden acumular. Siempre se va a exigir un nexo entre los litisconsortes que
condicionan la validez del proceso y de la sentencia que se dicte.

P. ej.: desahucio contra todos los arrendatarios.

De tal modo, que el LITISCONSORCIO VOLUNTARIO es discrecional del actor y el


LITISCONSORCIO NECESARIO siempre se va a realizar por una norma legal, casi
siempre por el principio de seguridad jurídica.

18
LITISCONSORCIO VOLUNTARIO

Cuando el actor decide presentar una única demanda cuando podían haber
interpuesta demandas separadas. (i.e. una reclamación por reparación de vehículos,
podemos hacerlo en la vía civil al propietario o contra la compañía de seguros, o
contra el conductor, pero también podemos hacerlo a los tres y así en un sólo proceso
la sentencia les obliga a todos) Esto se hace por economía procesal. Esta está
regulado en el LECiv. 12.1 que dice:

“1. Podrán comparecer en juicio varias personas, como demandantes o como


demandados, cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo título o
causa de pedir.”

Como dice, se podrá dar siempre que haya un nexo jurídico entre las acciones. La
LECiv. 72 lo expresa más claramente al decir:
“Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga
contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista
un nexo por razón del título o causa de pedir.
Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las
acciones se funden en los mismos hechos.”
!! TODO LITISCONSORCIO VOLUNTARIO SIEMPRE CONLLEVA UNA
ACUMULACIÓN DE ACCIONES

REQUISITOS:
1.- Para que haya litis consorcio se requiere que se cumpla un requisito que es la
existencia de un nexo jurídico que deberá provenir de un mismo Título o tener una
misma causa petendi.
2.- Pero no se admitirá el litis consorcio cuando sean acciones incompatibles entre si.
En esta situación de litis consorcio, cada uno de los sujetos podrá intervenir en el
proceso de forma independiente de los demás e incluso en sentido contrario.

Fundamento de la litis consorcio voluntario: el fundamento es la economía


procesal, dar solución en el mismo proceso, a lo que podía haber provocado varios
procesos. También porque hay una mayor celeridad procesal, y porque las costas
procesales serán menores.

LITISCONSORCIO NECESARIO (O PROPIO)


En la antigua Ley, no existía esta figura, de tal modo que era de creación
jurisprudencial. Sí se recoge la actual LEC.

Es aquel que viene impuesto por el Ordenamiento Jurídico, de tal forma que,
impone que la demanda sea interpuesta por varias personas o frente a varias
personas (P.ej. el caso de las obligaciones indivisibles del Art. 1139 C.c.; o el de la
acción de nulidad del matrimonio ejercitada por el ministerio fiscal en al que se tiene
que demandar a los dos cónyuges.)En el LEC12.2 dice:

“Cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada
sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados,

19
todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley
disponga expresamente otra cosa.”

!!SIEMPRE SE ENCONTRARÁ EN LA PARTE PASIVA, por el principio dispositivo, ya


que nadie nos puede obligar a interponer varias acciones.

Existen vinculaciones entre sujetos de unas mismas obligaciones jurídicas que


justifican el enjuiciamiento conjunto frente a unos sujetos. En unos casos por derecho
material y, en otros casos por el tipo de acción que se ejercita.

Fundamentos: se decía que se justifica en evitar sentencias contradictorias, pero


también se justifica en la imposibilidad de ejecutar una sentencia frente a quien no ha
sido parte y tampoco podrá pedirse la cosa juzgada frente a quien no sea parte.

¿CÓMO HA DE ACTUAR?

Los litisconsortes pueden actuar de forma independiente. Para que surta eficacia
en los actos de disposición como la renuncia de sus derechos o el allanamiento,
tendrán que ser realizados por todos los litisconsortes.

Lo perjudicial perjudicará sólo aquél que lo realice y lo beneficioso beneficiará a


todos los litisconsortes.

LITISCONSORCIO NECESARIO (pasivo) IMPROPIO

Es admitido por la jurisprudencia. Se da en aquellos casos en que no es la ley


quien lo exige, pero por necesidades de justicia nos lo impone para que no haya
indefensión.

P.ej. cotitularidad de derechos o un bien (propiedad ganancial)…etc.

TRATAMIENTO PROCESAL

• voluntario es facultativo del actor.


• Necesario puede ser de oficio o a instancia de parte. A instancia de parte, se hará
por el mecanismo de las excepciones procesales que impiden entrar en el fondo del
asunto (416 3ª LECiv.). Esto se realizará en la contestación a la demanda.

Dentro del juicio ordinario, la LECiv. permite al actor en la audiencia previa lo


que se denomina integrar la litis, es decir, presentar escritos de demanda frente a los
que deberían ser también litisconsortes, de tal modo, que si lo acepta, emplazará a
estos nuevos litisconsortes (420 LECiv.).

En el procedimiento verbal, se sustancia todo en la vista, no podrá casi nunca


integrar la litis.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

1.-Ley 27/ 2007, 29 octubre: reconoce oficialmente el lenguaje de signos. En dos Arts.
de esta ley se establece la forma de dar efectividad al Art. 143 LECiv.

20
143.2 LECiv: “ si la persona fuera sorda, se nombrará siempre al intérprete de
lengua de signos adecuado. De las actuaciones que se practiquen en relación con las
personas sordas se levantará la oportuna acta”.

Ordena que en las administraciones de justicia sea obligatorio proveer de los


medios necesarios en este sentido.

21 Ley 27/ 2007: Relaciones con las Administraciones Públicas


Las Administraciones Públicas promoverán las condiciones adecuadas, tales como
formación y disponibilidad de medios de apoyo a la comunicación oral, para facilitar las
relaciones de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo-ciegas con las
Administraciones Públicas.

En relación con la Administración de Justicia, se promoverán las condiciones


adecuadas, tales como formación y disponibilidad de medios de apoyo a la
comunicación oral, para hacer efectiva la aplicación de lo dispuesto en el artículo 143
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como en los procesos que se rigen por la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, respecto de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordo-ciegas

2.-Ley 30/ 2007, de 30 de octubre, contratos en sector público

El Art. 21.2 de esta ley establece que el orden jurisdiccional civil será
competente para resolver las controversias respecto de los contratos privados, así
como también, para conocer de las cuestiones litigiosas que afecten a contratos
privados celebrados por entes aunque no tengan el carácter de administración pública.
INTERVENCIÓN

Ya no se trata de una pluralidad de las partes, sino con partes y con terceros
que intervienen en el proceso. Por ello, en función de la afectación del proceso, podrán
intervenir alegando en derecho lo que pueda convenir.
Tradicionalmente, se han distinguido varias categorías:
1.-Intervención voluntaria:
1.1.-Adhesiva
1.1.1.-Simple
1.1.2.-Litisconsorcial
1.2.-Principal
2.-Intervención provocada
!! Siempre van a ser terceros (utiliza la palabra tercero en sentido amplio)

INTERVENCIÓN VOLUNTARIA
En el Art. 13.1 LECiv: “Mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser
admitido como demandante o demandado, quien acredite tener interés directo y
legítimo en el resultado del pleito”.
-No hay un plazo preclusivo, es decir, mientras esté pendiente el proceso
-No sea parte inicial
-Interés legítimo

21
INTERVENCIÓN VOLUNTARIA PRINCIPAL
No está recogida en la Leciv. DEF.: en que ese tercero acredita tener un interés
legítimo, y ejercita una pretensión y ésta es incompatible con la acción que ya se ha
ejercitado.
INTERVENCIÓN VOLUNTARIA ADHESIVA
Estando pendiente el proceso , va a permitirse la entrada en él de un tercero
que asuma una posición procesal (Ddo./Dante), en virtud de un interés directo y
legítimo en el resultado del proceso.
SIMPLE se daría en el caso de que el tercero afirma que es titular de una
relación jurídica que depende de la discutida.
LITISCONSORCIAL peculiaridad: quien pide intervenir dice ser titular de ese
mismo objeto del derecho, es decir, de lo que se está discutiendo yo también soy
titular.
!!Quien es admitido en el proceso, será considerado como parte del proceso al igual
que las partes originarias.

En el Art. 13.3 LECiv se establece que admitida la intervención, no se


retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será considerado parte en el proceso
a todos los efectos podrá defender las pretensiones formuladas por su litisconsorcio o
las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello,
aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte del procedimiento por
cualquier otra causa.
También se permitirán al interviniente las alegaciones necesarias para su
defensa, que no hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales
anteriores a su admisión en el proceso. De estas alegaciones se dará traslado, en todo
caso, a las demás partes, por plazo de 5 días.
El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las
resoluciones que estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su
litisconsorte”.

INTERVENCIÓN PROVOCADA
Se recoge en el Art. 14 LECiv. Esta intervención se produce a instancia de
parte procesal. Siempre ha de estar fundada en un precepto de derecho sustantivo y
puede plantearse tanto a instancia del Demandante como del Demandado.
Demandante ha de señalarlo así en la demanda (14.1 LECiv.)
Demandado la debe hacer en el plazo de la contestación a la demanda

CONSECUENCIA: suspensión del proceso. Para poder dar audiencia al


Demandante. El juez resolverá respecto de la intervención y en su caso, se le
emplazará para que también pueda tener conocimiento de la demanda.
Al tercero no se le puede obligar a intervenir en el proceso.
CASOS:
1.-Llamada en garantía supuestos en los que la ley reconoce el derecho de uno de
los sujetos dar traslado del proceso.
Ej. saneamiento por evicción (1475) nos permite llamar a nuestro vendedor.

22
2.-Intervención de coherederos no demandados en un proceso 1084 CC
3.-Los casos de derechos sustantivos dependientes de otro
Ej. arrendamiento, usufructo...
4.-Supuesto específico 15 LECiv. : en materia de consumidores y usuarios
Los perjudicados por un hecho dañoso sean llamados al proceso, en aquellos
procesos iniciados por asociaciones de consumidores y usuarios.

SUCESIÓN PROCESAL
Más que una pluralidad de partes, se produce un cambio de sujetos originarios.
Es un caso de cambio de titularidad de los sujetos como parte, bien por la parte activa
o bien por la parte pasiva.
Se produce, generalmente, cuando se da un hecho externo que provoca ese
cambio en la legitimación o fallece debe ser asumida por un sujeto. El régimen jurídico
lo vamos a encontrar en los Arts. 16 a 18 LECiv.
SUPUESTOS:

1º SUCESIÓN MORTIS CAUSA: cuando fallece una de las partes y serán los
causahabientes o herederos quienes pasen a ocupar la posición procesal del fallecido.
Cuando el tribunal ha conocido que ha fallecido un parte, se procede a la
suspensión del proceso y se da traslado a las partes. A fin, de tener por personado al
sucesor.
Si el sucesor no se persona (=constituirse en parte) en 5 días desde que se
conozca el fallecimiento, el resto de las partes podrá pedir que se le emplacé. El
sucesor nunca podrá alegar desconocimiento del proceso.
-Cuando el fallecido sea el Demandado y se desconozcan los sucesores o aún
cuando no sean conocidos o no quieran comparecer, se les declarará en rebeldía y
continuará el proceso.
!!Si se desconocen o no se conoce el domicilio o residencia: se les notificará vía
edictal.
-Cuando el fallecido sea el Demandante y las demás partes no conocieren a los
sucesores o éstos no pudieran ser localizados, se va a entender que ha habido
desistimiento, salvo que el demandado se oponga (desistimiento bilateral).
Sin embargo, si la no personación de los sucesores se debiese a que no
quisieran comparecer, se entenderá que la parte demandante renuncia a la acción
ejercitada.

2º SUCESIÓN INTER VIVOS: (17 LECiv.) no se produce el fallecimiento, sino que el


objeto litigioso es transmitido a título oneroso o gratuito. El nuevo titular es el que pasa
a ser parte También en el caso de las personas jurídicas cuando se produce una
fusión o absorción de las entidades. Por tanto habrá de acreditarse: el cambio de
titularidad y el apoderamiento.
La entrada en el proceso se produce a instancia del nuevo legitimario o
adquirente para que si lo considera oportuno la otra parte puede oponerse y el juez
resolverá lo que estime oportuno mediante auto.

23
Se podría oponer por estafa o por fraude. De tal modo, que no accederá a la
pretensión cuando dicha parte acredite que le competen derechos o defensas que, en
relación con lo que sea objeto del juicio, solamente puede hacer valer contra la parte
transmitente, o un derecho a reconvenir, o que pende una reconvención, o si el cambio
de parte pudiera dificultar notoriamente su defensa.

3º SUCESIÓN EN LOS CASOS DE INTERVENCIÓN PROVOCADA: (18 LECiv.) de la


solicitud presentada por el demandado se dará traslado a las demás partes para que
aleguen lo que a su derecho convenga, por plazo de 5 días, decidiendo a continuación
el tribunal, por medio de auto, lo que resulte procedente en orden a la conveniencia o
no a la sucesión.

24
TEMA 5

OBJETO (recordatorio)

En el ámbito del Derecho Privado cualquier persona que sufre lesión en sus
derechos e intereses tiene derecho a obtener de jueces y tribunales una tutela
concreta y determinada. Ese derecho que tiene cualquier sujeto jurídico es el
“Derecho de acción”.

La acción en sentido concreto es el derecho a una tutela jurisdiccional


determinada. Es previo al proceso, para que se satisfaga se necesita que se inicie el
proceso y se desarrolla hasta la sentencia.

El proceso se inicia mediante una afirmación jurídica que es la afirmación del


demandante que tiene derecho a tutela jurisdiccional concreta por haber sufrido lesión
en sus derechos o intereses.

Esa afirmación jurídica es la “pretensión”.

La pretensión es el objeto del proceso. Se incorpora en la Demanda que es el


vehículo formal de la pretensión. Es lo que pide el demandante. El objeto del proceso
no es una cuestión meramente teórica, ya que tiene relevancia jurídica que se
determina en las siguientes consecuencias:

1. El objeto procesal sirve para determinar si en un proceso concreto ha de existir


o no cambio del objeto del proceso. El Art. 412 LEC, prohíbe el cambio del
objeto procesal o de la demanda. Una vez que se establece el objeto procesal
en la Demanda, contestación o en la reconvención, este no se puede cambiar.
La Demanda y la contestación fijan definitivamente el objeto del proceso y tan
solo se permite hacer alegaciones complementarias en procedimiento ordinario
sin alterar sustancialmente el objeto de la Demanda, contestación o
reconvención

2. El objeto procesal sirve para determinar el alcance de la congruencia de la


sentencia. Según el Art. 218 LEC, la sentencia debe ser congruente con las
pretensiones de las partes.

3. El objeto procesal debe servir para saber si son aplicables en un proceso


concreto las excepciones de litis pendencia y cosa juzgada.

4. El objeto procesal determina la posibilidad o no de conexión con otros procesos


o acciones.

ELEMENTOS IDENTIFICADORES DEL OBJETO DEL PROCESO.

La delimitación del objeto del proceso se lleva a cabo mediante tres elementos
identificativos:

1. Los sujetos: Su determinación no plantea problemas especiales. Son el


Demandante y el demandado. El Art. 399 LEC. Exige que en la Demanda se
señalen los datos personales del demandante y del demandado.

2. Petitum: El Petitum es lo que se pide. Se corresponde con lo que viene en el


suplico de la Demanda. Es la tutela que se pide al Juzgado o Tribunal. La

25
tutela que se solicita no es abstracta, se refiere a un bien jurídico concreto.
Hay casos en que un bien jurídico concreto es objeto de formas de tutela
distintas

El Petitum se concreta a un tipo de tutela jurídica sobre in bien concreto.

3. Causa Petendi: Es la causa de pedir, es el supuesto o conjunto de los


hechos, que subsumido en una norma jurídica constituye la razón de ser o
fundamento de la petición que se hace en la Demanda.

Es la razón por la que se pide una tutela en la Demanda

Clases de acciones civiles según el Petitum

El Art 5 LEC. enumera los distintos tipos de tutela judicial que cualquier
persona física, jurídica o ente sin personalidad jurídica puede pedir a los órganos
judiciales.

Establece un catalogo de las posibles acciones civiles que existen.


Aparte de las clásicas como son, las acciones de condena, las mero
-declarativas o las acciones constitutivas, recoge las acciones cautelares o tutela
cautelar y la acción ejecutiva.

La enumeración de este artículo no es tasada sino abierta porque incluye


también cualquier otra clase de tutela que este expresamente prevista en la ley.

Las acciones civiles mas frecuentes son:

1. Las acciones de condena:

Se pide al órgano jurisdiccional que se declare la existencia de una


prestación a cargo del demandado y de que se le imponga el cumplimiento de la
prestación. Son las más frecuentes en la práctica forense.

Las prestaciones cuyo cumplimiento se pide pueden nacer de la ley,


contrato, actos u omisiones ilícitos o también de loa actos del Art. 1900 C.C en
los que se incurre en responsabilidad civil extracontractual por culpa o
negligencia.

La característica esencial es que son títulos ejecutivos. Si se estima la


Demanda la sentencia de condena equivale al título ejecutivo. Son susceptibles
de ejecución forzosa en caso de incumplimiento del condenado.

La prestación que ser pida en la demanda debe estar vencida y exigible


(demandado debía haber cumplido ya). El Art. 220 LEC. Permite
excepcionalmente las condenas de futuro, respecto de prestaciones aun no
vencidas, pero solo en dos casos: reclamaciones de intereses y reclamaciones
de prestaciones periódicas, en las que se permite que se vayan devengando en
el futuro.

El tipo de condena varía en función del contenido de la obligación cuyo


cumplimiento se solicita (dar, hacer, no hacer).

26
Una particularidad de las obligaciones pecuniaria (dar dinero), es según
el Art. 209.4 y 219 LEC, que cuando se traten de obligaciones de dar una
cantidad de dinero, en la sentencia de condena se tiene que fijar la cantidad en
euros, No se admite que se reserve la liquidación en ejecución de la sentencia.

Se debe cuantificar exactamente el importe en la sentencia o como


mínimo fijar las bases que permitan determinar el importe o, liquidación mediante
una pura operación matemática.
En la Demanda también se sigue esta regla, el demandante no puede solicitar
solo el derecho, tiene que cuantificar o establecer las bases de calculo.

2. Mero -declarativas:

Son las que se dirigen únicamente a obtener del órgano jurisdiccional una
simple declaración sobre la existencia o no existencia de un derecho o de una
relación jurídica o situación jurídica, o incluso su modo de existencia que se
discute o encuentra una situación de amenaza (alguien lo pone en duda).

Lo característico es que la eficacia de la sentencia (sus efectos) se


agotan con la simple declaración, de modo que las sentencias estimatorias no
son títulos ejecutivos y no son susceptibles de ejecución forzosa.

a) Ejemplo de acción mero-declarativa negativa: Inexistencia de


servidumbre de paso sobre una finca.
b) Ejemplo de acción mero-declarativa positiva: Declaración de
existencia de un derecho de propiedad sobre una finca, existencia de
un contrato de arrendamiento sobre una vivienda.

No son títulos ejecutivos, sin perjuicio de que en algunos casos para la


plena efectividad necesitan la determinación de actuaciones que no constituyen
una ejecución forzosa en sentido estricto y que básicamente son regístrales y
que la Doctrina denomina “Ejecuciones impropias”

3. Constitutivas: Son las que pretenden la modificación o extinción de


determinadas cuestiones o relaciones jurídicas.
Se caracterizan porque producen una innovación en el procedimiento, un
cambio o modificación en la situación jurídica.

 Ejemplo: acción de divorcio, acción de incapacitación.

A través de ellas se consigue un efecto jurídico que las partes no


pueden conseguir por si mismas.

No constituyen un titulo ejecutivo, no son susceptibles de ejecución


forzosa, sin perjuicio de que pueda ser necesario realizar una serie de
actuaciones, relacionadas normalmente con inscripciones regístrales destinadas
a dar efectividad a la sentencia y que constituyen lo que la Doctrina denomina
“Ejecuciones impropias”

PROCESOS CON PLURALIDAD DE OBJETOS: acumulación de acciones

Es decir, distintas acciones que van a ser resueltas por el mismo tribunal y van
a ser tramitadas al mismo tiempo. Ésta se hace por economía procesal. Aunque
pueden dar lugar a diferentes procesos.

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DEF.: (71-73 LECiv.) supone que el actor ejercita en una única demanda las
distintas acciones frente al demandado aunque procedan de distintos títulos.

DISTINGUIR:

1.-ACUMULACIÓN OBJETIVA: consiste en ejercitar distintas acciones, que no han de


ser incompatibles ni tampoco ser contrarias, frente a un demandado.

No confundir con la ACUMULACIÓN EVENTUAL de acciones (71.4 LECiv.), aquí


se podría acumular acciones incompatibles.

!!Pero habrá un pronunciamiento por cada acción que se ejercité.

2.-ACUMULACIÓN SUBJETIVA: que se ejerciten acciones frente a varios sujetos,


pero que entre estas acciones exista un nexo (72 LECiv.). se habría de tratar como un
litisconsorcio voluntario.

REQUISTITOS DE ADMISIBILIDAD (73 LECiv.)

-El órgano judicial ha de tener jurisdicción y competencia para todas las acciones.

-Además, todas las acciones se deben tramitar por el mismo procedimiento. Aunque
en este caso, se permite acumular un verbal en que se reclamé una cantidad a un
procedimiento ordinario, porque tiene una tramitación más compleja (homogeneidad
procesal).

-No exista una prohibición legal expresa de acumulación; p. Ej. proced. Incapacidad

Sin embargo, hay otros supuestos en que la ley le exige (ope legis) esa
acumulación en la impugnación de los acuerdos sociales. En ocasiones, se va a
tramitar como acumulación de autos.

¿CÓMO SE CONTROLA?

DE OFICIO: con carácter previo a la admisión de la demanda. Si las ha


acumulado indebidamente, se requerirá al actor, antes de proceder a admitir la
demanda, para que subsane el defecto en el plazo de 5 días, manteniendo las
acciones cuya acumulación fuere posible. Transcurrido el término sin que se produzca
la subsanación, se acordará el archivo de la demanda si más trámite.

LÍMITES a este control algunos derivadas de ciertas especialidades que


encontramos en el juicio verbal. En el Art. 438.3 LECiv se establece que no se admitirá
en los juicios verbales la acumulación objetiva de acciones, salvo las excepciones
siguientes:

1ª.La acumulación de acciones basadas en unos mismos hechos, siempre que


proceda, en todo caso, el juicio verbal.

2ª.La acumulación de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a otra


acción que sea perjudicial de ella.

3ª.La acumulación de acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas


vencidas y no pagadas, cuando se trate de juicios de desahucio de finca por
falta de pago, con independencia de la cantidad que se reclame.
!! Es a instancia del actor

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ACUMULACIÓN DE AUTOS O PROCESOS

Nos encontramos que ya han sido ejercitadas de forma independiente, se


acumularán según lo veremos más adelante, en uno único y se tramiten y resuelvan
de forma conjunta. Razones:

1.-Para evitar que acciones que tienen una relación entre sí den lugar a
sentencias contradictorias.

2.-Economía procesal.

Se regula en los Arts. 74-76 LECiv.

En el Art. 74 LECiv.: “ En virtud de la acumulación de procesos, se seguirán éstos


en un solo procedimiento y serán terminados por una sola sentencia”.

¿CUÁNDO CABE PEDIRLO?76 LECiv.

!! Ha de existir algún nexo o relación: causa petendi

2 requisitos:

1º Cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda


producir efectos prejudiciales en el otro.

2º Cuando entre los objetos de los procesos cuya acumulación se pide exista tal
conexión que, de seguirse por separado, pudieran dictarse sentencias con
pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente
excluyentes.

Ej. inmueble: - titularidad del inmueble


- daños en el inmuebles afectaría a la legitimación

PARA QUE SE DÉ:

-Ha de ser a instancia de parte, salvo (78.4 LECiv.)para la protección de los derechos
e intereses colectivos o difusos que la leyes reconozcan a consumidores y usuarios,
cuando la diversidad de esos procesos, ya sean promovidos por las asociaciones,
entidades o grupos legitimados o por consumidores o usuarios determinados, no se
hubiera podido evitar mediante la acumulación de acciones o intervención prevista en
el Art. 15 de esta ley. En tales casos, se decretará la acumulación de procesos incluso
de oficio.

-El tribunal al cual se le ha de pedir la acumulación es a aquél que sea competente


para resolver sobre acciones ( ha de ser siempre el que conozca del proceso más
antiguo).

-Ha de haber una homogeneidad procesal, es decir, se han de tramitar por el mismo
cauce.

Art. 77.1 LECiv.: “ sólo procederá la acumulación de procesos declarativos que


se sustancien por los mismos trámites o cuya tramitación pueda unificarse sin
pérdida de derechos procesales”.

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-Sólo se pueden acumular los procesos que se encuentren en primer instancia y que
ninguno de ellos haya finalizado el juicio (al que se refiere 433 LECiv.).

-Buena fe procesal: no se va a admitir si esas acciones se hubieran podido ejercitar


conjuntamente.

Art. 78.2 LECiv.: “ Tampoco procederá la acumulación de procesos cuando no se


justifique que, con la primer demanda o, en su caso, con la ampliación de ésta o
con la reconvención, no pudo promoverse un proceso que comprendiese
pretensiones y cuestiones sustancialmente iguales a las suscitadas en los
procesos distintos, cuya acumulación se pretenda”.

Art. 78.3 LECiv.: “Si los procesos cuya acumulación se pretenda fueren
promovidos por el mismo demandante o el demandado reconviniente, solo o en
litisconsorcio, se entenderá, salvo justificación cumplida, que pudo promoverse
un único proceso en los términos del apartado anteior y no procederá la
acumulación”.

Se les exige diligencia a las partes. Se nos exige justificación de por qué no lo
hemos hecho de forma conjunta.

Tampoco se nos va a permitir la acumulación cuando en uno u otro proceso se


pudiese alegar litispendencia (78.1 LECiv.).

PROCEDIMIENTO PARA QUE SE TRAMITE:

Las partes tendrán que ir ante el tribunal que conozca del proceso más antiguo.
Va a ser distinto dependiendo de si está pendiente ante el mismo tribunal o ante
distintos tribunales.

Ante el mismo tribunal: (81 y ss. LECiv.)la acumulación se solicitará por escrito,
en el que se señalarán con claridad los procesos cuya acumulación se pide y el estado
procesal en que se encuentran, exponiéndose asimismo las razones que justifican la
acumulación.

Se dará traslado a las partes a fin de que en el plazo común de 10 días,


formulen alegaciones acerca de la acumulación. Trascurrido dicho plazo, o recibidas
las alegaciones, el tribunal resolverá la cuestión dentro de los 5 días siguientes
mediante auto.

Contra el auto que decida sobre la acumulación solicitada no cabrá otro recurso
que el de reposición.

Distintos tribunales: (86 y ss. LECiv.) Se va a plantear la solicitud ante el tribunal


que esté conociendo del proceso más antiguo e indicando que ante otro tribunal
pende el asunto.

Éste pondrá en conocimiento del segundo la solicitud, a fin de que, en el caso de


que entienda que procede, remita las actuaciones y se abstenga de dictar sentencia.

Antes de resolver el segundo tribunal, va a dar audiencia a las partes, de tal


manera que puedan manifestar lo que consideren oportuno. Por consiguiente, si
admite el requerimiento se remiten las actuaciones.

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Si entiende que no procede la acumulación, porque no se dan los requisitos de la
ley o porque considera que el competente es él. Resolverá el superior jerárquico.

Art. 79.2 LECiv.: “ La antigüedad se determinará por la fecha de la presentación


de la demanda”. En defecto del criterio anterior, se tendrá en cuenta la hora.

Lo lógico es que se tenga en cuenta la fecha, siempre y cuando ésta


posteriormente sea admitida. SÓLO ACUMULACIÓN DE PROCESOS PARA LO
DEMÁS, SE EXIGE QUE SEA ADMITIDA.

La ley prohíbe que se planteen sucesivas acumulaciones, porque ello supone


una dilación en el tiempo. 97.1 LECiv: “ Suscitado incidente de acumulación de
procesos en un proceso, no se admitirá solicitud de acumulación de otro juicio ulterior
si quien la pidiera hubiera sido el iniciador del juicio que intentara acumular”.

VIS ATRACTIVA DE LOS PROCESOS UNIVERSALES

Art. 98.1 LECiv: “ Se decretará:

1º Cuando esté pendiente un proceso concursal al que se halle sujeto el caudal


contra el que se haya formulado o formule cualquier demanda.

2º Cuando se esté siguiendo un proceso sucesorio al que se halle sujeto el


caudal contra el que se haya formulado o se formule una acción relativa a dicho
caudal.

Se exceptúan de la acumulación a que se refiere este número los procesos de


ejecución en que sólo se persigan bienes hipotecados o pignorados, que en ningún
caso se incorporarán al proceso sucesorio, cualquiera que sea la fecha de iniciación
de la ejecución”.

-Procesos universales afecta a la totalidad de un patrimonio ( se valora el


activo y el pasivo).

-Proceso singulares afecta a un bien.

Siempre que exista un proceso universal se acumula cualquier proceso que se


encuentre pendiente. Salvo, que ese proceso singular se refiera a bien pignorado o
hipotecado, esto se refiere al derecho sucesorio.

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TEMA 6

NOVEDADES LEGISLATIVAS

LO 13/2007, 19 noviembre, para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal


de personas (BOE 20-nov.-2007):

 23.4 LOPJ ámbito material de la jurisdicción en el ámbito penal. Se extiende


porque nuestros jueces pueden entrar a conocer de determinados asuntos de
manera extraterritorial.

 86 ter LOPJ atribuir a los juzgados de lo mercantil de los asuntos que


puedan conocer en relación del Art. 81 y 82 LOPJ (se refiere a la competencia
comunitaria) tanto a nivel europeo como a nivel nacional.

 447.5 LOPJ reconocimiento de la figura de los secretarios sustitutos

 489.2 LOPJ reconoce derechos laborales a los funcionarios: p.ej. solicitar la


excedencia para la atención de personas mayores.

A partir de ahora veremos el PROCEDIMIENTO de manera cronológica

ACTUACIONES O ACTIVIDADES PRE-PROCESALES

DEF.: son aquellas que no necesarias, pero que pueden ser convenientes para
la preparación del proceso. Nos va a permitir prepara un proceso para:

-obtener una serie de datos de quien va a ser demandado


-en relación con el objeto del proceso

Son: diligencias preliminares, prueba anticipada y las medidas de


aseguramiento de la prueba, conciliación y la reclamación previa en vía administrativa.

DILIGENCIAS PRELIMINARES (256-263 leciv.)

Art. 256.1 LECiv.: “ Todo proceso podrá prepararse:

1º Por petición de que la persona a quien se dirigiría la demanda declare, bajo


juramento o promesa de decir verdad, sobre algún hecho relativo a su capacidad,
representación o legitimación, cuyo conocimiento sea necesario para el pleito, o
exhiba los documentos en los que conste dicha capacidad, representación o
legitimación.

2º Mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa


que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio.

3º Por petición del que se considere heredero, coheredero o legatario, de exhibición,


por quien lo tenga en su poder, del acto de última voluntad del causante de la herencia
o legado.

4º Por petición de un socio o comunero para que se le exhiban los documentos y


cuentas de la sociedad o comunidad, dirigida a éstas o al consocio o condueño que los
tenga en su poder.

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5º Por petición del que se perjudicado por un hecho que pudiera estar cubierto por
seguro de responsabilidad civil, de que se exhiba el contrato de seguro por quien lo
tenga en su poder.

6º Por petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses
colectivos de consumidores y usuarios al objeto de concretar a los integrantes del
grupo de afectados cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables.
A tal efecto el tribunal adoptará las medidas oportunas para la averiguación de los
integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos
suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para que
colabore en dicha determinación.

7º Por petición de las diligencias y averiguaciones que, para la protección de


determinados derechos, prevean las correspondientes leyes especiales.

Estas diligencias son comunes tanto para el procedimiento ordinario como para
el verbal, el monitorio o el especial, etc. Pueden ser solicitadas al juez por quien
pretenda ejercitar una demanda.

Con anterioridad a ejercitar la acción, se pretende que tenga conocimiento de


una serie de datos para que su demanda esté mejor fundada.

Son cláusulas tasadas ( “numerus clausus” ). Sólo en aquellas que guarden


relación con el objeto del proceso:

-Medidas relativas a la capacidad y personalidad del demandado


-La exhibición del objeto litigioso siempre que se hable de la reivindicación de ese
bien.
-Exhibición documental de alguna persona/s que tengan derecho a una herencia o que
formen parte de una sociedad.
-Medidas referidas a los casos de responsabilidad extracontractual, el perjudicado por
cualquier hecho dañoso puede solicitar la exhibición de la historia clínica o del contrato
de seguro. Algo parecido en lo que se refiere a los consumidores y usuarios en
intereses colectivos.
-Específicos: propiedad industrial e intelectual, en materia de derecho mercantil
(Patentes y Competencia Desleal).

Órgano competente (Art. 257 LECiv.) el del domicilio de la persona que tenga que dar
cumplimiento a esa diligencia o bien en el lugar donde se tuviera que presentar la
demanda.

No se va a admitir declinatoria, pero el juez revisará de oficio su competencia.


Por consiguiente, el juez si se puede inhibir y remitir las actuaciones al órgano
competente.

Siempre se van a solicitar por escrito, expresando la justificación de su


necesidad y su relación con el objeto de ese futuro proceso. Además, tendrá el
solicitante que ofrecer caución para cubrir los gastos que se puedan causar.

Ante esta solicitud, el juez tendrá que dictar auto, resolviendo. Si la rechazase
cabría recurso de apelación. Sin embargo, si la admite esa decisión no es recurrible.

En ese auto, se va a emplazar a la persona que tenga que cumplirla, bien en la


sede judicial, o bien en el lugar más adecuado en relación con las circunstancias. Es
en este momento cuando la persona que ha de cumplirla, puede oponerse por escrito

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en 5 días. Se citará a las partes y cada uno alegará lo que crea conveniente y
resolverá mediante auto.

ACORDADA LA DILIGENCIA OPONE LA PERSONA QUE TIENE QUE


CUMPLIRLA:

-ESTIMA OPOSICIÓN APELABLE (por quien la pidió en principio)


-NO LA ESTIMA SEGUIRÁ ADELANTE PRACTICANDO LA MEDIDA

si el obligado se niega, la ley prevé una consecuencia distintas dependiendo de


la diligencia: (Art. 261 LECiv.)

-Capacidad y personalidad entenderá que responde que SÍ a todas las


preguntas.
-Exhibición de documentos/bienes registro del domicilio

PRUEBA ANTICIPADA Y MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA (Art.


293 y ss. LECiv.)

Antes del proceso, se pueden adoptar medidas para asegurar la prueba o que
se dé la prueba anticipada. O durante el proceso, es decir, se trata de que se realicé
fuera del momento procesal que le corresponde.

Esta petición de prueba anticipada ante el tribunal que deba conocer,


justificando porque se ha de realizar. Aunque la forma de practicarla sea idéntica, aquí
basta con que sepamos que no supone una merma de garantías, es decir, se respeta
el principio de contradicción.

Así se recoge en el Art. 295. 2 LECiv.: “Si estuviese ya pendiente el proceso al


tiempo de practicar prueba anticipada, las partes podrán intervenir en ella según lo
dispuesto en esta ley para cada medio de prueba”.

Ahora bien, podemos intentar un fraude procesal, por consiguiente, en base al


Art. 295. 3 LECiv., no se va a conceder valor probatorio si la demanda no se interpone
en el plazo de 2 meses desde que la prueba anticipada se practicó.

Hay que asegurarnos de que el medio de la prueba va a perdurar en el tiempo


¿Y si necesitamos que se mantenga el status de las cosas?

Art. 297.1 LECiv.: “ Antes de la iniciación de cualquier proceso, por el que se


pretenda incoarlo o cualquiera de los litigantes durante el curso del mismo,
podrá pedir del tribunal la adopción, mediante providencia, de medidas de
aseguramiento útiles para evitar que, por conductas humanas o
acontecimientos naturales, que puedan destruir o alterar objetos materiales o
estado de cosas, resulte imposible en su momento practicar una prueba
relevante o incluso carezca de sentido proponerla”.

p.ej. las grietas en un piso

El tribunal podría acordar que se realizase el depósito o requerir a un tercero


para mantener la cosa, etc. (Art. 298 LECiv.)

-Persona que sufre la medida caución para asegurar que en caso de no


cumplirla, se cubrirán los daños y perjuicios.

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-Solicitante Contracautela (daños que pueda sufrir a quien se la estamos
solicitando).

CONCILIACIÓN

Es una medida de preparación. No está regulado en la actual LEC, sino en la LEC


de 1881 en los Arts. 460-480.

Es una forma de autocomposición del conflicto, porque son las propias partes
quienes intentan llegar a un acuerdo en sede judicial. Si se llegase a un acuerdo no se
iniciaría el proceso.

Tiene carácter facultativo (hasta 1992 era obligatorio). No conlleva condena en


costas. !! En el ámbito laboral, se realizará en órgano administrativo y es preceptivo.

La intervención judicial se limita a presidir el acto y a homologar el acuerdo al


que se pudiera llegar, es decir, con la homologación tendríamos un título ejecutivo. Si
queremos pedir la nulidad de la conciliación será por los mismos casos de los
contratos, p.ej. vicios del consentimiento.

¿Cualquier materia? Sólo con aquellas que son disponibles.( 1809 CC: “ la
transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo
cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había
comenzado”). Cuando no sean susceptibles de transacción o de renuncia, es decir,
cuando se dé el interés público.

Órgano competente: residencia o domicilio del demandado (463 LEC 1881) !!


Tienen competencia objetiva juzgados de paz.

Se inicia mediante un escrito del solicitante “papeleta” para el que no se exige


postulación:

-identificación persona
-identificación del objeto
-sobre que punto queremos conciliar

Se citará a las partes en el órgano judicial, y va a comenzar con la intervención


del solicitante para ver si lo mantiene y demandado intervendrá después. El juez
intentará avenirlos.

Si no hay acuerdo: no tiene efecto. Se levantará acta y con copia por todas
aquellas que lo quieran.

En cuanto a su eficacia, dispone el Art. 476: “ lo convenido por las partes en


acto de conciliación se llevará a efecto por el mismo juez ante el que se celebró, por
los trámites establecidos para la ejecución de las sentencias dictadas en juicio verbal,
cuando se trate de asuntos de la competencia del propio juez. En los demás casos,
tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado en un documento público y
solemne”.

El Art. 477 establece que contra lo convenido en acto de conciliación podrá


ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos. La
demanda ejercitando dicha acción deberá interponerse ante el juez competente dentro

35
de los 15 días siguientes a la celebración del acto y se sustanciará por los trámites del
juicio declarativo que corresponda a su cuantía y sin ulterior recurso cuando aquélla no
exceda de 300 €.

Consecuencia:

-No iniciar un proceso


-Acuerdo título ejecutivo
-Interrumpe los plazos de prescripción

RECLAMACIÓN PREVIA EN VÍA ADMINISTRATIVA

Como prerrogativa se mantiene que se interponga esta reclamación previa a la


demanda (ES OBLIGATORIA). Está se recoge en la Ley 30/ 1992. En el Art. 416
LECiv. no alude a esta figura, sin embargo, en el Art. 120 de Ley 30/1992:

“ 1. La reclamación en vía administrativa es requisito previo al ejercicio de


acciones fundadas en derecho privado o laboral contra cualquier Administración
Pública, salvo los supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una
disposición con rango de Ley.

2.Dicha reclamación se tramitará y resolverá por las normas contenidas en


este Título y, por aquellas que, en cada caso, sean de aplicación, y en su defecto, por
las generales de esta Ley”.

Por consiguiente, se rige por normas de Derecho administrativo.

Se tiene que plantear ante el órgano administrativo competente, aunque si se


presenta ante otro órgano, éste habría de remitirlo al competente. Plazo de resolución
es de 3 meses (Art. 124 Ley 30/1992), si la Administración no notificara su decisión en
este plazo, el interesado podrá considerar desestimada su reclamación al efecto de
formular la correspondiente demanda judicial.

!!IMP. Durante estos 3 meses se interrumpe la prescripción.

36
TEMA 7

El proceso sólo se inicia cuando la parte actora lo decida, es necesario un acto


de parte, la parte actora ejercita una acción.

DEMANDA

DEF.: es el acto procesal que contiene la pretensión de la tutela jurídica


solicitada por el demandante en virtud de la cual se inicia el proceso. Es el vehículo
formal que contiene la pretensión.

Art. 399 (ordinario) y 437 (verbal) LEC. El juicio principiará por demanda y en
cuanto al contenido nos dice que se presentarán las partes, alegar hechos y
peticiones.

CONTENIDO

1. Encabezamiento:

-Identificación de las partes (tanto activa como pasiva)


-Órgano al que nos estamos refiriendo (debemos de haber determinado la
competencia territorial).
-El tipo de acción que estamos ejercitando.

2. Hechos (fundamentación fáctica): alegar en párrafos separados y numerados


con claridad. En cada hecho se ponen las cosas que guardan relación entre si,
siguiendo un orden cronológico. Con igual claridad y orden se tienen que
relacionar los documentos, medios o instrumentos que se aporten en relación
con los hechos. Cuando no se disponga de medios de documentos de prueba
se debe indicar el archivo público a efectos de prueba donde se encuentran,
para que el juez los solicite.

3. Fundamentos de Derecho o fundamentación jurídica: calificaremos


jurídicamente los hechos alegados. Vamos a invocar las normas tanto
procesales (jurisdicción y competencia, capacidad, legitimación, cuantía y
procedimiento) como materiales (fondo del asunto) que consideremos que le
son aplicables a un caso.

4. Suplico (el petitum): se trata de la petición concreta de tutela al órgano


jurisdiccional. Debe cumplir con dos requisitos que son la claridad y la
precisión. El juez no va a dar una cosa distinta de lo que se pide.

Si son varios los pronunciamientos judiciales que se piden se deben expresar


por separado y si se formulan pretensiones subsidiarias se tiene que expresar
claramente cual es la principal y cuales las subsidiarias.

5. Otrosies digo: para peticiones accesorias que no tienen nada que ver con el
proceso.

Por ejemplo:

Otrosi digo que habiendo presentado el escrito de apoderamiento y


precisándolo para otros usos, se pide devolución….

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Otrosi pido la citación de testigos
Otrosi pido por exhorto
Otrosi pido la realización de la prueba anticipada

231 LEC.: “El Tribunal cuidará de que puedan ser subsanados los defectos en
que incurran los actos procesales de las partes, siempre que en dichos actos
se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la
ley”.

!! BOE publicó modelos para Juicio Verbal y Monitorio, porque son dos procesos que
no exige postulación. Además, el juicio verbal cuando se hace referencia a demanda
sucinta se ha de entender que ha de ser breve.

A esta demanda habrá que acompañarla de los DOCUMENTOS procesales pero


también materiales!! LA PRUEBA DOCUMENTAL SE PRESENTA CON LA DEMANDA.

PROCESALES Art. 264 LEC. Con la Demanda o contestación o en vista del


verbal se deben presentar los siguientes documentos procesales:

 Poder otorgado a procurador cuando este intervenga y siempre que la


representación no se otorgue apud acta (se otorga ante secretario judicial)=
APODERAMIENTO.
 Documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya.
 Documentos que acrediten el valor de la cosa litigiosa a efectos de
competencia y procedimiento.
 Haga referencia a los presupuestos procesales
 Impreso de liquidación de las tasas procesalesCivil y Contencioso-
administrativo (siempre la parte activa y por anticipado):

-Planteamiento de recursos
-Ejercicio de acciones

De estas tasas están exentas las personas físicas, entidades no lucrativas y


aquellas empresas de reducida dimensión.

MATERIALES O DE FONDO: todos aquellos en que la parte activa funde su


derecho:

-Documentos en que las partes fundan sus pretensiones, en que basan


estas la tutela jurídica que pretenden (contrato de arrendamiento, recibos
impagados, requerimientos fehacientes de pago.

-Medios e instrumentos: El Art 299.2 LEC recoge los medios e instrumentos


en los que se puede fundar la pretensión de tutela. Son nuevos en la Ley
1/2000.

* Medios de reproducción del sonido, palabra o imagen (cintas).


* Instrumentos que permitan archivar, reproducir, conocer datos y
operaciones matemáticas (CD-ROM, Disquetes…)

-Certificaciones regístrales: Certificaciones y notas sobre asientos registrales


de cualquier tipo.

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-Dictámenes periciales: Junto a la demanda o en la contestación se pueden
aportar dictámenes periciales en los que las partes funden sus pretensiones.
El Art. 337 y el 339 LEC prevé la posibilidad de que cuando las partes no
pueden aportar dictámenes periciales con la Demanda o contestación pueden
limitarse a anunciar su presentación en la Demanda o en la contestación y
aportarlos después con unos días de antelación a la audiencia previa o vista
verbal (no en el juicio). El Art. 265 LEC dice que cuando una de las partes es
titular del derecho a asistencia gratuita y quiere dictamen pericial basta con
anunciarlo

-Entre los documentos sobre el fondo del asunto se pueden aportar, aunque es
raro, informes elaborados por profesionales de investigación privada
legalmente habilitados (detectives), sobre hechos relevantes en los que las
partes basan sus pretensiones. Sus funciones plantean problemas en cuanto a
la vulneración de DDFF, por ejemplo en el seguimiento a una persona.

-El Art. 266 LEC establece unos documentos concretos que se deben
acompañar a Demanda en casos especiales.
 En casos sobre derecho de retracto en la Demanda se debe acompañar
de documentos que sean un principio de prueba de la existencia de
retracto.

Con la demanda se deben entregar tantas copias literales de la Demanda y de


los documentos como partes haya (demandados).

En base a los Arts. 269 y 270 Leciv., si no se presentan los documentos en este
momento, precluye la posibilidad de aportarlo. Sólo se admite porque no lo hayamos
podido obtener o aquellos cuya necesidad haya venido determinada por las
alegaciones formuladas por la parte contraria.

EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA (Genéricamente litispendencia)

En sentido amplio, DEF.: es la situación en que se encuentra un proceso por el que ya


se ha ejercitado una acción y no ha concluido.

En sentido estricto:

a) Efectos procesales:

-Posibilidad de alegar (410) la excepción de la litispendencia mientras esté


abierto este proceso no se puede iniciar otro proceso con el mismo objeto.
La parte demandada lo alegaría.

-(411) Perpetuación de la jurisdicción: una vez iniciado un proceso en virtud


de una serie de circunstancias que determinaron la competencia y
jurisdicción del órgano, cualquier modificación no se va a modificar.

p.ej. un cambio de domicilio

-Prohibición mutatio libelis, es decir, el cambio de demanda. El objeto


procesal no puede variarse ni transformarse. Sí que se va a permitir
alegaciones complementarias.

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412.1 LECiv: “ Establecido lo que sea objeto del proceso en la
demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las
partes no podrán alterarlo posteriormente”.

-(413) No se toman en consideración en la sentencia aquellas innovaciones


que introduzcan las partes en el objeto del proceso. Salvo que hayamos
perdido el interés en el juicio.

b)Efectos materiales:

-Interrumpe la prescripción tanto adquisitiva como extintiva


-Los bienes se convertirán en bienes litigiosos
-Deudor quedará constituido en mora
-Desde el momento de la presentación de la demanda existirá la posibilidad
de la reclamación de intereses.

Para que se pueda admitir una demanda, ha de cumplir lo siguiente:

-Competencia y jurisdicción
-Presupuestos procesales

después se le dará traslado a la otra parte y será la primera noticia que tenga
ésta.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Se regula en el Art. 405 y ss. Se va a redactar de la misma forma que la


demanda en base al Art. 399 LECiv. Él va a poder plantear su posición procesal. Va a
poder, además, alegar todas las excepciones procesales y materiales.

Plazo: ordinario 20 días


Verbal se realiza de forma oral en la Vista o Juicio

DIFERENCIA:

-Deber es obligatorio y conlleva una sanción.


-Cargaes algo facultativo, voluntario y asume las consecuencias de no
haberlo realizado.

ESQUEMA:

a)Si no comparece: se le declarará en rebeldía y el proceso va a continuar. No tendrá


más notificación que la Sentencia.

b)Si comparece:

-Se allana
-Niega los hechos
-Puede admitir unos hechos y negar la consecuencia jurídica y sobre eso
versará la discusión
-Formular excepciones: procesales ( impedimento para dictar una sentencia
sobre el fondo del asunto) o materiales (introduce un hecho nuevo que impide
el derecho del demandante).

40
-Reconvenir: ejercita una acción distinta de la inicial frente al demandante.
También se ha denominado CRUCE DE DEMANDAS
!! Puede ser sobre el mismo o sobre distinto objeto.

RECONVENCIÓN

Si el demandado decide reconvenir (406 LECiv.) al contestar la demanda, éste


podrá ejercer la o las acciones que le competan siempre que exista una conexión
entre su pretensión y la inicial.

REQUISITOS: se traten de procedimientos que se tramiten por un mismo cauce y que


la competencia objetiva sea idéntica en ambos tipos de acciones.

FORMULACIÓN:

Respetando los requisitos y el contenido de la demanda y a continuación de la


contestación. Lo que nunca se va a admitir es la llamada RECONVENCIÓN TÁCITA,
hemos de manifestar claramente que ejercitamos una acción distinta.

Será notificada al actor reconvenido a fin de que pueda contestar en el mismo


plazo que la contestación. En el 407.1, se establece que si afecta a personas distintas
del demandante, se les podrá llamar al proceso, pero SÓLO si a éstos se les pudiera
considerar litisconsortes del actor.

ESPECIALIDAD

¿Qué sucede si el demandado al reconvenir alega una compensación de créditos?


¿Reconvención o contestación a la demanda?

Se trata de que se hayan ejercitado acciones pecuniarias. Si se opone


alegando que tiene un crédito a su favor, ello recibe un tratamiento de reconvención. El
demandante podrá contestar a esa alegación del demandado. Aunque doctrinalmente,
se considera una excepción material.

408.1 LECiv.:“Si, frene a la pretensión actora de condena al pago de cantidad


de dinero, el demandado alegare la existencia de crédito compensable, dicha
alegación podrá ser controvertida por el actor en la forma prevenida para la
contestación a la reconvención, aunque el demandado sólo pretendiese su
absolución y no la condena al saldo que a su favor pudiera resultar”.

CASO PECULIAR

Cuando en la contestación a la demanda, “el demandado adujere en su


defensa hechos determinantes de la nulidad absoluta del negocio en que se funda la
pretensión o pretensiones del actor y en la demanda se hubiere dado por supuesta la
validez del negocio, el actor podrá pedir al tribunal, que así lo acordará, mediante
providencia, contestar a la referida alegación de nulidad en el mismo plazo establecido
para la contestación a la reconvención”. (408.2 LECiv.)

41
Hasta aquí el juicio ordinario, en el juicio verbal: el legislador ha establecido
una serie de límites:

-En el Art. 438 LECiv se establece que no se admitirá la reconvención en los


procesos en que no acaben con eficacia de cosa juzgada.P. ej. suspensión de
una obra nueva.

-Límite formal: no se admitirá si no se notifica al actor con un mínimo de 5 días


antes del juicio.

En los juicios verbales exigiremos la homogeneidad e igualdad que el ordinario.


En el caso de la compensación de créditos tendrá el mismo tratamiento que en el
ordinario, pero debe de notificárselo al actor 5 días antes del juicio.

P.ej. Si la demandada alegó en juicio que tengo un crédito a mi favor 12.000 € frene al
demandante

-No hay notificación: no se admite


-Si hay notificación: no, porque estamos en un verbal y su límite está en los
3.000 €

EXCEPCIONES

EXCEPCIONES MATERIALES ( en la práctica siempre nos encontraremos primero las


procesales)

DEF.: supone la introducción de un hecho nuevo que afecta a cuestiones de


procedimiento (forma) o al fondo del asunto.

El demandado introduce en la contestación hechos nuevos y distintos de los


que se alegaron en la Demanda, fundados en derecho sustantivo y son la base para
que se desestime la demanda y la base de la defensa del demandado.

 Hechos excluyentes: aquellos que por esencia excluyan la pretensión


del actor =CONTRADERECHO
 Hechos incompatibles con los alegados por el actor, p.ej. nos reclaman
una cantidad en concepto de préstamo y nosotros alegamos que fue
una donación. La doctrina dice que es una excepción material en
sentido propio.

!!REGLA GENERAL: HECHOS POSTERIORES A LA DEMANDA

 Objeciones o hechos que impidan que el juez tenga por ciertos los
hechos alegados por el actor éstos suelen ser coetáneos por la
demanda. La doctrina la ha llamado Excepción material impropia.
 Hechos extintivos, p.ej. cantidad paga esa cantidad

 Éstas se resolverán en la St.

42
EXCEPCIONES PROCESALES

Se fundamentan o basan en la ausencia de algún presupuesto procesal, como la falta


de capacidad de ser parte, falta de legitimación o en la concurrencia de óbices procesales.
Su efecto jurídico es que si se estiman el fondo del asunto (las cuestiones que se
discuten) queda imprejuzgado, no se resuelve. Si una de las partes no tiene capacidad
procesal, el fondo del asunto queda sin juzgar. Se puede volver a incoar u proceso sobre
el mismo objeto, siempre que la acción haya prescrito.

El momento procesal en que se deben aducir se recogen el Art. 405.3 LECiv.

(J. Ordinario), el demandado debe alegar en la contestación a la demanda las

excepciones procesales y otras alegaciones que sean u obstáculo para la valida

continuación y termino del proceso mediante sentencia sobre el fondo del asunto.

En el J. Verbal se regula en el Art. 443.2 LECiv.

!!JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA SON PRESUPUESTOS PROCESALES Y


ADEMÁS, ES UN ÓBICE, QUE SE MANIFIESTA MEDIANTE DECLINATORIA.

El resto de las excepciones procesales deben plantearse en la contestación a la


Demanda, en el juicio verbal se plantea de forma oral en la vista y se resuelven y en el
juicio ordinario se deben alegar en la audiencia previa.

Art. 416.1 LECiv. establece una lista abierta (numerus apertus), de posibles cuestione
procesales que se pueden plantear en la audiencia previa:

1.-Falta de capacidad o de representación:

Se va a permitir su subsanación, siempre que sea posible, p.ej., no hemos presentado


el poder del procurador. No obstante, cuando no se pudiera subsanar, el proceso va a
concluir mediante auto.

Art. 418.1 Leciv: “Cuando el demandado haya alegado en la contestación o el actor


aduzca en la audiencia defectos de capacidad o representación, que sean subsanables o
susceptibles de corrección, se podrán subsanar o corregir en el acto y si no fuese posible
en ese momento, se concederá para ello un plazo,, no superior a 10 días, con suspensión,
entre tanto, de la audiencia”.

¿Y si ese defecto se da en el Demandado? Se le declarará en rebeldía, sin que las


actuaciones que hubiese llevado a cabo quede constancia en autos.

2.-Cosa juzgada y/o litispendencia:

COSA JUZGADA: no puede ser reabierto en otro proceso


LITISPENDENCIA: la misma eficacia que la cosa juzgada sólo que antes de que haya
concluido el proceso.

43
En la cosa juzgada el Art. 421.3 LECiv. establece que podrá resolver sobre dichas
cuestiones mediante auto, dentro de los cinco días siguientes a la audiencia, que
proseguirá en todo caso para sus restantes finalidades.

Dictará auto de sobreseimiento para que se produzca este efecto ha de darse una
identidad total de objetos procesales (SIEMPRE HA DE SER ANTES DEL JUICIO).
¿Cuándo no exista identidad total? Se continuará el procedimiento respetando en lo que
pudiera afectar a este segundo proceso lo resuelto anteriormente.

3.-Falta del debido litisconsorcio: (repaso)

Art. 420 LECiv.: 1.Cuando el demandado haya alegado en la contestación falta del
debido litisconsorcio, podrá el actor, en la audiencia, presentar, con las copias
correspondientes, escrito dirigiendo la demanda a los sujetos que el demandado
considerase que habían de ser sus litisconsortes y el tribunal, si estima procedente el
litisconsorcio, lo declarará así, ordenando emplazar a los nuevos demandados para que
contesten a la demanda, con suspensión de la audiencia.

El demandante, al dirigir la demanda a los litisconsortes, sólo podrá añadir a las


alegaciones de la demanda inicial aquellas otras imprescindibles para justificar las
pretensiones contra los nuevos demandados, sin alterar sustancialmente la causa de
pedir.

2. Si el actor se opusiere a la falta de litisconsorcio, aducida por el demandado, el


tribunal oirá a las partes sobre este punto y, cuando la dificultad o complejidad del asunto
lo aconseje, podrá resolverlo mediante auto que deberá dictar en el plazo de 5 días
siguientes a la audiencia. En todo caso, ésta deberá proseguir para sus restantes
finalidades.

3. Si el tribunal entendiere procedente el litisconsorcio, concederá al actor el plazo que


estime oportuno para constituirlo, que no podrá ser inferior a 10 días”.

4.-Inadecuación del procedimiento (vid. Art. 249 y 250 LECiv.)

PROBLEMA 1: El tipo de procedimiento se determina por la cuantía, la oposición del


demandado, sea porque no está de acuerdo con la cuantía del proceso (Es importante a
efectos de costas).

El Art. 422 LECiv. establece que el juez debe intentar que las partes alcancen un
acuerdo al respecto. A falta de acuerdo, ha de decidirlo el juez. Si no llegase a 3.000 €,
concluirá la audiencia previa y se les citará para el juicio verbal.

PROBLEMA 2: por una cuestión de materia

P.ej. Art. 249.1.8º LECiv: “Cuando se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de
Propietarios y a éstos la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que no versen
exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el
procedimiento que corresponda”.

-Reclamación de cantidad: verbal


-Y si acumulamos? Ordinario

5.-Defecto legal en la forma de interponer la demanda o, en su caso, la reconvención por


falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o de la petición que se
deduzca.

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El Art. 424 LECiv. tiene una finalidad subsanadora: “1. Si el demandado alegare en la
contestación a la demanda la falta de claridad o precisión de ésta en la determinación de
las partes o en las pretensiones deducidas, o si el actor adujere en la audiencia esos
mismos defectos en la contestación o en la reconvención, o si, de oficio, el tribunal
apreciare unos u otros, admitirá en el acto de la audiencia las aclaraciones o precisiones
oportunas.

2.En caso de no formularse aclaraciones y precisiones, el tribunal sólo decretará el


sobreseimiento del pleito si no fuese en absoluto posible determinar en qué consisten las
pretensiones del actor o, en su caso, del demandado en la reconvención, o frente a qué
sujetos jurídicos se formulan las pretensiones”.

Además, se podría alegar cualquier otra circunstancia análoga a las anteriores, (Art.
425 LECiv.) siempre que tenga naturaleza procesal.

!!RESUELTAS EN LA AUDICIENCIA PREVIA

ALEGACIONES COMPLEMENTARIAS O ACLARATORIAS

Se podrán presentar en el acto de la audiencia previa, pero respetando siempre

el objeto del proceso. !! El objeto queda fijado en la demanda y en la contestación a

la demanda.

Art. 426 LECiv.

TEMA 8

TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA

El Art. 24 CE recoge el derecho a utilizar todo los medios de prueba para su


defensa. Se enmarca dentro del derecho a tutela efectiva.

24.2 CE: “ ..a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa..”

tiene un contenido constitucional y de derecho fundamental.

DEF.: ¿En qué consiste? Es la actividad que tiende a llevar al juzgador a la convicción
de la realidad de los hechos.

PROCESO: -Alegaciones
-Prueba
-Conclusiones

Ha de quedar probado que los hechos que hemos expuesto son reales y son
tal y como sucedieron. Las partes tienen la carga de prueba sino sufriríamos la falta de
prueba del hecho. Es una actividad procesal porque sólo tiene sentido dentro del
proceso.

45
Estamos en un proceso civil y éste está regido por el principio dispositivo y
además, de él deriva el principio de aportación de parte. Las partes tienen la carga de
aportar tanto los hechos como los medios de prueba que prueben esos hechos (NO
PUEDE REALIZARLO DE OFICIO).

Pero, no todo proceso civil está regido por el principio dispositivo (p.ej. proceso
de incapacidad, menores,...), aquí si puede de oficio proponer prueba (ppo. de
oficialidad).

752.1 LECiv.: “ Sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del
MF y de las demás partes, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas estime
pertinentes”.

Ello podrá realizarse hasta que llegue a la verdad material.

¿CUÁL ES EL OBJETO DE LA PRUEBA?

Art. 281.1 LECiv.: “La prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación
con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso”.

Regla general: hechos, es decir, sobre elementos fácticos. Sobre hechos


trascendentes para el proceso.

Es decir, los admitidos están exentos de prueba o los no controvertidos, por


cuanto exista plena conformidad de las partes, SALVO en los casos en que la materia
objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes.

También están exentos los hechos notorios. Pero ¿Qué es un hecho notorio?
(dependerá del hecho) DEF.: es el generalmente admitido y conocido a nivel social en
un grupo de población.

Tampoco ha de ser probado el derecho, es decir, las normas legales. Pero


tenemos dos excepciones: la costumbre y el derecho extranjero.

Respecto de la costumbre, no será necesaria si ambas partes están conformes


con su vigencia, con su obligatoriedad y con su alcance y contenido. En el caso de
existir diconformidad, sí que debe de ser probada (podrá hacerse mediante
documental, testifical..).

En cuanto al derecho extranjero, hasta hace pocos años, se consideraba que


era una cuestión fáctica o de hecho. Tenía que probarla. Actualmente, debe de ser
probado en cuanto a su contenido y vigencia, habría que acreditar cómo se interpreta
en su país de origen. Además, el juez puede utilizarlos medio necesarios de
averiguación para su aplicación (de oficio).

p.ej. embajadas(notificación jurada)

MEDIOS DE PRUEBA (Art. 299 LECiv.)

1.-Interrogatorio de las partes


2.-Documentos públicos
3.-Documentos privados
4.-Dictamen de peritos
5.-Reconocimiento judicial

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6.-Interrogatorio de testigos
7.-Medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los
instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos
cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra
clase
8.- Otros con los cuales pudieran obtenerse la certeza de los hechos

VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Tradicionalmente, han existido dos sistemas de valoración:


!! En España tenemos un sistema mixto

1. Legal o taxada el derecho positivo determina el valor que debe dar el juez a cada
medio de prueba. La actividad del juez es mínima.

Ej. contrato:
-documento público( + valor, erga omnes)
-documento privado

2.Libre valoración de la prueba el juez goza de la plena facultad para determinar que
valor le da a cada medio de prueba que se haya practicado.

 PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN: juez ha de estar presente en la práctica de la


prueba.

CARGA DE LA PRUEBA

Iniciativa probatoria: cada parte ha de probar sus propias alegaciones. Luego,


pueden inadmitirse medio de prueba medios de prueba impertinentes y también
cuando éstos sean inútiles.

 PERTINENTE: cuando tenga relación con el objeto del proceso.

Art. 283.1 LECiv.: “ No deberá admitirse ninguna prueba que, por no guardar
relación con lo que sea objeto del proceso, haya de considerarse impertinente”

 UTILIDAD/ INUTILIDAD: corresponde al juez caso por caso determinar si el


medio de prueba propuesto va a ser útil o inútil.

Art. 283.2 LECiv.: “ Tampoco deben admitirse, por inútiles, aquellas pruebas
que, según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan
contribuir a esclarecer los hechos controvertidos”.

Además las pruebas han de respetar lo previsto en la ley (Art. 11 LOPJ).

47
NOVEDAD LEGISLATIVA

Reforma de la adopción internacional ley 94/2007. Modifica:

 141 bis y 164 LECiv. hace referencia a que en las resoluciones judiciales se
proteja la identidad de los menores, pudiendo bastar con las iniciales.
 779, 780, 781 LECiv.

PRUEBA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL (353 a 359)

Es el único que el que toma conocimiento de los hechos es el juez. Aquí, el


tribunal es quien toma la percepción de los hechos, cosas, etc.

CUANDO:(Art. 353.1 LECiv.): el reconocimiento judicial se acordará cuando


para el esclarecimiento y apreciación de los hechos sea necesario o conveniente que
el tribunal examine por sí mismo algún lugar, objeto o persona.

PECULIARIDADES: la parte proponente ha de indicar con precisión el objeto


de reconocimiento y la parte contraria también podrá indicarlo, e incluso puede
ampliarlo.

Las partes también pueden concurrir a ese reconocimiento. Además, pueden


proponer que intervenga alguna persona técnica o práctica en la materia.

¿EN QUÉ MOMENTO Y CÓMO? Día y hora que señale el juez, donde podrán
concurrir las partes. En ese mismo lugar, las partes podrán plantear observaciones.
También el juez puede resultar conveniente escuchar a esas personas técnicas o
prácticas.

La ley prevé que se puedan practicar de forma conjunta: INTERROGATORIO


DE PARTE, TESTIFICAL O PERICIAL cuando se realicé el reconocimiento judicial.

 Fuera del momento procesal


 Fuera de la sede judicial

Del acto se levantará el oportuno acta por el secretario. De forma detallada,


relatando las apreciaciones del juez y las observaciones hechas por las partes o por
terceros. La ley prevé además que pueda ser gravado por algún medio que pueda ser
reproducido (Art. 359 LECiv.)

MEDIOS DE REPRODUCCIÓN DEL SONIDO, DE LA PALABRA Y DE LA IMAGEN

No se recoge como medio de prueba el instrumento, p.ej. la cinta, sino la


reproducción ante el tribunal. Regulación: 382 a 384 LECiv.

Art. 382.1 LECiv.: “ Las parte podrán proponer como medio de prueba la
reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante
instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes”.

PECULIARIDAD: quien lo proponga podrá también aportar al tribunal la


trascripción del contenido de ese soporte o instrumento(que resulten RELEVANTES).
Para salvar cualquier duda, el juez podrá acordar de oficio la trascripción literal de su
contenido.

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Art. 384 LECiv.: “ Los instrumentos que permiten archivar, conocer o reproducir
palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables
o de otra clase, que, por ser relevantes para el proceso, hayan sido admitidos como
prueba, serán examinados por el tribunal por los medios que la parte proponente
aporte o que el tribunal disponga utilizar y de modo que las demás partes del proceso
puedan, con idéntico conocimiento que el tribunal, alegar y proponer lo que a su
derecho convenga”.

Estos instrumentos pueden ser propuestos y admitidos como medio de prueba,


siempre que se permita acceder a su contenido.

AMBOS RIGE EL PPO. DE CONTRADICCIÓN

La parte que no esté conforme (instrumento/ contenido): va a poder ser puestas


en tela de juicio y en tal caso, se podría incluso llegar a practicar la PRUEBA DE LA
PRUEBA, es decir, la pericial o cualquier otro medio de prueba para comprobar la
veracidad y la no manipulación.

Se va a levantar la oportuna acta. Todos estos medios deberán ser


conservados e identificados suficientemente y van a ser custodiados por el secretario
judicial. Valoración: ppo. de libre valoración de la prueba: valorar en conjunto las
pruebas, y determinará qué hechos han sido probados.

TEMA 9 (CONTINUACIÓN?)

PRUEBA PERICIAL (Art. 335 a 352 LECiv.)

En aquellos supuestos, en que en un proceso sea necesaria la intervención de


una serie de personas con conocimientos especializados, para ayudar al juez a
determinar la veracidad de los hechos.

La información la transmite a través de un informe o dictamen. Se realizará por


escrito. El perito lo hace bajo juramento o promesa de decir verdad. En el informe ha
de indicar que ha actuado con la mayor objetividad posible.

En el Art. 340.1 LECiv. se establece que: “ Los peritos deberán poseer el título
oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si
se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales,
habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias”.

PECULIARIDADES:

TIEMPO ¿Cuándo se aporta? Exige que el dictamen (Art. 336 LECiv.) sea
aportado con las alegaciones de las partes, es decir, con la demanda o la contestación
a la demanda. Aquí estamos hablando de una pericia de parte.

EXCEP.:

-En los casos en que no sea posible aportarla en ese momento, pero se ha de
anunciar en la demanda o en la contestación a la demanda. Nunca se podrá aportar
fuera de la A.P. (Juicio ordinario) y del juicio (Juicio verbal).

-Aquellos supuestos en los que la necesidad del dictamen surge después de la fase de
alegaciones.

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LÍMITES (Art. 338.2 LECiv.): 5 días de antelación a la celebración del juicio o
de la vista.

!! No es una prueba documental

como hablamos de una pericia de parte, aportaremos aquel que nos sea más
favorables. Pero también puede haber peritos designado judicialmente:

1.-Cuando la parte que pretenda valerse de este medio de prueba sea beneficiario de
la justicia gratuita.

2.-Si alguna de las partes lo solicita así.

3.-De oficio: en los casos donde la ley lo exige (rige el ppo. de oficialidad): capacidad,
matrimonial o filiación.

¿Cómo se realiza?

En principio, se designaría un perito para cada prueba pericial a realizar. Va a


intentar el acuerdo de las partes a la hora de quien vaya a realizar la pericia, el
tribunal lo aprobará, si no, será mediante un listado y el tribunal decidirá.

Se notificará el nombramiento, y para que realicé la pericia tendrá que


aceptarla (Art. 342 LECiv.). entonces comenzaría a realizar el dictamen.

!! Los designados judicialmente son RECUSABLES. Va a ser previa a la emisión del


dictamen, con ello se le apartará del proceso.

Los demás, pueden ser TACHADOS, no impide que emita el dictamen, pero
ponemos en duda ante el tribunal su objetividad (Art. 343 LECiv.).

Cuando se alega una tacha se puede practicar prueba sobre su veracidad, Art.
344 LECiv., “Cualquier parte interesada podrá dirigirse al tribunal a fin de negar o
contradecir la tacha, aportando los documentos que consideren pertinentes a tal
efecto. Si la tacha menoscabara la consideración profesional o personal del perito,
podrá éste solicitar del tribunal que, al término del proceso, declare, mediante
providencia, que la tacha carece de fundamento”. (INCIDENTE PROCESAL).

Límite para proponer la tacha:

 Acto de la vista j. Verbal


 Acto de A.P. j. Ordinario

Se le podrá llamar a juicio para que se ratifiqué en el informe (Art.346 LECiv.)


Se discuten las conclusiones, las partes podrán someterle a contradicción por la parte
que se ve perjudicada(Art. 347 LECiv.). SÓLO se denegará su intervención, si lo
considerará impertinente o inútil.

VALORACIÓN: libre valoración.

REGULA DE MANERA ESPECIAL: el cotejo de letras que nos va a determinar


si hemos de dar validez o no a un documento.

Puede ser:

50
-Prueba en sí
-Prueba instrumental de otros medios de prueba (ej. grabación, prueba de la
prueba).

PRUEBA TESTIFICAL

REGULACIÓN: 360 a 381. Lleva al proceso a un tercero que tuvo un


conocimiento de los hechos objeto de la prueba. Habla de que “tengan noticia” no nos
dice que hayan de tener un conocimiento directo. Tenemos:

-Testigos directos
-Testigos referenciales

¿Cualquier persona? La ley utiliza el término IDONEIDAD que alude a la


capacidad genérica o natural. Cualquier persona que haya tenido conocimiento de
unos hechos a través de los sentidos y que pueda transmitirlos.

¿y los menores? En principio, dependerá del juez. Los menores de 14 años


serán idóneos siempre que tengan el poder de discernimiento.

ESTATUTO JURÍDICO

-Tiene el deber de comparecencia (deber legal)


-Derecho a verse resarcido indemnización (Art. 375)
-Declarará bajo juramento o promesa (Art. 365): si se negase a declarar
desobediencia. Sólo están exentas aquellas que tengan derecho a guardar el secreto
profesional y el juez valorará ante el objeto de prueba si está afectado o no.

Los testigos tienen el deber de veracidad, bajo pena de cometer falso


testimonio.

PROCEDIMIENTO

En el acto de la A.P. o al comienzo del juicio. Pero cuando se propone, se le ha


de identificar al testigo, diciendo el nombre y apellidos, su profesión, su domicilio o
residencia y así como el lugar en que pueda ser citado.

No hay límite. Pero a partir del tercer testigo, los gastos correrán a cargo de la
parte que lo proponga. En el Art. 366 LECiv. se establece que se hará de forma
sucesiva y de forma separada.

1º Testigo actora
2º Testigo Dda.
3º Juez

La declaración del testigo. Comienza con una serie de preguntas del juez=
GENERALES DE LA LEY. (Art. 367 LECiv.) Se realizan a fin de que reconozca alguna
relación con la/s parte/s. Según esto, las partes podrán poner de manifiesto sí no se
da la objetividad.

Tras ello, se inicia el interrogatorio: de forma oral. El juez va a resolver caso por
caso sobre la admisibilidad de las preguntas (Art. 368 y 369 LECiv.). La parte que no
esté conforme con las preguntas podrá impugnar su inadmisión y anotarse la
valoración u observación.

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PECULIARIDAD:

 Autoridades públicas pueden ser sometidas por escrito (Art. 381 LECiv.).
 FIGURA: TESTIGO-PERITO: 370.4 LECiv. “ Cuando el testigo posea
conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que
se refieran los hechos del interrogatorio, el tribunal admitirá las manifestaciones
que en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo a sus respuestas
sobre los hechos”. (Lo normal es que se ponga de manifiesto cuando se
propone a esta persona sobre su condición). Es una testifical.

Una vez realizado, el interrogatorio de las partes, se puede realizar un interrogatorio


por parte del tribunal (juez, pero también lo puede conceder para la parte que lo
solicite, Art. 372 LECiv.).

 Posibilidad de que se practiqué un CAREO cuando existen declaraciones


contradictorias entre las partes o entre los peritos. La ley dice que SÓLO
cuando incurran en GRAVES CONTRADICCIONES.

De todo lo practicado, se levantará acta.


 Los testigos también pueden ser TACHADOS (cuando concurren
circunstancias que hacen dudar de su objetividad). No impide que declare en el
proceso, pero ello se pone de manifiesto.

MOMENTO TACHA desde que se admita el medio de prueba hasta antes del
juicio o de la vista. Sin perjuicio, de la obligación que tienen los testigos de
reconocer cualquier causa de tacha al ser interrogados.

VALORACIÓN TESTIFICAL: las reglas de la sana crítica, tomando en


consideración de la razón de ciencia que hubieran dado, es decir, como tuvieron
conocimiento de estos hechos, las circunstancias que concurre y las tachas que se
hubieran puesto de manifiesto, en su caso.

52
TEMA 10

CONCLUSIONES

431 LECiv.: “ El juicio tendrá por objeto la práctica de las pruebas de declaración de
las partes, testifical, informes orales y contradictorios de peritos, reconocimiento
judicial en su caso y reproducción de palabras, imágenes y sonidos.

Asimismo, una vez practicadas las pruebas, en el juicio se formularán las conclusiones
de éstas”. Las conclusiones serán orales y después de ello, estará visto para
sentencia.

433 LECiv.: “ Practicadas las pruebas, las partes formularán oralmente sus
conclusiones sobre los hechos controvertidos, exponiendo de forma ordenada, clara y
concisa, si, a su juicio, los hechos relevantes han sido o deben considerarse
admitidos, y en su caso, probados o inciertos”.

DILIGENCIAS FINALES

En este momento, aún tenemos la posibilidad de que haya una actividad


probatoria (Art. 435 y 436 LECiv.) = DILIGENCIAS FINALES. Sólo cabe en el juicio
ordinario entre el juicio y la sentencia.

Se caracteriza en la práctica de la prueba fuera de su momento procesal. Sólo


se pueden practicar a instancia de parte, aunque el tribunal también podrá acordar la
nueva práctica de una prueba que ya hubiera sido practicada cuando no hubiera sido
operativa.

CUANDO PROCEDE (Art. 435 LECiv.):

1. No se practica aquello que pudo proponerse y practicarse en su momento.

2. Sí que cabrían respecto de pruebas propuestas y admitidas que no se hubiera


podido practicar por causas ajenas a quien lo propuso (al proponente).

3. (Art. 309 LECiv.) El caso de la persona jurídica, cuando en el interrogatorio, el


representante no hubiera tenido conocimiento de los hechos y lo ha identificado quien
sí tuvo conocimiento se le podrá interrogar en este momento.

4. Prueba útiles o pertinentes respecto de hechos nuevos o nuevas noticias.

Se practicará a los 20 días desde que se acuerde. En este caso, las partes
podrán presentar un escrito de conclusiones. Éste se presentará 5 días después de
que se practique. Tras ello, sólo queda dictar sentencia.

SENTENCIA

Es el modo de terminación normal del proceso. Es una resolución judicial,


dentro de ella distinguiremos entre:

SENTENCIA DEFINITIVA es la resolución judicial que pone fin al proceso en primera


o segunda instancia, una vez que haya concluido la tramitación ordinaria prevista en la
ley, decidiendo de manera definitiva las cuestiones en él planteadas. Dentro de ésta
distinguimos:

53
 Absolutoria en la instancia cuando deja imprejuzgada la cuestión de fondo.
 Sobre el fondo cuando entra a analizar la pretensión de tutela jurídica
ejercitada, estimándola o desestimándola.

Cuando sean sentencias sobre el fondo estimatorias tienen el contenido propio


de la acción ejercitada: meramente declarativa, constitutivas, de condena. Por
el contrario, las sentencias desestimatorias tienen siempre un contenido
meramente declarativo.

SENTENCIA FIRME cuando frente a ella no cabe recurso alguno

FORMA (Art. 208 LECiv.)

La sentencia ha de estar motivada y contendrá en párrafos separados y


numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se
base la subsiguiente parte dispositiva o fallo.

Su contenido 209 LECiv.:

ENCABEZAMIENTO deberá expresar los nombres de las partes y cuando sea


necesario, la legitimación y la representación en virtud de las cuáles actúen, así como
los nombres de los abogados y procuradores y el objeto del juicio.

ANTECEDENTES DE HECHO se consignarán las pretensiones de las partes o


interesados, los hechos en que las funden, que hubieren sido alegados oportunamente
y tengan relación con las cuestiones que hayan de resolverse, las pruebas que se
hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso.

FUNDAMENTO DE DERECHO se expresarán los puntos de hecho y de derecho


fijados por las partes y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas, dando las
razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta
de las normas jurídicas aplicables al caso.

FALLO contendrá los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las


partes, así como el pronunciamiento sobre las costas.

CARACTERÍSTICA:

INVARIABILIDAD (Art. 214 LECiv.): una vez dictadas no se pueden modificar.


Si adolece de algún error material, sí puede ser modificada, p.ej., para hacer algún tipo
de aclaración. Ello puede ser de oficio o a instancia de parte.

Art. 214.2 LECiv.: “ Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior


podrán hacerse de oficio dentro de los dos días siguientes al de la publicación de la
resolución, o a petición de parte o del MF formulada dentro del mismo plazo, siendo en
este caso resuelta por el tribunal dentro de los tres días siguientes al de la
presentación del escrito en que se solicite la aclaración”.

Los errores manifiestos o aritméticos en que puedan incurrir las sentencias,


que podrán se rectificados , de oficio o a instancia de parte, en cualquier momento.

SUBSANACIÓN Y COMPLEMENTO DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

*Subsanar omisiones o defectos que fuere necesario remediar para llevar


plenamente a efecto la sentencia.

54
*El tribunal podrá completar la sentencia cuando hubiera omitido
manifiestamente pronunciamientos relativos a las pretensiones oportunamente
deducidas y sustanciales del proceso.

Plazo: 5 días. Mientras se resuelva no transcurre el plazo de recurso (Art. 215


LECiv.).

CONTENIDO (Art. 216 LECiv.)

Se remarca el principio de justicia rogada 216 LECiv.: “Los tribunales civiles


decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de los hechos, pruebas y
pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos
especiales”.

El fallo es el resultado de subsumir los hechos concretos en un supuesto hecho


general previsto en la norma. Para ello, el juez deberá realizar por lo menos las
siguientes operaciones:

Determinar qué hechos, entre los alegados por las partes, son relevantes para
la decisión y cuáles de entre ellos necesitan ser probados; admitir la prueba propuesta,
en su caso interpretar los resultados alcanzados con su práctica y, en última instancia,
valorarla, de acuerdo con las normas concretas de valoración que para cada medio de
prueba prevé la ley.

Una vez valorada la prueba, y después de aplicar las normas reguladoras de su


carga, el tribunal se halla en condiciones de fijar los hechos concretos que han de ser
subsumidos en la norma jurídica, para obtener la conclusión o fallo.

La sentencia ha de ser clara, precisa, con separación de los pronunciamientos.

Han de ser MOTIVADAS. Es una exigencia formal de las sentencias, en cuanto


deben expresar las razones de hecho y de derecho que las fundamentan, es decir, el
proceso lógico jurídico que conduce a la decisión o fallo. Basta con que corresponda a
una concreta interpretación y aplicación del derecho ajena a toda arbitrariedad y que
permita la eventual revisión jurisdiccional.

Ha de ser EXHAUSTIVA, es una obligación impuesta al juez de resolver todos


los puntos que hayan sido objeto de debate, manifestando la valoración de las pruebas
el ¿por qué?.

Además, una sentencia debe ser CONGRUENTE. Así el Art. 218 LECiv.
establece que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las
demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito. Harán las
declaraciones que aquéllas exijan condenando o absolviendo al demandado y
decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate.

De forma que se pronuncie sobre lo pedido y no otorgue más o cosa distinta. El


fundamento de esta exigencia es el principio dispositivo.

SUPUESTOS DE INCONGRUENCIA: por omisión de pronunciamiento, la


cuestión se reduce a precisar cuándo nos encontramos con una sentencia que...

1.-Otorgue más de lo pedido (ultra petitum)


2.-Otorgue cosa distinta de lo pedido (extra petitum):

55
-Cuando se aparte del fundamento fáctico (causa petendi) de la acción
ejercitada.

-Cuando se aparta de la fundamentación jurídica, si ello supone un


cambio de la acción ejercitada. Ya sabemos que en el ámbito jurídico,
donde rige el principio iura novit curia, las alegaciones de las partes no
vinculan al juez.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos


de hecho y de derecho distintos de los que las partes hayan querido
hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque
no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

No cabe hablar, en cambio, de incongruencia por INFRA PETITUM: el juez


puede conceder menos de lo pedido por el actor bien porque estima una excepción
(p.ej. la de pago parcial) bien porque entiende que de la prueba practicada se deduce
que sólo puede estimar la pretensión parcialmente; pero en ambos casos, se
pronuncia sobre la totalidad de la pretensión, aunque desestimándola en parte.

ESPECIALIDADES

- St con reserva de liquidación tendrá que fijar con qué bases se va a


liquidar esa condena (p.ej. pago de intereses) sin que pueda reservarse
dicha determinación para la ejecución de la St.

- St. Dictadas en materia de consumidores y usuarios (Art. 221 LECiv.)


cualquier consumidor puede beneficiarse de la St.

EFICACIA DE COSA JUZGADA

Nos referimos a la cosa juzgada material del Art. 222 LECiv.:

EFECTO POSITIVO: Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que
haya puesto fin al proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste
aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes
de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por
disposición legal.

EFECTO NEGATIVO: La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o


desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea
idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

¿A qué sujetos? Por supuesto, las partes, herederos, o causahabientes.


También a aquellas personas que hubieran actuado en sustitución o legitimación
extraordinaria.

Especialidades aquellos procesos en que la eficacia sea erga omnes. Ej.


incapacidades, menores haya interés público y además, rige el principio de
oficialidad. Otro caso, es la impugnación de acuerdos sociales ( a todos los socios
aunque no hubieran litigado).

56
TEMA 11

TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO: que por circunstancias no se llegue a


dictar sentencia o que no haya alguna fase del proceso.

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA (Art. 236 y ss.)

El impulso procesal es de oficio. Pero en determinadas ocasiones un proceso


puede estar paralizado por causa imputable a alguna de las partes y puede darse la
caducidad cons: archivo del proceso.

Plazos:

 1ª instancia  2 años
 Vía recurso o 2ª instancia 1 año

Contado desde la última notificación a las partes.

Se decretará por medio de auto. Éste es recurrible en recurso de reposición y


apelación.

EFECTOS como si se hubiera desistido. No hay eficacia de cosa juzgada.

PODER DE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES

DEMANDANTE

DESISTIMIENTO: (Art. 20.2 LECiv.)

Supone que el actor desista continuar con el proceso que ha iniciado.

 UNILATERAL sólo el actor. La parte contraria no haya sido emplazada para


contestar a la demanda.

 BILATERAL actor y demandado. El proceso concluirá por medio de auto que


no entra en el fondo y no tiene eficacia de cosa juzgada. Podría volverla a
presentar en cualquier momento.

RENUNCIA: (Art. 20.1 LECiv.)

El actor renuncia a la acción ejercitada no a la demanda. El proceso va a


terminar por medio de sentencia favorable al demandado y por tanto, con eficacia de
cosa juzgada.

DEMANDADO

ALLANAMIENTO: (Art. 21 LECiv.)

El demandado admite las pretensiones que se ha ejercitado en su contra.


Tendremos que ver su ámbito porque puede ser total o parcial. Se dictará sentencia
condenatoria.

En caso de que ésta fuere parcial, el juez se pronunciará sobre el resto de la


cuestión debatida, es decir, sobre la cual no se haya allanado.

57
AMBOS/AS

TRANSACCIÓN: (Art. 19 LECiv.) es el acuerdo respecto del objeto del proceso


(negocio jurídico extraprocesal). Lo único: es que las partes pueden pedir que se
homologue y será recogido en ese auto.

A PARTE DE ESTOS:

Cuando iniciado el proceso, éste queda sin objeto:

- satisfacción extraprocesal
- carencia sobrevenida del objeto

En esencia consiste en que, una vez iniciado el proceso y fijado definitivamente


su objeto, sobrevienen fuera de él, determinadas circunstancias o acaecimientos que
lo hacen desaparecer y que, en consecuencia, determinan que el actor pierda el
interés legítimo en obtener la tutela jurídica determinada.

TEMA 12

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Obtenemos una sentencia definitiva, pero una de las partes no está conforme
porque no se estiman todas sus pretensiones,...etc.

La LECiv. contempla como medios de impugnación de sentencias firmes (por


ejemplo, la revisión o la rescisión de sentencias firmes dictadas en rebeldía), pero los
mismos no pueden ser calificados como recurso en sentido estricto, sino como
acciones autónomas de impugnación.

DEF.: cualquier vía por la que se pide la revisión de una resolución judicial.

Hacemos referencia a una revisión para ver si esa resolución judicial es


ajustada a derecho o no, es decir, cuando se pide otra valoración. Además, el Art. 24
CE considera como derecho fundamental el derecho a obtener una segunda
valoración del caso en función de una serie de condiciones.

REGULACIÓN 448 y ss.

448.1 LECiv: “Contra las resoluciones judiciales que les afecten


desfavorablemente, las partes podrán interponer los recursos previstos en la ley”.

Cuando una norma no establezca que una resolución no puede ser recurrida,
no por ello, se va a vulnerar el derecho fundamental.

REGLA GENERAL RESOLUCIÓN RECURSO

RECURSO es el acto de parte por el que, mostrando su disconformidad con una


determinada resolución que le es perjudicial, solicita del órgano jurisdiccional que la
sustituya por otra.

58
REQUISITOS GENÉRICOS

1.-Competencia: sólo frente al órgano con competencia funcional


2.-Legitimación: por lo general, va a coincidir la legitimación para demandar con la de
recurrir.

Ej. si no hemos sido parte y hemos pedido intervenir en el proceso y se nos ha


denegado, pero, sin embargo, la sentencia nos es perjudicial. ¿Podemos
recurrir? No, porque primero debíamos haber recurrido la denegación a
intervenir.

3.-La parte recurrente haya sufrido un gravamen o que tenga un interés en ese recurso
(448.1 LECiv.). Cuando la pretensión sea estimada no podemos recurrir.
4.-Que se trate de una resolución impugnable.
5.-Se ha de presentar dentro del plazo, teniendo en cuenta, que los plazos procesales
son siempre de caducidad.

448.2 LECiv.: “Los plazos para recurrir se contarán desde el día siguiente al de
la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, a la notificación de su
aclaración o de la denegación de ésta”.

CLASES DISTINGUIR ENTRE DOS CLASIFICACIONES:

a)Recurso devolutivos cuando es resuelto por un órgano distinto de aquel


que dictó la resolución recurrida (por lo general, superior jerárquico).

Recurso no devolutivoserán aquellos planteados y resueltos que dictó la


resolución recurrida (la doctrina los denomina remedios).

b)Recurso ordinario aquel en el que el recurrente no ve limitadas sus


posibilidades de alegación.

Recurso extraordinario está limitado tanto el tipo de resoluciones recurribles


como los motivos del recurso.

La LECiv.,en el Art. 449, para casos especiales se limita por razón de la


materia, el hecho de recurrir. Se trata de evitar recursos dilatorios. Ej. desahucio,
alzamiento..

ESQUEMA DE LOS RECURSOS

ORDINARIO EXTRAORDINARIO DEVOLUTIVO NO


DEVOLUTIVO
REPOSICIÓN X X
QUEJA X X
APELACIÓN X X
POR X X
INFRACCIÓN
PROCESAL
CASACIÓN X X

RECURSO DE REPOSICIÓN

REGULACIÓN: 451- 454 LECiv.

59
Cabe interponer este recurso ante todas aquellas providencias y autos
interlocutorias, es decir, de tramitación en el procedimiento o lo que es lo mismo se
dictan a lo largo del procedimiento, pero no afectan al fondo del asunto y sean
dictadas frente a cualquier órgano.

No tiene efecto suspensivo porque desde el mismo momento que se dicta es


ejecutiva.

PLAZO: 5 días

PROCEDIMIENTO:

El recurrente debe indicar la infracción legal que se ha cometido (aquí se


impugna la resolución).

Si se admite, se da un plazo también de 5 días al resto de las partes a fin de


que puedan impugnarlos, si lo consideran oportuno. Éstas impugnarán el recurso.

Por otra parte, si transcurre el plazo si que lo impugnen , el tribunal resolverá


por medio de auto. Este auto no es recurrible (Art. 454 LECiv.).

Si no cumple con lo mencionado anteriormente y es inadmitido será resuelto


mediante providencia, la cual tampoco es recurrible.

RECURSO DE QUEJA

REGULACIÓN: 494-495 LECiv.

Éste, en realidad, lo que la doctrina denomina instrumental, porque cabe


plantearlo frente aquellos autos por los cuales se deniegue la tramitación de un
recurso devolutivo.

PROCEDIMIENTO 495

Se va a preparar en el plazo de 5 días desde que se dictó la resolución


recurrida (auto que deniegue el recurso), pidiendo la reposición de ese auto y para el
caso de no estimarla, mandará que se dé testimonio (copia auténtica) sobre estos dos
autos.

En los 10 primeros días ss. a la entrega del testimonio, el recurrente podrá


interponer el recurso de queja ante el órgano superior jerárquico.

El tribunal resolverá por medio de auto, si era correcta o no la denegación de


este recurso. Éste no es recurrible.

RECURSO DE APELACIÓN

Es el recurso por antonomasia que nos da acceso a una segunda instancia (va
a poder valorar todo el caso en conjunto).RÉGIMEN JURÍDICO: 455-467 LECiv.

CUÁLES? En el Art. 455.1 establece que las resoluciones recurribles en


apelación son las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos definitivos y
aquellos otros que la ley expresamente señale. Cuando se menciona auto definitivo se

60
refiere tanto a aquellos que resuelvan la cuestión de fondo como una cuestión
incidental.

ANTE QUIÉN? Va a depender de quien la haya dictado en 1ª instancia:

 Juzgado de Paz (455.2 LECiv.)Juzgado de 1ª instancia de ese partido judicial


 Juzgado de 1ª instancia/ Juzgado de lo Mercantil Audiencia Provincial

!! REGLA GENERAL: el órgano de 1ª instancia es unipersonal y el de 2ª instancia


es colegiado. Pero hay una excepción en el proceso penal en apelación en un
juicio de faltas en que es un órgano unipersonal.

Finalidad se pretende obtener un nuevo examen de las actuaciones que


partiendo de las alegaciones de hecho o de derecho que se hayan hecho en 1ª
instancia, para que obtengamos una nueva valoración (Art. 456 LECiv.).

En el supuesto de que el demandado comparece el demandado en rebeldía se


podría practicar prueba en 2ª instancia.

Eficacia En unas ocasiones, tendrá eficacia suspensiva cuando sea frente a


una sentencia que estime la demanda. En principio, será una sentencia que no se va a
poder cumplir. La parte beneficiada puede pedir una ejecución provisional de la
sentencia no firme.

Por el contrario, frente a sentencias desestimatorias o frente a autos no hay


efecto suspensivo, va a seguir surtiendo efecto aunque se esté tramitando la
apelación.

 Único efectodevolutivo
 Doble efecto devolutivo, además tenemos el efecto suspensivo

PROCEDIMIENTO

1ª FASE: Preparación del recurso ( antes denominado anuncio)

En el plazo de 5 días desde que se nos notifique la resolución. Se prepara por


escrito, citando la resolución a recurrir y señalar los pronunciamientos que queremos
impugnar.

Se va a presentar ante el órgano que dictó la sentencia recurrida (en 1ª


instancia, órgano a quo). Éste realizará un mero control formal.

 Si se nos deniega la apelación dictará AUTO (Art. 457.4 LECiv.). Frente a


este auto, cabe recurso de queja.
 Si tiene por preparado dictará PROVIDENCIA, en ese momento, se nos dará
un plazo de 20 días para interponer el recurso.

2ªFASE: Interposición del recurso

Se realizará por escrito, y además debe de estar fundamentado, se han de citar


expresamente las normas infringidas (tanto procesales como sustantivas).

61
En el Art. 459 LECiv. se manifiesta que “ cuando así sea, el escrito de
interposición deberá citar las normas que se consideren infringidas y alegar, en su
caso, la indefensión sufrida. Asimismo, el apelante deberá acreditar que denunció
oportunamente la infracción, si hubiere tenido oportunidad procesal para ello”.

Este escrito se presenta ante el juez de 1ª instancia. En este escrito se puede


realizar una proposición de prueba supuestos (Art. 460.2 LECiv.):

1) Las que hubieren sido indebidamente denegadas en la primera instancia,


siempre que se hubiere intentado la reposición de la resolución denegatoria o se
hubiere formulado la oportuna protesta en la vista.

2)Las propuestas y admitidas en la primera instancia que, por cualquier causa


no imputable al que las hubiere solicitado, no hubieren podido practicarse, ni siquiera
como diligencias finales.

3)Las que se refieran a hechos de relevancia para la decisión del pleito


ocurridos después del comienzo del plazo para dictar sentencia en la primera instancia
o antes de dicho término siempre que, en este último caso, la parte justifique que ha
tenido conocimiento de ellos con posterioridad.

 Si no lo interponemos en ese plazo se declarará DESIERTO, es como si


desistiésemos y la firmeza de la resolución que pretendíamos recurrir.

 Si lo interponemos dentro de plazo: dará traslado a la otra parte, para que en el


plazo de 10 días presente (Art. 461 LECiv.):

-Escrito de oposición rebatir las alegaciones del solicitante


-Escrito de impugnación de la resolución recurrida impugnamos la sentencia
(1ª) p.ej. estimación parcial, en lo que nos suponga un gravamen.

Si se impugnará la resolución recurrida, se daría traslado (10 días) al apelante


para que alegue respecto de esto. También pueden darse ambas.

De tal modo, que se dictará PROVIDENCIA para que se tenga por presentados
todos estos documentos. Es en este momento, cuando se remiten los autos a
la Audiencia Provincial (ad quem).

3ª FASE: sustanciación del recurso

La Audiencia Provincial tendrá que pronunciarse sobre la admisión o


inadmisión de la prueba propuesta. De tal modo, que si se admite tendrá que
señalarse un día para celebrar la vista (Art. 464 LECiv.)

4ªFASE: Dictar St

62
En el plazo de 10 días desde que se celebre la vista o un mes desde que se
remitan los autos. Esta sentencia ha de ser EXHAUSTIVA, es decir, se ha de
pronunciar sobre todos los puntos planteados aquí.

La prohibición de REFORMATIO IN PEIUS “modificación periorativa para el


recurrente” (Art. 465.4 LECiv.). Por el mero hecho de interponer un recurso, el
apelante no puede verse perjudicado (si es el único que recurre).

Eficacia de la sentencia

Va a depender del motivo alegado para fundamentar esta apelación:

1.-Infracción procesal:

 En la sentencia (al dictarse en 1ª instancia) si se estima se revocará la


sentencia y el tribunal de apelación resolverá sobre el fondo.

 En cualquier momento anterior a la sentencia si implica la nulidad de lo


actuado, el tribunal declarará esa nulidad y además, repondrá esas
actuaciones al momento procesal en que se produjo ese vicio procesal (Art.
465.3 LECiv.).

!! Si el vicio pudiese ser subsanado, el tribunal dictará sentencia sobre el fondo

2.-Infracción de derecho material. P.ej. la aplicación de la doctrina jurisprudencial el


órgano de apelación dictará sentencia sobre el fondo.

La sentencia es RECURRIBLE (Art. 466 LECiv.): caben dos recursos ambos


extraordinarios:

-recurso extraordinario por infracción procesal


-recurso de casación (infracción de derecho sustantivo)

Se plantean como alternativos, tienen que elegir entre uno u otro.

 Art. 466.2 LECiv.: “ Si se preparasen por la misma parte y contra la misma


resolución los dos recursos a que se refiere el apartado anterior, se tendrá por
inadmitido el recurso de casación.

 Y si una parte interpusiera el recurso por infracción procesal y la otra parte el


recurso de casación. Primero se resolverá el de infracción procesal y el de
casación quedará en suspenso hasta su tramitación (Art. 466 .2 y 3 LECiv.).

Cuando se reforme la LOPJ el de infracción procesal se presentará ante TSJ y


el de casación ante el TS. Pero a día de hoy, sigue conociendo el TS, mientras que la

63
LOPJ no se modifique e incluya entre las competencias del TSJ el recurso
extraordinario por infracción procesal.

LECivLey ordinaria
LOPJLey orgánica

Si interponemos el recurso por infracción procesal y se estima consecuencia


tendríamos que esta sentencia declararía la nulidad desde que se produjo ese vicio.
Entonces, remitirá a la Audiencia Provincial y dictará una nueva sentencia.

Frente a esta nueva sentencia no se admitirá este recurso de extraordinario si


no es por un motivo distinto (Art. 467 LECiv.).

RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL

-Regulación 468 a 476 LECiv.

De momento, se ha de interponer ante el TS. (recordar lo que vimos


anteriormente)

CUÁLES? (Art. 468 LECiv.) aquellos autos y sentencias que tengan el carácter
definitivo o que ponga fin a la segunda instancia. Sólo llegan al TS (Tribunal Supremo)
las dictadas por la Audiencia Provincial.
MOTIVOS? (taxativos) Art. 469 LECiv. De no hacerlo en alguno de estos
motivos, será inadmitido.:

1º Infracción de normas sobre jurisdicción y competencia funcional u objetiva, queda


excluida la competencia territorial. Ésta es materia de orden público, siempre que
estemos ante normas imperativas.

2º Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia ( a la hora de


dictar sentencia, comparación del requisito de forma... con la resolución dictada). Pero,
¿y la congruencia? Porque está afectaría al derecho a obtener una tutela judicial
efectiva del Art. 24 CE.

3º Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando
la infracción determine la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir
indefensión.

4º Vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el Art.


24 CE.

Además, tendremos que cumplir una serie de requisitos para que sea
admisible. Para cualquiera de estos momentos, tendremos que acreditar que pusimos
de manifiesto la irregularidad o el error (denuncia previa en la instancia).

Art. 469.2 LECiv.: “ Sólo procederá el recurso extraordinario por infracción


procesal cuando, de ser posible, ésta o la vulneración del Art. 24 CE se hayan
denunciado en la instancia y cuando, de haberse producido en la primera, la denuncia
se haya reproducido en la segunda instancia. Además, si la violación de derecho
fundamental hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la
subsanación en la instancia o instancias oportunas”.

PROCEDIMIENTO:

64
1ª FASE: Preparación

Se realizará por escrito ante la Audiencia Provincial. Plazo 5 días.

El contenido de este escrito es expresar el motivo de la impugnación y


justificación que se ha realizado esa propuesta en la instancia.

Tendrá que pronunciarse:

-Deniega auto recurrible en queja


-Si se entiende por preparado providencia

2ª FASE: Interposición

Plazo 20 días. Debe de presentar un escrito de forma razonada tanto jurídica


como fáctica de la infracción cometida.

En base al Art. 471 LECiv., se admite la proposición de prueba, pero sólo en


referencia a esa infracción procesal no respecto del objeto litigioso en sí.

Se remitirán los autos ante el órgano competente para el enjuiciamiento y


emplazará a las partes.

3ª FASE: Autos remitidos al TS ( de admisión)

Recibidos los autos en el Tribunal, se pasarán las actuaciones al magistrado


ponente para que se instruya y someta a la deliberación de la Sala lo que haya de
resolverse sobre la admisión o inadmisión del recurso extraordinario por infracción
procesal.

Se podrán inadmitirse por:

1º Si, no obstante haberse tenido por preparado el recurso, se apreciare en


este trámite la falta de requisitos de los Arts. 467, 468 y 469.

2º Si el recurso careciese manifiestamente de fundamento

Siempre que vaya a proponer la inadmisión de un recurso dará traslado a las


partes para realizar alegaciones 10 días. Resolverá por medio de auto. Este auto no
es recurrible.

Supongamos que se ha admitido el recurso, se va a dar traslado (Art. 474


LECiv.) a la parte recurrida, a fin de que el resto de las partes personadas puedan
oponerse al recurso en el plazo de 20 días. Se podría celebrar una vista, en este
momento se practicará prueba (es algo eventual).

4ª FASE: Sentencia (eficacia)

Va a depender del motivo concreto que se estime:

1.-Normas de jurisdicción y competencia: el TS revocará la St. Quedando a


salvo el ejercicio de sus pretensiones ante el órgano competente (no entra en el
fondo).

65
!! Sentencia que ya se haya pronunciado sobre la jurisdicción y competencia:
ordenará al tribunal en cuestión que continúe con la tramitación (Art. 476.2 y 3 LECiv.).

2.-Por cualquiera de los demás motivos: el TS anulará todo lo actuado desde el


momento en que se produjo el vicio y se repongan las actuaciones a ese momento.

La sentencia no es recurrible. Salvo que se verá más adelante el recurso por


interés de la ley.

RECURSO DE CASACIÓN

-Extraordinario y devolutivo
-Competencia: TS con la excepción de que cuando en el litigio se haya alegado
que se infringen normas de derecho foral o especial entonces serán
competentes los TSJ de CCAA correspondiente.
-Regulación: 477-489 LECiv.

CUÁLES?

St dictadas en segunda instancia por AP (Art. 477.2 LECiv.), pero sólo
aquellas que se dictarán en procesos de tutela judicial de los derechos
fundamentales, excepto los que reconoce el Art. 24 CE.

Criterio cuantitativo será necesario que la cuantía del proceso supere los
150.000 €

Cuando la resolución del recurso presente interés casacional 3 supuestos:

-Cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del


TS

-Cuando la sentencia recurrida resuelva puntos o cuestiones sobre los


que exista jurisprudencia contradictoria de las AP

-Cuando la sentencia recurrida aplique normas que no lleven más de 5


años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina
jurisprudencial del TS relativa a normas anteriores igual o similar
contenido.

LIMITACIÓN: Acuerdo de la Sala 1ª TS, 12 enero 2000: se adoptó una serie de


criterios de RECURRIBILIDAD para recursos extraordinarios (son restrictivos):

-Respecto a la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del TS:

Se exige que se aporten dos sentencias firmes de cada uno de los


órganos que contradice la doctrina a fin de que pueda valorarse esa
contradicción.

-Respecto a la sentencia recurrida resuelva puntos o cuestiones sobre los que


exista jurisprudencia contradictoria de las AP:

66
Que el recurrente aporte dos sentencias firmes de cada órgano
jurisdiccional contrarias al fallo de la sentencia que queremos recurrir.

-Respecto a la sentencia recurrida aplique normas que no lleven más de 5 años


en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial
del TS relativa a normas anteriores igual o similar contenido:

Se exige que se acredite la entrada en vigor de la norma y que se


acredite que el recurso ya se había preparado antes de que se cumplirán los 5
años de la norma.

MOTIVOS? 477.1 LECiv. (taxativo): en la infracción de las normas


aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso = infracción de ley.

 Cuando no se aplica (por inaplicación)


 Cuando se da una violación de la norma  ej: aplica una consecuencia
jurídica distinta
 Interpretación contraria

PROCEDIMIENTO

1ª FASE: Preparación (479 LECiv.)

Se preparará por escrito ante AP (a quo) en la plazo 5 días desde que se


notificará esta resolución. En este escrito debemos incluir necesariamente las
referencias a cual es el derecho fundamental que se vulnero o bien indicar la
infracción legal que se considera cometida o bien además de la infracción legal
que se considere cometida, las sentencias que pongan de manifiesto la
doctrina jurisprudencial o jurisprudencia contradictoria en que se funde el
interés casacional que se alegue.

La AP realizará un control meramente formal:

 Deniega Auto contra este auto cabe recurso de reposición


 Preparado providencia 2ª fase

2ª FASE: Interposición

Contamos con un plazo de 20 días para presentar, ante el tribunal que


hubiese dictado la sentencia recurrida, escrito de interposición, en el que se
expondrán, con la necesaria extensión, sus fundamentos y se podrá pedir la
celebración de vista.

Al escrito de interposición se acompañará certificación de la sentencia


impugnada. A continuación, se remitirán los autos al TS.

3ª FASE: Admisión

Recibidos los autos en el tribunal, se pasarán las actuaciones al


Magistrado Ponente para que se instruya y someta a la deliberación de la Sala

67
lo que haya de resolverse sobre la admisión o inadmisión del recurso de
casación.

Procederá la inadmisión del recurso:

1º Si, pese a haberse tenido por preparado el recurso, éste fuere improcedente,
por no ser recurrible la sentencia o por cualquier defecto de forma no
subsanable en que se hubiese incurrido en la preparación.

2º Si el escrito de interposición del recurso no cumpliese los requisitos


establecidos, para los distintos casos, en la ley.

3º Si el asunto no alcanzase la cuantía requerida, o no existiere interés


casacional por inexistencia de oposición a doctrina jurisprudencial, por falta de
jurisprudencia contradictoria o si la norma que se pretende infringida llevase
vigente más de 5 años o, a juicio de la Sala, existiese doctrina jurisprudencial
del TS sobre dicha norma o sobre otra anterior de contenido igual o similar.

La Sala, antes de resolver, pondrá de manifiesto mediante providencia la


posible causa de inadmisión de recurso de casación a las partes personadas
para que, en el plazo de 10 días, formulen las alegaciones que estimen
procedentes.

Si la Sala entendiere que concurre alguna de las causas de inadmisión,


dictará auto declarando la inadmisión del recurso y la firmeza de la resolución
recurrida. Contra el auto que resuelva sobre la admisión del recurso no se dará
recurso alguno.

Superada la tramitación, dará traslado a los no recurrentes para que en


el mismo plazo de 20 días pudiese realizar escrito de oposición al recurso y
también, pueden alegar causas de inadmisibilidad. Además, tendrán que
manifestar si consideran necesaria la celebración de la vista.

Trascurrido el plazo anterior, la Sala señalará, mediante providencia,


dentro de los 30 días ss, día y hora para la celebración de vista, o en su caso,
para la votación y fallo del recurso de casación.

CONTENIDO DE LA ST: va a depender del tipo de resolución y en cuál de los


supuestos del Art. 477 LECiv. nos encontremos 487 LECiv.

1.- St tutela Dº F. O más 150.000 € se limirtará a casar ( es decir,


revocar) o confirmar total o parcialmente la sentencia recurrida.

2.-Interés casacional si la sentencia considera el recurso, casará la


resolución impugnada y resolverá sobre el caso, declarando lo que
corresponda según los términos en que se hubiere producido la oposición a la
doctrina jurisprudencial o la contradicción o divergencia de jurisprudencia.

68
Los pronunciamientos de la sentencia que se dicten en casación en
ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias,
distintas de la impugnada, que se hubieren invocado.

!!Cuando por el mismo motivo se interpongan los dos recursos


extraordinarios inadmisible

PECULIARIDAD : Art. 489 LECiv.. Cuando concurra un recurso


extraordinario por infracción procesal con el de casación foral, éstos se van a
tramitar conjuntamente ante el TS. Se pronunciará primero sobre la infracción
procesal y secundariamente sobre el de casación (es decir, si se desestima el
primero entonces y sólo entonces entra a conocer de ello).

RECURSO EN INTERÉS DE LEY

-Regulación: 490-493 LECiv.

Teniendo en cuenta la disposición final decimosexta, aun no está en


vigor. Es el que cabría para garantizar la unidad de la doctrina jurisprudencial
ante supuestos en los cuales exista doctrina jurisprudencial discrepante
respecto de una misma norma, por diferentes tribunales de justicia.

LEGITIMACIÓN se otorga al MF, Defensor del pueblo, y aquellas


jurídicas de derecho público que tuvieran interés legítimo.

PLAZO 1 año desde la última St

COMPETENCIA: T.S.

Se presentará por escrito. Dando traslado a quienes se hubieren


personado como partes en los procesos en que hubieran recaído las
sentencias objeto de recurso, para que, en el plazo de 20 días, puedan
formular alegaciones expresando los criterios jurídicos que consideren más
fundados.

La St que se dicté respetará las situaciones jurídicas particulares


derivadas de las sentencias alegadas y, cuando fuere estimatoria, fijará en el
fallo la doctrina jurisprudencial. Se publicará BOE.( 403 LECiv.)

69
TEMA 15

PROCESOS DECLARATIVOS ORDINARIOS Y SUS ESPECIALIDADES

Son de dos tipos: procesos especiales y procesos ordinarios. Dentro de los


procesos ordinarios tenemos éstos: el juicio ordinario y el juicio verbal. Ahora hemos
de distinguir entre:

Especialidades de los procesos declarativos cuando se refieran a


legitimación, competencia, admisión de prueba..., p.ej. el impago de rentas, para
recurrir tendría que depositar las cantidades impagadas.

Procesos especiales cuando tengan un procedimiento específico y distinto


del juicio ordinario. Responden a las peculiaridades que presenta el derecho o interés
protegido en l ámbito sustantivo.

-Orden público (capacidad, filiación, matrimonio..)


-Juicio cambiario ( cheque o letra de cambio)
-Juicio monitorio( deudas de escasa cuantía)
-Procesos universales( división de patrimonio)

JUICIO VERBAL

Son materias específicas, con una tramitación sencilla y que necesitan una
respuesta rápida.

ÁMBITO Bien por razón de las materias del Art. 250 LECiv., o porque la cuantía
de la demanda no exceda de 3.000 €.

ESTRUCTURA:

El juicio comienza por demanda sucinta ( si no superase 900 €, hay impresos


normalizados en la sede judicial) en la que se incluirán los elementos identificadores
(sujetos demandante y demandado y pretensión), pero sin fundamentos de hecho y de
derecho, que pueden reservarse por el actor para ser expuestos en el acto de vista.
Aunque no se excluye que la demanda se formule en la forma prevista por el juicio
ordinario, en cuyo caso, el demandante se limitará a ratificar los fundamentos en dicho
acto, sin perjuicio de las adiciones de hecho y de derecho que quiera incorporar.

Pero hay actuaciones previas que se tienen que realizar con anterioridad a la
Vista:

-Reconvención / Compensación de créditos 5 días de antelación.


-Especialidades derivadas del contenido de la acción.
-Art. 241.2 LECiv.: “Los titulares de créditos derivados de actuaciones
procesales podrán reclamarlos de la parte o partes que deban satisfacerlos sin
esperar a que el proceso finalice y con independencia del eventual
pronunciamiento sobre costas que en éste recaiga”.

A continuación de que el actor ratifiqué la demanda, lo hará el demandado


(alegaciones) y podrá realizar cualquier cuestión procesal sobre el control de la falta
de presupuestos o de la existencia de óbices procesales. Tras ello, proposición y
admisión o denegación de cada uno de los medios de prueba y a su práctica
inmediata.

70
En el Art. 447.1 LECiv, no recoge el acto de las conclusiones finales. Lo que ha
dejado a las partes en una gran inseguridad. En la práctica, se pregunta al tribunal, ya
que hay algunos de ellos que interpretan la ley de manera más flexible.

Terminada la vista, se dictará sentencia dentro de los 10 días siguientes. Pero


nos encontramos con una sentencia que no tiene eficacia de cosa juzgada formal, es
decir, que con posterioridad se puede iniciar otro proceso con el mismo objeto.

JUICIOS VERBALES CON ESPECIALIDADES

Con carácter general, estos procesos se corresponden con los juicios sumarios
de la LECiv. anterior, porque la sentencia que en ellos se dicte no produce eficacia de
cosa juzgada; aunque esta correspondencia no siempre se da. En ellos se ve limitada
la posibilidad de alegación de las partes.

Procesos en que se ejecerite la acción de deshaucio por falta de pago:

-Acumulación con la reclamación de las rentas (Art. 438.3 3º LECiv.)

-Art. 22.4 LECiv. reconoce al arrendatario la facultad de enervar la acción, que


podrá ejercitarla antes de la celebración de la vista, es decir, del momento
fijado para la misma. Y para asegurar el ejercicio de este derecho del
demandado Formalidades:

1) La indicación por el arrendador en su demanda, bajo sanción de


inadmisión, de las circunstancias concurrentes que puedan permitir o no la
enervación del desahucio

2) Presentada la demanda, el tribunal indicará en la citación para la vista, la


posibilidad de enervar el desahucio.

-La ley limita la prueba del demandado al hecho del pago y, en su caso, a la
circunstancias relativas a la enervación (Art. 444.1 LECiv.)

-Recurso (Art. 449.1 LECiv.) está condicionado a la previa asignación de las


cantidades adeudadas.

Procesos posesorios: debe de interponerse dentro del plazo de 1 año desde


que se consumó la perturbación o el despojo (Art. 439.1 LECiv.)

Procesos en los que se pretende posesión de los bienes adquiridos por


herencia: Con la demanda se presentará bajo sanción de inadmisión, el documento en
que conste fehacientemente la sucesión mortis causa a favor del demandante, así
como la relación de los testigos que puedan declarar sobre la ausencia de posesión a
título de dueño o usufructuario.

Practicada la información testifical, el juez dictará auto otorgando o denegando


la posesión solicitada sin perjuicio de mejor derecho.

El auto será publicado por edictos, que se insertarán en un lugar visible de la


sede del tribunal, en el BO de la provincia y en uno de los periódicos de mayor

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circulación en la misma, a costa del demandante, instando a los interesados a
comparecer y reclamar, en el plazo de 40 días, si consideran tener mejor derecho que
el demandante.

Si nadie compareciese, se confirmará al demandante en la posesión y no se


admitirá reclamación contra ella; pero en caso de que se presentaren reclamantes,
previo traslado de sus escritos al demandante, se le citará, con todos los
comparecientes, a la vista del juicio verbal.

Procesos en los que se pretende la suspensión de obra nueva: requerirá al


dueño o encargado de la obra para que la suspenda inmediatamente en el estado en
que se encuentre. Pero el dueño podrá ofrecer caución para continuarla o pedir que se
le permita hacer las obras que sean indispensables para la conservación de lo
edificado (Art. 441.2 LECiv.).

Procesos en los que se ejercite la acción para la protección de los derechos


reales inscritos:

-El Art. 41 LH concede una acción real registral, con fundamento en los
derechos inscritos, que se podrá ejercer contra quienes, sin título inscrito a su favor, se
opongan a aquellos derechos o perturben su ejercicio, siempre que por certificación
del Registro de la Propiedad se acredite la vigencia sin contradicción alguna del
asiento correspondiente.

Como requisito de admisibilidad la aportación de la certificación literal del


Registro de la Propiedad que acredite expresamente la vigencia del asiento que
legitima al demandante.

-El demandado sólo podrá oponerse a la demanda, si en su caso, presta la


caución determinada por el tribunal. La oposición de éste sólo podrá fundarse en
alguna de las siguientes causas:

1º Falsedad de la certificación del Registro u omisión en ella de derechos o


condiciones inscritas, que desvirtúen la acción ejercitada

2º Poseer el demandado la finca o disfrutar el derecho discutido por contrato u otra


cualquier relación jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores o en
virtud de prescripción, siempre que ésta deba perjudicar al titular inscrito.

3º Que la finca o el derecho se encuentren inscritos a favor del demandado y así lo


justifique presentando certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de la
vigencia de la inscripción.

4º No ser la finca inscrita la que efectivamente posea el demandado.

Proceso civil de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales:

El ejercicio de la acción exige la denegación del derecho de rectificación, que


se ejercita mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio de
comunicación dentro de los 7 días naturales ss al de la publicación o difusión de la
información que se desea rectificar.

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JUICIO ORDINARIO

ÁMBITO Bien por razón de la materia del Art. 249 LECiv. o porque las
demandas cuya cuantía excedan de 3.000 € y aquéllas cuyo interés económico resulte
imposible calcular ni siquiera de modo relativo.

ESTRUCTURA:

El proceso comienza por demanda. Una vez admitida la demanda, se


emplazará al demandado para que la conteste, y en su caso, formule reconvención.

Una vez contestada la demanda y en su caso , la reconvención, el tribunal


convocará a las partes a la audiencia previa. La cual tiene entre sus fines: que se
alcanzase un acuerdo, examen de las cuestiones procesales, determinación del
objeto, alegaciones complementarias y proponer y admitir prueba.

Tiene una peculiaridad porque puede acabar anticipadamente porque:

-No abogado del Ddante


-Sólo comparece el Ddo
-No comparecen ni Ddante ni Ddo

El acto del juicio tiene por objeto la práctica de las pruebas (excepto la
documental y, en su caso, la pericial, aportadas con los escritos de alegaciones) y la
formulación de conclusiones (orales) sobre las mismas- conclusiones finales-. Si en el
acto del juicio no compareciesen ninguna de las partes se dictaría sentencia
directamente.

Una vez finalizado, previa la práctica, en su caso, de las diligencias finales


(SÓLO JUICIO ORDINARIO), el tribunal dictará sentencia. Por regla general, van a ser
recurribles mediante el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

ESPECIALIDADES DEL JUICIO ORDINARIO

Préstamo de usura (Art. 319 LECiv.) los tribunales resolverán en cada caso
formando libremente su convicción.

Responsabilidad civil de Magistrados y Jueces se ha de acreditar que ha


concluido el proceso donde se produjeron esos daños y que se manifestó en él.

Derechos fundamentales siempre intervendrá el MF como parte. Van a tener


una tramitación preferente y pueden ser recurridos en casación.

Derecho de retracto se requiere un principio de prueba de título ( en la fase


de admisibilidad) y también que con carácter previo a interponer demanda hayamos
consignado el precio.

Propiedad horizontal:

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-Competencia territorial (forum imperativo) lugar donde radique la finca

-Se tramitará por los cauces del juicio ordinario, salvo que se reclame una cantidad
determinada y que no supere los 3.000 €

-Acción de cesación (Admisión) al infractor se le habrá requerido con anterioridad de


forma fehaciente y además, certificado de la Junta donde se autoriza a demandar.

Responsabilidad extracontractual en cuanto a la competencia, será


competente aquel donde se produjeron los daños. La admisibilidad de tal demanda se
verá condicionada a la consignación de la indemnización.

Impugnación de acuerdos sociales:

-Competencia lugar donde tenga su domicilio social


-Sentencia dictada tiene eficacia de cosa juzgada frente a todos los socios
-Acumulación de procesos (Art. 73.2 LECiv.) si se inicia a los 40 días, la impugnación
de acuerdos en una misma asamblea se van a acumular.

Propiedad industrial diligencias de comprobación de hechos


Propiedad intelectual legitimación extraordinaria: entidades de gestión de
derechos.

Condiciones generales de la Contratación:

-Legitimación extraordinaria: MF, Cámara de Comercio, organismos públicos,


asociaciones, Instituto Nacional de Consumo para la protección de los intereses
colectivos o difusos.

-Plazos de prescripción 2 años. Y 1 año para acciones individuales


-Publicación de la St BO Registro Mercantil, diarios de circulación, y en el Registro
de las Condiciones generales de la contratación.

Proceso para la protección de consumidores y usuarios:

-Competencia:

*Sede social o domicilio de los consumidores


*Prohibición de sumisión

-Diligencia preliminar: la petición del demandante al objeto de concretar a los


integrantes del grupo de afectados cuando, no estando determinados, sean fácilmente
determinables.

-Cosa juzgada (Art. 221 LECiv.):

*Sentencia de condenadeberá fijarse cuales son los beneficiarios y quienes


pueden solicitar la ejecución.

*Declaración de ilicitud de una conducta (p.ej. redondeo al alza en telefonía)


tiene eficacia erga omnes.

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TEMA 16*

PROCESOS ESPECIALES

PROCESOS NO DISPOSITIVOS

Son procesos regidos por el principio de oficialidad. Está regulado en el Libro


IV (Art. 748-755 LECiv.).

En todos los procesos, existe un interés público; más o menos intenso según
los casos, inherente a los derechos e intereses tutelados. No es indiferente al interés
público, cuya protección corresponde al Estado, que se declare la nulidad de un
matrimonio válido o que subsistan matrimonios nulos; como tampoco lo es que una
persona incapaz actúe como capaz y viceversa. Y para conseguir la protección de este
interés público estos procesos se estructuran sobre la base de unos principios
diferentes de los que rigen con carácter general en el proceso civil.

Características:

1/La no vigencia del principio dispositivo. Consecuencias de ello son:

-La intervención del MF, bien ejercitando la acción (p.ej. en los procesos
matrimoniales o sobre la capacidad de las personas), bien interviniendo
preceptivamente como parte en algunos de los procesos, aunque no haya sido
promotor de los mismos (DDo vela por la defensa de los intereses del DDo, p.ej. en
los procesos de incapacidad); y en los demás cuando alguno de los interesados en el
procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal.

-La exclusión de los actos dispositivos sobre el objeto ( renuncia de la acción,


allanamiento y transacción) y la limitación del poder de disposición sobre el proceso
mismo a través del desistimiento, ya que, salvo las excepciones previstas, el mismo
requerirá la conformidad del MF. Con la salvedad de que no será necesaria tal
conformidad cuando no exista un interés público.

p.ej. una demanda de nulidad matrimonial por minoría de edad, pero que
cuando comience ya son mayores de edad.

2/En cuanto a la prueba: rige el principio de investigación de oficio:

-Se decidirán con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y
resulten probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados o
introducidos de otra manera en el procedimiento.

-Sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del MF y de las


demás partes, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes.

PRINCIPIO DE COMUNIDAD DE LA PRUEBA: da lo mismo quien haya propuesto la


prueba, porque pueden beneficiar o perjudicar, da igual como haya tenido cabida en el
proceso.

-La hipotética conformidad de las partes respecto de los hechos no vincularán


al tribunal, salvo que pueda ser disponible. Rige el principio de libre valoración de la
prueba.

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3/En cuanto al procedimiento: el cauce previsto para la tramitación de todos estos
juicios es el del juicio verbal, pero con la importante novedad, prevista con carácter
exclusivo para este tipo de juicios, de que de la demanda se dará traslado al MF,
cuando proceda, y a las demás personas que deban ser parte en el procedimiento,
hayan sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten por escrito en el
plazo de 20 días.

4/Publicidad: por lo general, se celebrarán a puerta cerrada cuando ello sea necesario
para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad
democrática, o cuando los intereses de los menores o al protección de la vida privada
de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan, o en la medida en la que el
tribunal lo considere estrictamente necesario.

5/Cuando proceda, las sentencias y demás resoluciones dictadas en los


procedimientos objeto de examen se comunicarán de oficio a los Registros Civiles
para la práctica de los asientos que correspondan, y a petición de parte, también a
cualquier otro Registro público, a los efectos que en cada caso sean pertinentes.

PROCESOS SOBRE LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

Éstos se engloban en tres supuestos:

1º El proceso de incapacitación que tiene por fin la declaración en este estado


de personas que adolecen de enfermedades o deficiencias persistentes de carácter
físico o psíquico, que les impidan gobernarse por sí mismas.

2º El proceso de la reintegración de la capacidad que tiene por objeto dejar sin


efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida.

3º El proceso para la declaración de la prodigalidad

Corresponde conocer de estos procesos al Juez de Primera Instancia del lugar


en que resida el demandado. La competencia territorial aparece fijada con carácter
imperativo.

Legitimación activa:

A/ Al cónyuge, descendientes, ascendientes o los hermanos del presunto incapaz. En


el caso de prodigalidad, al cónyuge, descendientes, ascendientes que perciban
alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamarlos y los
representantes legales de cualquiera de ellos.

B/ Al MF, si los parientes no existen o no la hubieran solicitado en los casos de


incapacidad y, en caso de prodigalidad, si no la pidieran los representantes de los
legitimados.

El interés público implícito en esta materia se pone de manifiesto en estas tres


previsiones del legislador: 1) la facultad de denuncia que se atribuye a cualquiera para
poner en conocimiento del MF los hechos que puedan ser determinantes de la
incapacitación; 2) el deber de poner en conocimiento del MF esos mismos hechos, que
se impone a las autoridades y funcionarios públicos; y 3) el deber de juez, cuando
adquiera ese conocimiento, de adoptar de oficio las medidas que estime necesarias y
de poner el hecho en conocimiento del MF.

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LÍMITE incapacidad del menor: sólo por quienes estén ejercitando la patria
potestad.

Siempre se configura como un proceso contradictorio. Legitimado pasivamente


está el presunto incapaz, que puede comparecer en el proceso con su propia defensa
y representación.

En consecuencia, el presunto incapaz, legitimado pasivamente, puede


intervenir de alguna de estas tres formas:

1)Compareciendo con su propia defensa y representación nombradas por él mismo


2)Teniendo un defensor designado por el juez, si la acción la promueve el MF
3)Siendo defendido por el MF, si no es él quien promueve la acción.

Como especialidades del proceso podemos destacar:

-Hay que resaltar que el proceso es necesario, ya que la declaración de


incapacidad sólo puede hacerse en sentencia judicial.

-El Art. 759 LECiv. impone al juez oír a los parientes más próximos del presunto
incapaz, examinar a éste y acordar los dictámenes periciales necesarios o pertinentes
en relación con las pretensiones de la demanda y demás medidas previstas por las
leyes; pruebas todas estas cuya practica se ordenará también de oficio en la segunda
instancia.

Nunca se decidirá sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial médico,


acordado por el tribunal.

-El Art. 762 LECiv. faculta al órgano judicial a adoptar, cuando tenga
conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación de una persona, de
oficio o a instancia del MF (anterior a la tramitación como a lo largo de ésta), cuantas
medidas considere convenientes para la protección del presunto incapaz o de su
patrimonio.

Se van a adoptar previa audiencia de los interesados, pero en caso de


urgencia, puede evitarse ésta.

-El proceso de incapacitación termina con una sentencia que, de ser


estimatoria, determinará la extensión y los límites de la incapacitación, así como el
régimen de tutela y guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado y se
pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento.

En caso de prodigalidad, la sentencia determinará los actos que el pródigo no


puede realizar sin el consentimiento de la persona que deba asistirle.

En ambos casos, el tribunal nombrará en la sentencia a la persona o personas


que hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él, si esta petición hubiera
sido formulada en la demanda y previo prestar audiencia sobre este extremo de los
parientes más próximos. Además, será objeto de inscripción en el Registro Civil.

-La posibilidad de que varíen las circunstancias que motivaron la declaración


de incapacidad y el hecho de que ésta afecte a derechos de la persona, determina que
el pronunciamiento pueda ser revisado. Pueden promoverlo: tutores o curadores, MF,
incapaz ( siempre que sea autorizado por tribunal).

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-El Art. 763 LECiv. regula la DILIGENCIA DE INTERNAMIENTO, por razón de
trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decirlo por sí,
aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá autorización judicial,
que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el
internamiento.

La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que por razones de


urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, el
responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar
cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo
de 24 horas, a los efectos del que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha
medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 72 horas desde el
internamiento llegue a conocimiento del tribunal.

En los casos de internamientos urgentes, la competencia para la ratificación de


la medida corresponderá al tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya
producido el internamiento.

Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha


efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al MF y a cualquier
otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el
afectado por la medida. Además, el tribunal deberá examinar por sí mismo a la
persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él
designado.

En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el


internamiento será susceptible de recurso de apelación.

En la misma resolución que acuerde el internamiento se expresará la


obligación de los facultativos que atiendan a la persona internada de informar
periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de
los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente.

Los informes periódicos serán emitidos cada 6 meses, a no ser que el tribunal,
atendida la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento, señale un plazo
inferior.

Recibidos los referidos informes, el tribunal, previa la práctica, en su caso, de


las actuaciones que estime imprescindibles, acordará lo procedente sobre la
continuación o no del internamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando los facultativos que atiendan a la persona


internada consideren que no es necesario mantener el internamiento, darán el alta al
enfermo, y lo comunicarán inmediatamente al tribunal competente.

En el caso del internamiento de menores, se realizará siempre en un


establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicio de
asistencia al menor.

PROCESOS SOBRE FILIACIÓN, PATERNIDAD Y MATERNIDAD


PROCESOS MATRIMONIALES LEC 769 y ss.

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Engloban todos aquellos cuyo objeto sea cualquier cuestión relacionada con el vínculo
matrimonial (nulidad, divorcio, etc.)

Las reglas generales son las que ya hemos visto por lo que entraremos directamente
en las especiales.

COMPETENCIA

La ley indica subsidiariamente que la competencia será la territorial que corresponda


porque se establece que el juez que deberá conocer será el del domicilio conyugal. Si
cada cónyuge reside en partido distinto y no hay tal domicilio conyugal, el
demandante podrá elegir:

- La demarcación territorial del último domicilio conyugal.


- El de residencia del demandado.

Si el demandado no tiene residencia fija:

- En cualquiera en que se le pueda emplazar (incluido el de trabajo)

Si tampoco se conoce ningún lugar donde emplazarlo:

- El domicilio del demandante, que siempre será de forma subsidiaria.

PROCEDIMIENTO

Hay dos procedimientos que pueden ser utilizados:

1. CONSENSUADO: Se encuentra el LEC 767 Las partes podrían usar una sola
representación y defensa. Así en la propuesta se puede fijar y regular por las partes
todo tipo de cuestiones (económicas, relaciones paterno-filiales, etc.)

La demanda que debe acompañarse de documentos procesales y de fondo, etc..


además la propuesta de convenio regulador suscrita por ambos cónyuges.

Una vez presentada, son llamados a ratificar en sede judicial los documentos
presentados.

Si no se ratifica, se archivarán las actuaciones.


Si se ratifica, se remitirá el expediente al ministerio fiscal, si es que existen menores o
incapaces en el procedimiento que estén afectados.

Además la ley dice – y esto es muy controvertido – en el LEC 767.5 que si los
menores tienen suficiente juicio también serán oídos, y esto lo rechazan muchos
jueces.

Si el dictamen del fiscal es conforme o el tribunal halla que ninguna medida pactada es
dañina a los menores o incapacitados, se dictará sentencia.

Si la propuesta no se aprueba en su integridad, se darán 10 días a las partes para


modificar los puntos no aprobados.

Tras esa nueva propuesta modificada y una vez presentado nuevo dictamen del
ministerio fiscal, se dictará la sentencia.

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Que no se presenta o no se llega a acuerdo en la modificación de esos puntos, el juez
resuelve y dicta sentencia.

Cabría recurso si se modifica algo en la propuesta y siempre recurrirá el ministerio


fiscal cuando afecte a los menores/incapaces esa modificación.

2. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO: Se tramita por el LEC 770 Este se


tramita realmente como juicio verbal con especialidades. Se dan 20 días para las
alegaciones y se procede por la vía del juicio oral.

Junto con los documentos procesales, cabe adjuntar los que reflejen la situación
económica patrimonial, si se solicitó medidas que afecten al patrimonio.

Tendremos demanda y contestación escrita y cabe reconvención pero limitada a la


petición de medidas provisionales o definitivas no solicitadas en la demanda pero
sobre las que el juez no deba pronunciarse de oficio.

LEC 770, regla 2ª dice que se podrá reconvenir….

Así que el ámbito de la reconvención es pedir una acción distinta y en cuanto a las
medidas, solicitar otras no solicitadas previamente y sobre las que el juez no deberá
pronunciarse de oficio.

Se sigue juicio verbal pero es imprescindible la comparecencia de las partes. Si


alguien no comparece se tendrá como cierto lo alegado por la otra parte dado que no
se enfrento o cuestionó o emplazó (como se diga lo que debe hacer la contraparte que
no me acuerdo…desastre de chaval…)

PRUEBA

Se realiza con equipos periciales, exploración de menores (aquí no se habla de


pericial sino de exploración) En cualquier momento del procedimiento, se puede
convertir, caso de llegarse a acuerdo, en consensuado.

PROCESO MONITORIO

-Tramitación sencilla
-Régimen jurídico: 812-818 LECiv.

Procede de los Ordenamientos de Centro-Europa (Bélgica, Alemania...). Se


introdujo por primera vez en la Ley de Propiedad Horizontal, pero se ha generalizado
en la nueva LEC.

¿Cuándo procede? Se prevé para la tutela de créditos dinerarios, vencidos y


exigibles, de cantidad determinada que no exceda de 30.000 €. Pero para que
podamos utilizar esta vía procedimental será necesario que se acredite (Art. 812
LECiv.) la existencia de la deuda de alguna de las formas siguientes:

-Documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se


encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o
marca o cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente de él, y los que,
aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente

80
documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca
existente entre acreedor y deudor.

-Documentos anteriores cuando vayan acompañados de documentos


comerciales que acrediten una relación anterior duradera entre acreedor y
deudor y las certificaciones de impago de cantidades en concepto de impago
de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

La diferencia entre ambos tipos de documentos es que los primeros requieren


un juicio previo del tribunal sobre si constituyen o no un principio de prueba del
derecho del peticionario, mientras que los segundos abren directamente el juicio
monitorio.

COMPETENCIA: se fija de manera imperativa a favor del Juez de 1ª Instancia


del domicilio o residencia del deudor y, si no fueren conocidos, el del lugar en que éste
pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago, salvo cuando se trata de
reclamaciones de gastos comunes `por las Comunidades de Propietarios, en cuyo
caso será también competente el tribunal del lugar en donde se halle la finca, a
elección del solicitante.

PROCEDIMIENTO

Éste comienza con una solicitud, que podrá extenderse en impreso formalizado
y para la que no será necesaria la intervención de abogado y procurador, en la cual se
expresarán los datos personales de acreedor y deudor y el origen y cuantía de la
deuda, y a la que se acompañará el documento que se acredite.

Si los documentos aportados acreditan la existencia de la deuda en los


términos antes vistos, el tribunal requerirá mediante providencia al deudor para que en
el plazo de 20 días, pague al peticionario, acreditándolo ante el tribunal, o comparezca
ante éste y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las razones que a su
entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. En el requerimiento se
apercibirá que si no paga ni comparece alegando razones de la negativa al pago, se
despachará contra él ejecución.

Posibilidades:

1.-Si el deudor no comparece, se despachará contra él ejecución, que


proseguirá conforme a lo dispuesto para la de las sentencias judiciales, pudiendo
formularse la oposición prevista en estos casos :AUTO.

Pero el solicitante del proceso monitorio y el deudor no podrán pretender


ulteriormente en proceso ordinario la cantidad reclamada en el monitorio o la
devolución de la que con la ejecución se obtuviese.

2.-Si el deudor atiende el requerimiento de pago, se les dará justificante del


mismo y se archivarán las actuaciones.

3.-Si el deudor presenta escrito de oposición, el asunto se resolverá


definitivamente en el juicio que corresponda, teniendo la sentencia que se dicte fuerza
de cosa juzgada. 2 causas:

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a)Pluspetición (reclamar de más) se va a considerar que se allana en la parte
de la deuda que reconoce. Y del resto de tramitará por el Juicio Ordinario por
razón de la materia que correspondiese.

b)Cualquier otra causa: va a suponer la transformación en un declarativo


ordinario (por razón de la cuantía)

Este escrito de oposición deberá ir firmado por abogado y procurador. Si la


cuantía de la pretensión no excediese de la propia del juicio verbal, el tribunal
procederá de inmediato a convocar la vista.

Por el contrario, si excediese de dicha cuantía, se dará traslado de la misma al


peticionario para que formule la demanda en el plazo de 1 mes, sobreseyéndose las
actuaciones si no la presente y continuando la tramitación del juicio ordinario en caso
contrario.

PROCESO MONITORIO EN LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

-Se requiere la previa certificación del acuerdo de la Junta de Propietarios


aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad por quien actúe como
secretario de la misma, con el visto bueno del presidente, siempre que tal acuerdo
haya sido notificado en forma a los propietarios afectados.

-Cuando el propietario anterior de la vivienda o local deba responder


solidariamente del pago de la deuda, podrá dirigirse contra él la petición inicial, sin
perjuicio de su derecho a repetir contra el actual propietario. También podrá dirigirse la
reclamación contra el titular registral, que gozará del mismo derecho de repetición. En
todos estos casos, dicha reclamación podrá dirigirse contra cualquiera de los
obligados o contra todos ellos conjuntamente.

-Cuando el deudor se oponga a la petición inicial, el acreedor podrá solicitar el


embargo preventivo de bienes insuficientes de aquél, para hacer frente a la cantidad
reclamada, los intereses y las costas.

......

EMBARGO DE BIENES

El embargo se regula en los Arts. 584 y ss. El embargo tiene por objeto
la afección de bienes concretos del deudor a una ejecución frente a él incoada.

ALCANCE OBJETIVO Y SUFICIENCIA DEL EMBARGO

El principio de responsabilidad universal del Art. 1911 CC no significa


que todo el patrimonio del deudor deba quedar afecto a la ejecución, sino que
aquella (la responsabilidad) queda limitada a los bienes que sean suficientes
para satisfacer al acreedor.

Por eso, una vez localizados los bienes es preciso delimitar los que han
de quedar concretamente afectados a la ejecución, porque la LECiv. no permite
el embargo indiscriminado de todos ellos, sino hasta un límite que no exceda

82
de la cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el
patrimonio del ejecutado sólo existieren bienes de valor superior a esos
conceptos.

Las actuaciones que  PRINCIPAL cantidad que se reclama


se han de seguir en  DERECHO DE CRÉDITO SUPLETORIO 
el embargo:
intereses y costas
-La designación de
bienes a embargar Siempre puede evitarlo o
-Adjudicación forzosa alzar el embargo, lo que
de esos bienes podrá hacer siempre
-Que no hayan sido
declarado mediante la consignación
inembargables por ley (Art. 586 LECiv).

LOCALIZACIÓN DE LOS BIENES

Puede ocurrir, en primer lugar, que cuando el acreedor solicita el despacho de


ejecución existan bienes conocidos del patrimonio del deudor que sean
suficientes.

En el Art. 549.1 3º LECiv. dispone que en la demanda se expresarán los


bienes del ejecutado susceptibles de embargo para el fin de la ejecución.
Además, en el Art. 590 pº2 LECiv. dispone que el tribunal no reclamará datos
de organismos y registros cuando el ejecutante pudiera obtenerlos por sí
mismo o a través de su procurador.

Pero puede ocurrir que en ese momento inicial de la ejecución no


existan bienes conocidos del ejecutado, o los que se conocen sean
insuficientes o estén ya embargados en otro proceso de ejecución anterior o
afectados convencionalmente al pago de una determinada deuda (p.ej
hipotecados).

Para estos casos, la ley prevé tres medidas para esta localización:

-Ejecutante en la demanda
-Ejecutado
-Tribunal (u órgano judicial)

El Art. 589 LECiv. impone al tribunal la obligación de buscar la


colaboración del deudor. El único requisito al que se supedita es la insuficiencia
de los bienes señalados por el ejecutante. Por eso: 1) si el ejecutante no ha
designado en la demanda bienes suficientes, el requerimiento se efectuará en
el mismo auto por el que se acuerda el despacho de la ejecución; 2) si la
insuficiencia se detecta en un momento posterior, el tribunal requerirá mediante
providencia, de oficio, al ejecutado.

La colaboración del deudor ante el requerimiento de manifestación que


se le hace no tiene el carácter de carga sino de deber.

83
El requerimiento al ejecutado para la manifestación de sus bienes se
hará por apercibimiento de las sanciones que pueden imponérseles, cuando
menos desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre
ellos pesaren.

El tribunal podrá también, mediante providencia, imponer multas


coercitivas periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al
requerimiento anterior.

En defecto de lo anterior, en caso de insuficiencia de los bienes


designados por el ejecutante, y en su caso, por el ejecutado, regula el
requerimiento a los organismos y registros públicos y personas públicas y
privadas (Art. 590 LECiv.)

La medida se acuerda por el tribunal a instancia del ejecutante que no


pudiere designar bienes del ejecutado suficientes para el fin de la ejecución;
esta solicitud se formulará en la demanda ejecutiva, pero nada impide que se
realice con posterioridad.

!!No cabe la adopción de oficio de estas medidas de investigación.

Estas medidas tienen como fin completar la investigación del ejecutante,


llegando a ámbitos que este no puede alcanzar por sí. Por eso prevé que el
tribunal pueda dirigirse, recabando datos sobre el patrimonio del deudor, a
entidades financieras y a personas físicas y jurídicas, de las que el ejecutante
por sí no tiene derecho alguno a recabar tal información. Pero cuando se trata
de organismos y registros públicos, el tribunal sólo reclamará datos de ellos
cuando el ejecutante no pudiera obtenerlos por sí mismo o a través de su
procurador.

SELECCIÓN DE LOS BIENES A EMBARGAR

Localizados los bienes es preciso seleccionar los que han de quedar


concretamente afectados a la ejecución. La elección aparece así vinculada al
principio de suficiencia.

La afección debe recaer sobre bienes y derechos cuya existencia conste


porque han sido previamente localizados a través de cualquiera de los
sistemas previstos de la Ley.

Para ello habrá que ver que es lo que puede ser OBJETO DE LA
EJECUCIÓN. Éste son siempre bienes (cosas y derechos) que integran el
patrimonio del deudor.

Del Art. 1911 CC se desprende un concepto amplísimo de patrimonio : “


todos los bienes presentes y futuros”; aunque debe precisarse que los bienes
futuros no pueden ser objeto de una enajenación actual, ya que sobre ellos
sólo existe una expectativa de ejecución; entretanto, la acción ejecutiva del

84
acreedor subsiste. No pueden ser objeto de una afección actual porque no han
ingresado en el patrimonio del deudor.

No todo el patrimonio del deudor debe quedar afectado a la ejecución,


sino que su responsabilidad queda limitada a los bienes que sean suficientes
para satisfacer al acreedor.

Para que puedan ser objeto de la ejecución los bienes deben de reunir:

 CARACTERÍSTICA SUBJETIVA: pertenencia al deudor.

Los bienes deben de formar parte del patrimonio del deudor. En cambio,
resulta indiferente que los bienes propiedad del deudor estén en su poder o en
poder de un tercero: si los bienes muebles embargados estuvieran en poder de
un tercero, se le requerirá que los conserve a disposición del tribunal (626
LEC).

Art. 593 LEC: 1)la pertenencia al ejecutado se basará en indicios y signos


externos, de lo que razonablemente pueda deducirse aquélla 2) si el tribunal
apreciará por cualquier vía que los bienes que se propone trabar pueden
pertenecer a un tercero, le prestará audiencia y, a la vista de las razones por él
invocadas y los documentos aportados sobre la pertenencia del bien, acordará
el embargo o se abstendrá de realizarlo; 3) si se trata de bienes susceptibles
de inscripción registral.

En cualquier caso, el embargo trabado sobre el bien de un tercero no es


nulo, y en caso de no acreditación suficiente de la titularidad, exige del tercero
la interposición de una tercería de dominio, ya que si no hiciese valer sus
derechos antes de la enajenación o adjudicación, el remanente o adjudicatorio
que haya actuado de buena fe adquirirá el bien de modo irreivindicable
conforme a lo establecido en las leyes civiles, sin perjuicio, por supuesto de las
acciones de resarcimiento o enriquecimiento injusto o de nulidad de la
enajenación.

 CARACTERÍSTICA OBJETIVA: contenido patrimonial, alienabilidad y


embargabilidad.

-Los bienes deben tener contenido patrimonial que es lo mismo que contenido
económico. Carecen de él: 1) bienes de la personalidad 2) otros derechos cuyo
contenido se agota en el ámbito personal, político o administrativo (p.ej. los
derechos y facultades inherentes a la patria potestad, el derecho de sufragio),
ni determinados bienes , p.ej. la clientela de la empresa.

-Los bienes han de ser alienables, es decir, han de poder ser enajenados o
transmitidos a otra persona válidamente. Son inalienables: los bienes de
dominio público y comunales, el derecho de alimentos futuros o los derechos
accesorios.

-Los bienes no han debido ser declarados inembargables por una ley. Art. 606
LEC: relación de los mismos. El Art. 607 LEC se refiere al embargo de sueldos

85
y pensiones, recoge una norma expresa de inembargabilidad absoluta de los
ingresos o del ejecutado hasta la cuantía del salario mínimo interprofesional, y
una norma de inembargabilidad relativa de los ingresos y percepciones que
superen el salario mínimo, fijada de acuerdo con una escala creciente (del 30 al
90%) que debe aplicarse por tramos (a partir de la cuantía adicional hasta el
importe del doble del salario mínimo interprofesional.

-Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del SMI,

el 30 %

-Para la primera cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer SMI, el 50

Por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) podrá ser


embargado, cuando derive de prestaciones de la seguridad social o
prestaciones alimentarias.

Volviendo a la selección de los bienes. La LECiv. deja a las partes


libertad para fijar los bienes objeto del embargo y el orden de afección,
elevando a primer criterio de selección de los pactos que a tal fin hayan podido
formalizar tanto dentro como fuera de la ejecución. En defecto de pacto, el
tribunal embargará los bienes del ejecutado procurando tener en cuenta la
mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el
ejecutado (Art. 592 LECiv.).

Los bienes se embargarán por el siguiente orden:

1º Dinero o cuentas corrientes de cualquier clase


2º Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos, valores u
otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado
secundario oficial de valores
3º Joyas y objetos de arte
4º Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo
5º Intereses, rentas y frutos de toda especie
6º Bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no admitidos a
cotización oficial y participaciones sociales
7º Bienes inmuebles
8º Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades
profesionales y mercantiles autónomas
9º Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo

También podrá decretarse el embargo de empresas cuando, atendidas


todas las circunstancias, resulte preferible al embargo de sus distintos
elementos patrimoniales. P.ej. la maquinaria

86
Si no se respeta el orden legal, el ejecutado puede impugnar ese
embargo, utilizando los recursos ordinarios: reposición y posterior apelación.
Sólo cuando el tribunal tenga constancia de ello lo impugnará.

VICISITUDES DEL EMBARGO

Porque este principio de suficiencia debe operar como objetivo, el


embargo inicialmente trabado puede experimentar diversas modificaciones (Art.
612 LECiv.):

1) La mejora del embargo, porque son insuficientes (Ejecutante)


2) La reducción del embargo, que puede solicitar el Ejecutado, y
decidirá el juez cuando no exista peligro para los fines de la
ejecución. P.ej. si los bienes embargados tuvieran un valor
notoriamente superior al importe que se reclama.

Ello se puede plantear en cualquier momento en que se produzca el


cambio de circunstancias o los hechos en que se funda, sin que se fije por Ley
límite preclusivo alguno. El tribunal proveerá mediante providencia sobre esta
petición según su criterio, in ulterior recurso.

AFECCIÓN EN SENTIDO ESTRICTO O TRABA: consiste en vincular los


bienes a la concreta ejecución, de forma que sobre ellos pueden versar los
actos posteriores de la ejecución.

Auto de despacho de ejecución impugnable, pero el ejecutado


SÍ puede oponerse a la ejecución

OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN

OPOSICIÓN FUNDADA EN MOTIVOS PROCESALES O DE FORMA 559

Motivos:

-Que él mismo carece del carácter (en los casos de sucesión) o representación
con que se le demanda en el proceso de ejecución.

-Que el ejecutante carece de capacidad o representación o no ha acreditado el


carácter o representación con que demanda.

-La nulidad radical del despacho de ejecución: 1) por no contener la sentencia


de condena, no cumplir el documento presentado los requisitos legales
exigidos para llevar aparejada ejecución, es decir, TÍTULOS SIN FUERZA
EJECUTIVA (título judicial) y 2) en los títulos extrajudiciales que sea una deuda
que no supere 300 €, o que no esté expresada en moneda convertible o que no
fuera líquida (Art. 520 LECiv.).

87
OPOSICIÓN POR MOTIVOS DE FONDO O MATERIALES

Se distingue entre títulos de naturaleza judicial y extrajudicial. DIF.


Cuando el título sea judicial no se suspenderá la ejecución, en cambio, cuando
sea extrajudicial sí.

Motivos (judicial556):

-Pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, que habrá de justificarse


documentalmente.
-Pactos y transacciones convenidos para evitar la ejecución, siempre que
consten en documento público.
-Caducidad ejecutiva

Motivos (extrajudicial557):

-Pago
-Compensación de créditos que resulte de documento que tenga fuerza
ejecutiva
-Pluspetición o exceso en la computación a metálico de las deudas en especie.
-Prescripción o la caducidad
-Existencia de algún acto de quita o espera o promesa de no pedir, que conste
documentalmente.
-Transacción.

ESPECIALIDAD: 517 8º (TÍTULO JUDICIAL) “ El auto que establezca la


cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización dictado en casos
de rebeldía del acusado o de sentencia absolutoria o sobreseimiento en
procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de
Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor”.

Éste puede alegar tanto los motivos judiciales como los extrajudiciales ,y
,también unos específicos:

1)Culpa exclusiva de la víctima


2)Fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo
3)Concurrencia de culpas.

ESPECIALIDAD SOBRE LA PLUSPETICIÓN 558

a) La pluspetición en sentido estricto, que se produce siempre que se


solicita (en la demanda) y se despacha ejecución por una cantidad
superior a la adeudada

b) El exceso en la computación a metálico de las deudas en especie,


que produce como efecto la pluspetición.

No suspende la ejecución, SALVO que el ejecutado consigne la cantidad


que considere que sí que debe. Si ya concluye la ejecución el producto de la
venta de bienes embargados, en lo que exceda de la cantidad reconocida

88
como debida por ejecutado, no se entregará al ejecutante mientras la oposición
no haya sido resuelta.

PROCEDIMIENTO

El ejecutado debe plantear estas causas en el escrito general de


oposición a la ejecución, que debe presentarse dentro de los 10 días ss al de la
notificación del auto por el que se despacha ejecución.

La demanda de oposición es única, sin perjuicio de que con ella se


puedan abrir dos incidentes distintos: el primero para resolver los motivos
procesales y el segundo para enjuiciar la oposición por motivos de fondo.

Aquí también hay que distinguir entre:

1/MOTIVOS PROCESALES

El tribunal prestará audiencia al ejecutante por plazo de 5 días para que


pueda alegar lo que estime oportuno exclusivamente frente a los defectos
procesales invocados.

Se fundamenta la oposición en:

a) Si se entiende que el defecto existe y es SUBSANABLE, concederá


mediante providencia al ejecutante un plazo de 10 días para subsanarlo.

b) En el caso de que se trate de una falta INSUBSANABLE o la subsanación no


se haya realizado en plazo, estimará la oposición formulada mediante auto en
el que dejará sin efecto la ejecución despachada, con imposición de las costas
al ejecutante. Además, se ordenará que se alcen todas las medidas ejecutivas
adoptadas.

c) Si el tribunal no aprecia la existencia de los defectos procesales


denunciados, dictará auto desestimando la oposición y mandando que la
ejecución siga adelante, con imposición de las costas al ejecutado.

2/MOTIVOS DE FONDO

El ejecutado alegará por escrito las causas de oposición. De dicho


escrito se dará traslado al ejecutante para que impugne la oposición alegando
lo que convenga a su derecho en el plazo de 5 días.

Si lo piden las partes y la controversia no puede resolverse con los


documentos aportados, éste dictará providencia señalando día para la
celebración de vista dentro de los 10 días ss a la conclusión del trámite de
impugnación. Se sigue por el juicio verbal.

89
Por lo general, no vamos a encontrar sentencias. El tribunal resolverá la
oposición a la ejecución mediante un auto. Este auto tendrá alguno de los
siguientes contenidos:

Distinguir entre:
-Costas de la oposición
-Costas de la ejecución

-Desestimación:

 Total: costas de oposición al ejecutado y costas de la ejecución


 Parcial: es común en los casos de pluspetición, se ordena continuar la
ejecución pero sólo en la cantidad que estime procedente (no se
imponen costas)

-Estimación: se dejará sin efecto y se mandarán alzar los embargos y las


medidas de garantía de la afección que se hubiera adoptado,
reintegrándose al ejecutado a la situación anterior al despacho de ejecución
y condenándose al ejecutante a pagar las costas de la ejecución.

Frente al auto resolutorio de la oposición cabe recurso de apelación, que


no suspenderá el curso de la ejecución si aquél hubiera desestimado la
oposición (sólo en el efecto devolutivo). Si la resolución recurrida fuere
estimatoria, el ejecutante apelante podrá solicitar que se mantengan los
embargos y medidas de garantía adoptadas.

INCIDENCIAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN

Estas causas son motivos tasados. ¿Qué medidas de defensa tiene el


ejecutado para impugnar esos actos?

1/Impugnar la ejecución SÓLO oposición.

2/Impugnar actos concretos ejecutivos, es decir, infracciones legales en el


curso de la ejecución (Art. 562 LECiv.)

Si la infracción consta o se cometa en una resolución judicial, y entonces


frente a ella cabrá interponer recurso de reposición conforme a las normas
generales, sin que frente a su resolución quepa recurso alguno, o recurso
directo de apelación sólo frente a las resoluciones que expresamente lo prevea
la ley.

Pero, si no fuera así no fuera, es decir, hay una infracción legal pero no
hay resolución, entonces la denuncia se realizará mediante escrito dirigido al
juzgado. En el escrito se expresará con claridad la resolución o actuación que
se pretende para remediar la infracción alegada.

90
Si se alegase que la infracción entraña nulidad de actuaciones o el
tribunal lo estimase así, se estará a lo dispuesto en los Arts. 225 y ss.

3/Actos de ejecución contradictorios con el título ejecutivo

El título ejecutivo es la medida de la ejecución, por lo que el tribunal ha


de acomodarse al mismo. Ahora bien, esto no siempre es tan sencillo en la
práctica, dada la multitud de situaciones que pueden presentarse, y la
necesidad de no defraudar la ejecución. Al juez le queda siempre un amplio
campo de interpretación del título, para lo que puede servirse de la
fundamentación de la sentencia o del aludo y aun de los antecedentes
procesales de la resolución, y de integración del mismo, completándolo con
consecuencias accesorias o que se derivan lógicamente de lo dispuesto en el
fallo.

En ese amplio campo de arbitrio judicial existe un límite: lo que no podrá


hacer es desconocer lo dispuesto en el título, infringiendo su contenido; a ello
se refiere el Art. 563 LECiv. diciendo que si, habiéndose despachado la
ejecución en virtud de sentencias o resoluciones judiciales el tribunal
competente para la ejecución provea en contradicción con el título ejecutivo, la
parte perjudicada podrá interponer recurso de reposición, y si se desestimare,
de apelación.

La parte que recurra podrá pedir la suspensión de la concreta actividad


ejecutiva impugnada, que se concederá si presta caución suficiente para
responder de los daños que el retraso pueda causar a la otra parte.

EL ART. 564 LECiv. ESTABLECE LA DEFENSA JURÍDICA DEL EJECUTADO


FUNDADA EN HECHOS Y ACTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS CAUSAS
DE OPOSICIÓN: “Si, después de precluidas las posibilidades de alegación en
juicio o con posterioridad a la producción de un título ejecutivo extrajudicial, se
produjesen hechos o actos, distintos de los admitidos por esta ley como causas
de oposición a la ejecución, pero jurídicamente relevantes respecto de los
derechos de la parte ejecutante frente al ejecutado o de los deberes del
ejecutado para con el ejecutante, la eficacia jurídica de aquellos hechos o actos
podrá hacerse valer en el proceso que corresponda.

JURISPRUDENCIA: “ cualquier causa de oposición basada en motivos


distintos a los de la ley, deberán ser resueltos en la vía declarativa (proceso
declarativo diferente)”.

Habrá prejudicialidad, por cuanto, tiene que respetar lo ya resuelto


porque en éste no se podrá alegar lo discutido en el proceso de ejecución. En
el proceso de ejecución sólo se pueden alegar los motivos tasados por ley.

¿Una demanda declarativa puede suspender el proceso de ejecución?


No en ningún caso, porque el título ejecutivo establece una responsabilidad
que el ejecutado no ha cumplido voluntariamente.

-Caución paralicé la subasta

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-Si ganamos pedir indemnización de daños y perjuicios

!! Ningún proceso puede afectarle

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN

La regla general es la de que la ejecución sólo puede suspenderse en


los casos en que así lo ordene la ley de modo expreso (Art. 565.1 LECiv.). La
consecuencia más importante de esta regla es la de que la interposición de los
recursos ordinarios no suspenderá la ejecución (Art. 567 LECiv.)

Partiendo de lo anterior deben destacarse dos matizaciones:

1ª) En el caso de que la ejecución deba suspenderse, por existir previsión legal
expresa, los embargos ya acordados: 1) deberán practicarse, 2)se mantendrán
las medidas de garantía, y 3) se adoptarán las medidas de garantía.

2ª) Aunque los recursos ordinarios no suspenden la ejecución, la suspensión


podrá decretarse si el ejecutado acredita que el llevar a efecto la resolución
recurrida le produce daño de difícil reparación, prestando caución suficiente
para responder de los perjuicios que el retraso pudiera producir al ejecutante
(Art. 567 LECiv.)

A parte de la regla general la LECiv. prevé tres supuestos especiales,


que se refieren a:

-Pendencia de demanda de revisión o de rescisión de sentencia firme dictada


en rebeldía (Art. 566 LECiv)
-Situaciones concursales (Art. 568 LECiv)
-Prejudicialidad penal (Art. 569 LECiv)
TEMA 20

DENOMINADOR COMÚN EN LA TERCERÍA DE DOMINIO Y A LA TERCERÍA


DE MEJOR DERECHO

Son sujetos ajenos y se ven afectados por el proceso de tercería, es


decir, son terceros en sentido estricto. La LECiv. las ubica en el momento
procesal en que se dan.

TERCERÍA DE DOMINIO

(Vid. Embargo)

Hemos localizado unos bienes que presuntamente son del ejecutado y él


queda afecto por la traba. Así el Art. 593.1 LECiv. establece que “para juzgar
sobre la pertenencia al ejecutado de los bienes que se proponga embargar, el
tribunal, sin necesidad de investigaciones ni otras actuaciones, se basará en
indicios y signos externos de los que razonablemente puede deducir aquélla”.

92
Como mecanismos correctores, tenemos lo establecido en el Art. 593.2
LECiv.: “cuando, por percepción directa o por manifestaciones del ejecutado o
de otras personas, el tribunal tuviera motivos racionales para entender que los
bienes que se propone trabar pueden pertenecer a un tercero, ordenará
mediante providencia que se haga saber la inminencia de la traba”

SUPUESTO: cuando se han trabado bienes cuya titularidad pertenece o


podría pertenecer a un tercero, la ley concede al tercero ejercitar una acción
que tiene como finalidad exclusiva el alzamiento de la traba.

Nos lleva a determinar quienes están legitimados para ejercitar esta


acciónArt. 595 LECiv.:

LEGITIMACIÓN ACTIVA: quien afirma ser dueño del bien trabado (titular
dominical) y además antes del embargo. Si adquiere después del embargo
supone que lo adquiera con esa carga.

También cualquier sujeto que ostentará derecho legítimo sobre los


bienes embargados.

Toda persona tendrá, junto a su demanda, que aportar un principio de


prueba, por escrito, dependiendo del tipo de prueba, tendremos que aportar
además la documental.

Ej. Recibos de contribución + testifical

!! AQUÍ SOLO: QUE SE ALCE EL EMBARGO

LEGITIMACIÓN PASIVA: tradicionalmente, se ha entendido que tenía


que haber litisconsorcio pasivo necesario y que por tanto demandase a
ejecutante y a ejecutado.

Con la LECiv., cambia en parte esto: Art. 600: “La tercería de dominio se
interpondrá frente al acreedor ejecutante y también frente al ejecutado cuando
el bien a que se refiera haya sido designado por él. Es decir, sólo cuando
realicé un acto de mala fe, entonces habrá un litisconsorcio pasivo necesario.

Aunque el ejecutado en todo caso, SIEMPRE podrá intervenir en el proceso de


tercería.

DOMINIO HACE REFERENCIA A LA TRABA


DE MEJOR DERECHO HACE REFERENCIA AL PAGO (SIEMPRE AL

ÓRGANO COMPETENTE viene determinado por la competencia funcional:


aquel que esté conociendo de la propia ejecución y se tramitará como si fuera
un juicio ordinario (Art. 599 LECiv.).

93
OBJETO o finalidad exclusiva: el alzamiento o el mantenimiento del embargo.

Cualquier otra cuestión sobre la propiedad se tendrá que ir a un juicio


declarativo (por lo general, irá por ordinario).

El hecho de que se presente la demanda de tercería tiene como efecto que


se suspenda el procedimiento de ejecución respecto de este bien concreto.

El ejecutante podrá solicitar al tribunal que el tercerista deposite caución


para cubrir los daños que se pudieran causar. Se le dará traslado a la otra
parte:

 Las partes demandadas se ALLANEN a la tercería auto, en que se alce el


embargo. Aquí no habrá imposición de costas. Esta misma consecuencia
sucede cuando la parte demandada NO CONTESTE (Art. 603 LECiv.)

Ese auto que resuelve sobre la tercería, sobre la titularidad dominical del bien a
los meros efectos de esa ejecución, sin que produzca eficacia de cosa juzgada
sobre la titularidad de la propiedad.

COSTAS EN BASE AL ART. 394 LECiv.

Estima AUTO va a ordenar el alzamiento de la traba y de cualquier


medida que se hubiera adoptado sobre ese bien.

!! NO ACABA POR SENTENCIA (Art. 603 LECiv.)

!!SIEMPRE QUE NO SE HAYA APROBADO EL REMATE Y AUNQUE SE


HAYA APROBADO EL REMATE, PERO NO SE HAYA REALIZADO EL PAGO
(SI ES UN TERCERO) (Art. 596 LECiv.)

TERCERÍA DE MEJOR DERECHO

Aquí el tercero no pone en duda la legalidad de ejecución ni de la traba,


sino el derecho a resarcirse con anterioridad al ejecutante.

Así, el Art. 614.1 LECiv. establece que “quien afirme que le corresponde
un derecho a que su crédito sea satisfecho con preferencia al del acreedor
ejecutante podrá interponer demanda de tercería de mejor derecho, a la que
habrá de acompañarse un principio de prueba del crédito que se afirma
preferente.

!!Tanto en la tercería de dominio (Art. 597 LECiv.) como en la tercería de


mejor derecho (Art. 614.2 LECiv.): “ No se admitirá la demanda de tercería de
mejor derecho si no se acompaña el principio de prueba a que se refiere el
aparatado anterior. Y, en ningún caso, se permitirá segunda tercería de mejor
derecho, que se funde en títulos o derechos que poseyera el que la interponga
al tiempo de formular la primera”. Se exige al tercerista un principio de
diligencia.

94
LEGITIMACIÓN ACTIVA: cualquier acreedor del ejecutado que manifieste
tener un derecho preferente.

LEGITIMACIÓN PASIVA: acreedor ejecutante, sin perjuicio de que el


ejecutado de forma voluntaria pueda intervenir en el proceso.

Pero también debe de ser demandado, el ejecutado, cuando el título del


tercerista no conste en un título ejecutivo (Crédito preferentes:1922
Cc)LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.

Se va a tramitar por Juicio ordinario y también coincide con la competencia


de la tercería de dominio.

PLAZO: desde el despacho de la ejecución hasta el pago o la adjudicación al


ejecutante (Art. 615 LECiv.)

EFECTO: no suspende la ejecución y sólo se suspende el pago al acreedor


ejecutante (Art. 616 LECiv.)

!!PUEDE HABER VARIOS TERCERISTAS

POSIBILIDADES:

1)No contesten: admiten los hechos


2)Demandado se allane (aquí el demandado será el ejecutante) se admiten
los hechos:

Cuando conste en título ejecutivo: estima la tercería. La ejecución continúa a


fin de satisfacer el crédito del tercerista. Pero ese crédito (Art. 619 LECiv.) va a
quedar consignado, sin haber satisfecho 3/5 de las costas y gastos que haya
supuesto hasta la notificación de la tercería.

Que no conste en título ejecutivo, el ejecutado deberá indicar si está


conforme con el allanamiento del ejecutante. De tal manera que si está
disconforme la tercería continuará sólo respecto del ejecutado.

3) Si ante la demanda de tercería, el ejecutante desiste de la ejecución (éste


es demandado en la tercería):

-Título ejecutivo tercerista: va a continuar la ejecución


-Tercerista sin título ejecutivo: no puede continuar la ejecución.

El Art.619.2 LECiv: “ el tribunal dictará auto de desistimiento del proceso de


ejecución, y dará por finalizada ésta, salvo que el ejecutado se mostrare de
acuerdo en que prosiga para satisfacer el crédito del tercerista”.

4) Contesta: se sigue la tramitación.

-Objeto de la demanda determinar cual de los dos es preferente

95
-Se resolverá mediante SENTENCIA (Art. 620 LECiV.):

DESESTIMA tercerista se le impondrán costas


ESTIMA se le impondrán costas a la parte que se hubiera opuesto a al
tercería. Y en todo caso, aunque se estime, no se le hará el pago, hasta que se
le hubiere satisfecho al ejecutante 3/5 de las costas y gastos.

REPASO POR LOS DISTINTOS TIPOS DE EJECUCIÓN

Hasta ahora hemos visto la ejecución de prestación dineraria. Ahora


veremos las especialidades derivadas de la naturaleza de la
obligaciónPRESTACIÓN NO DINERARIA:

Se regula en los Arts. 699 y ss. LECiv. Se ocupa de la ejecución no


dineraria. PRESUPUESTO CLAVE: en todo tipo de ejecución no dineraria,
siempre se va a perseguir que esa ejecución se cumpla en los propios
términos. Se va a requerir al ejecutado a fin de que dé cumplimiento de la
sentencia o título en sus propios términos (in natura). En ese requerimiento se
le puede apercibir con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias,
pero esto es una facultad del tribunal.

Si ese requerimiento conllevará un plazo dilatado en el tribunal (plazo será


al arbitrio del tribunal), el ejecutante va a poder solicitar al tribunal que ordene
algún mecanismo de garantía de cumplimiento.

!!Pudiendo solicitar incluso que se embarguen bienes, sería atendiendo a la


eventual indemnización si no cumpliera y a las costas. Siempre puede evitarlo
prestando suficiente caución- ejecutado-.

OBLIGACIÓN DE ENTREGAR

Bienes muebles:

-Cosa determinada y concreta:

El tribunal ordenará que el ejecutante sea puesto en posesión de esos


bienes. Utilizará cualquier medida que considere necesaria.

Si hay dudas respecto de su ubicación: se ignorase el lugar en que se


encuentra o si no se encontrara en el sitio en que debiera hallarse, entonces,
se procederá a su búsqueda tanto hacia el ejecutado como hacia terceros que
pudieran tener noticias, con apercibimiento de que puede estar cometiendo un
delito de desobediencia.

96
Si pese a ello, no se localizará, no quedaría más remedio que sustituir la
obligación por compensación pecuniaria que se calculará por un procedimiento
de liquidación de daños y perjuicios.

-Cosa genérica o indeterminadas:

En este caso, el ejecutante podrá solicitar del tribunal que se que ponga en
posesión de lo adeudado o bien que se le permita adquirir esos bienes del
mismo género y naturaleza a costa del ejecutado. Esta es una decisión que ha
de tomar el ejecutante.

!!Puede embargar los bienes para cubrir los costes de esa adquisición.

Si ya no es posible la satisfacción plena del ejecutante o éste ya no está


interesado, éste podrá solicitar que en lugar de esa entrega extemporánea se
le abone equivalente dinerario y los daños y perjuicios.

Bienes inmuebles:

El tribunal ordenará que se ponga de inmediato al ejecutante en posesión.


Pero aquí se pueden dar algunos incidentes, p.ej. muebles del ejecutante… La
LECiv. exige una determinada diligencia. En ese requerimiento se le dará un
plazo de 5 días, en base al Art. 703 se le considerarán bienes abandonados.

También cabe la posibilidad de que el ejecutado o terceros quieran plantear


algún tipo de reclamación sobre bienes que no son separables del inmueble.
También podemos incluir las mejoras.

Art. 703.2 LECiv: “cuando en el acto del lanzamiento se reivindique por el


que desaloje la finca la titularidad de cosas no separables, de consistir en
plantaciones o instalaciones estrictamente necesarias para la utilización
ordinaria del inmueble, se resolverá en la ejecución sobre la obligación de
abono de su valor, de instarlo los interesados en el plazo de 5 días a partir del
desalojo”.

De reclamarse, se podrá exigir al ejecutante el pago de su valor.

También, pueden existir DESPERFECTOS, entonces el ejecutante podrá


solicitar que se retengan los bienes del ejecutado a fin de que responda de los
daños y perjuicios causados. HA DE HABER UNA PETICIÓN EXPRESA DE
PARTE.

¿Qué sucede si el bien inmueble está ocupado y constituye la vivienda


habitual del ocupante? Estamos hablando del bien que tiene que ser puesto en
posesión del ejecutante.

Se les dará un plazo de 1 mes. De existir motivo fundado, podrá


prorrogarse dicho plazo 1 mes más. Transcurridos los plazos señalados, se
procederá de inmediato al lanzamiento, fijándose la fecha de éste en la
resolución inicial o en la que acuerde la prórroga.

97
El plazo empieza a contar desde la notificación del despacho de ejecución.
Si los ocupantes son terceros, se abrirá un incidente para que éstos puedan
presentar los títulos que justifiquen su situación. A continuación, el juez
valorará el hecho de que puedan permanecer o no.

OBLIGACIÓN DE HACER PERSONALÍSIMO

No cabe sustitución. (Art. 709 LECiv.) Se va a permitir al ejecutado


manifestar cuales son los motivos de su incumplimiento y, también podrá
pronunciarse respecto de si la obligación es personalísima o no.

Art. 709.1 LECiv: “Cuando el título ejecutivo se refiera a un hacer


personalísimo, el ejecutado podrá manifestar al tribunal, dentro del plazo que
se le haya concedido para cumplir el requerimiento a que se refiere el artículo
699, los motivos por los que se niega a hacer lo que el título dispone y alegar lo
que tenga por conveniente sobre el carácter personalísimo o no personalísimo
de la prestación debida. Transcurrido este plazo sin que el ejecutado haya
realizado la prestación, el ejecutante podrá optar entre pedir que la ejecución
siga adelante para entregar a aquel un equivalente pecuniario de la prestación
de hacer o solicitar que se apremie al ejecutado con una multa por cada mes
que transcurra sin llevarlo a cabo desde la finalización del plazo. El tribunal
resolverá por medio de auto lo que proceda, accediendo a lo solicitado por el
ejecutante cuando estime que la prestación que sea objeto de la condena tiene
las especiales cualidades que caracterizan el hacer personalísimo. En otro
caso, ordenará proseguir la ejecución con arreglo a lo dispuesto en el artículo
706”.

El ejecutante podrá solicitar el equivalente pecuniario de la prestación


debida. O bien que se apremie al ejecutado mediante multas coercitivas de
carácter mensual, se reiterarán trimestralmente los requerimientos hasta que
se cumpla 1 año desde el primero. Si, al cabo del año, el ejecutado continuare
rehusando hacer lo que dispusiere el título, proseguirá la ejecución para
entregar al ejecutante un equivalente pecuniario de la prestación o para la
adopción de cualesquiera otras medidas que resulten idóneas para la
satisfacción del ejecutante y que, a petición de éste y oído el ejecutado, podrá
acordar el tribunal.

OBLIGACIÓN DE HACER NO PERSONALÍSIMO

El ejecutante podrá solicitar que se cumpla por un tercero, previa valoración


y a costa del ejecutado o reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios.

En caso de que no se depositará la cantidad, se procederá de inmediato al


embargo de bienes y a su realización forzosa hasta obtener la suma que sea
necesaria.

CONDENA A PUBLICAR LA SENTENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

98
Cuando la sentencia ordene la publicación o difusión, total o parcial, de su
contenido en medios de comunicación a costa de la parte vencida en el
proceso, podrá despacharse la ejecución para obtener la efectividad de este
pronunciamiento, requiriéndose al ejecutado para que contrate los anuncios
que resulten precisos. (Art. 707 LECiv.). Sobre todo, en materia de rectificación
y de competencia desleal.

OBLIGACIÓN DE HACER UNA DECLARACIÓN DE VOLUNTAD (Art. 708


LECiv.)

Cuando una resolución judicial o arbitral firme condene a emitir una


declaración de voluntad, transcurrido el plazo de veinte días que establece el
artículo 548 sin que haya sido emitida por el ejecutado, el tribunal, por medio
de auto, resolverá tener por emitida la declaración de voluntad, si estuviesen
predeterminados los elementos esenciales del negocio. Emitida la declaración,
el ejecutante podrá pedir que se libre, con testimonio del auto, mandamiento de
anotación o inscripción en el Registro o Registros que correspondan, según el
contenido y objeto de la declaración de voluntad.

Si, en los casos del apartado anterior, no estuviesen predeterminados


algunos elementos no esenciales del negocio o contrato sobre el que deba
recaer la declaración de voluntad, el tribunal, oídas las partes, los determinará
en la propia resolución en que tenga por emitida la declaración, conforme a lo
que sea usual en el mercado o en el tráfico jurídico.

Cuando la indeterminación afectase a elementos esenciales del negocio o


contrato sobre el que debiere recaer la declaración de voluntad, si ésta no se
emitiere por el condenado, procederá la ejecución por los daños y perjuicios
causados al ejecutante.

OBLIGACIÓN DE NO HACER (dependerá de la naturaleza concreta de la


prestación):

Si el condenado a no hacer alguna cosa quebrantare la sentencia, se le


requerirá, a instancia del ejecutante, para que deshaga lo mal hecho si fuere
posible, indemnice los daños y perjuicios causados y, en su caso, se abstenga
de reiterar el quebrantamiento, con apercibimiento de incurrir en el delito de
desobediencia a la autoridad judicial.

Se procederá de esta forma cuantas veces incumpla la condena y para que


deshaga lo mal hecho se le intimará con la imposición de multas por cada mes
que transcurra sin deshacerlo.

Si, atendida la naturaleza de la condena de no hacer, su incumplimiento no


fuera susceptible de reiteración y tampoco fuera posible deshacer lo mal hecho,
la ejecución procederá para resarcir al ejecutante por los daños y perjuicios que
se le hayan causado.

MULTAS COERCITIVAS (referencia)

99
Están ligadas al transcurso del tiempo. Art. 711 LECiv.: “Para determinar la
cuantía de las multas previstas en los artículos anteriores, el Tribunal, mediante
providencia, tendrá en cuenta el precio o la contraprestación del hacer
personalísimo establecidos en el título ejecutivo y, si no constaran en él o se
tratara de deshacer lo mal hecho, el coste dinerario que en el mercado se
atribuya a esas conductas.

Las multas mensuales podrán ascender a un 20 % del precio o valor y la


multa única al 50 % de dicho precio o valor”.

......

!!verbal, monitorio,...=PROCEDIMIENTO NO PROCESO

REALIZACIÓN FORZOSA

Tenemos bienes embargados y con ello debemos responder de esa


responsabilidad. Dentro del término de realización forzosa, la LECiv. encuadra
tres tipos de actividades distintas (actividad a realizar el pago):

1)Adjudicación forzosa, bien sea para el pago o bien en (la entrega


directa al ejecutante)pago. P.ej. cuentas corrientes

2)Administración forzosa tiene sentido cuando el bien tiene valor en su


uso.

3)Enajenación forzosa valor en cambio de los bienes.

No se puede dar una depreciación de los bienes embargados, sino que


lo que se pretende con el embargo es obtener un VALOR que nos permita
responder de esa responsabilidad.

Hay distintas formas de enajenación forzosa: Art. 636 LECiv., en el que


se nos dice como se van a enajenar cada uno de estos bienes:

 Dinero/ divisas /saldos de cuentas corrientes (Art. 634 LECiv.) entrega


directa al ejecutante

 Acciones/ Participaciones enajena dependiendo de la naturaleza del


bien: en función de los estatutos sociales, a través de un notario o la
negociación de mercado secundario oficial.

 Resto de los bienes por convenio aprobado judicialmente, enajenación


a través de persona o entidad especializada o bien por subasta judicial.

SUBASTA (Art. 643 y ss.)

100
El régimen jurídico es el mismo para los bienes muebles e inmuebles, lo
que varía es el porcentaje.

DEF. es la venta de los bienes embargados. Bienes que pueden sacarse


a subasta de forma individual o por lotes (corresponderá al Secretario Judicial,
previa audiencia de las partes). Esta subasta es pública. Será este medio el
más adecuado siempre que resulte conveniente para la ejecución.

En el Art. 643.2 LECiv. “No se convocará subasta de bienes o lotes de


bienes cuando, según su tasación o valoración definitiva, sea previsible que
con su realización no se obtendrá una cantidad de dinero que supere, cuando
menos, los gastos originados por la misma subasta”. Permite no convocar
subasta cuando ya sea previsible que el valor de la venta que se obtenga sea
insuficiente para cubrir las costas y los gastos de la subasta.

Lo que persigue es la eficacia del procedimiento. Entonces se podría


pedir una mejora cuando los bienes embargados no sean suficientes.

FASES:

1)Tasación o el avalúo de los bienes (Art. 637-639 LECiv.)

Se va a practicar siempre que no exista un pacto entre ejecutante y


ejecutado, porque sino se estará a ello.

En defecto de pacto, se realizará el avalúo a través de un perito tasador.


En principio, se entiende que ha de ser un perito forense (al servicio de la
administración de justicia). En defecto de éstos, podrá encomendarse la
tasación a organismos o servicios técnicos dependientes de las
administraciones públicas que dispongan de personal cualificado y hayan
asumido el compromiso de colaborar, a estos efectos, con la administración de
justicia y, si tampoco pudiera recurrirse a estos organismos o servicios, se
nombrará perito tasador de entre las personas físicas o jurídicas que figuren en
una relación, que se formará con las listas que suministren las entidades
públicas competentes para conferir habilitaciones para la valoración de bienes,
así como los Colegios profesionales cuyos miembros estén legalmente
capacitados para dicha valoración.

Si el perito es designado por el tribunal podrá ser RECUSADO. La


tasación se ha de realizar por el valor del bien en el mercado y las partes en el
plazo de 5 días podrán formular alegaciones e incluso aportando documentos
con tasación diferente. También cualquier acreedor podría realizar alegaciones.
Se dicta PROVIDENCIA que recogerá la valoración definitiva a efectos de la
ejecución.

Cuando el bien sea un inmueble, la tasación se realizará (Art. 666


LECiv.), descontando del avalúo todas las cargas y derechos preferentes al del
ejecutante.

101
2)Convocatoria pública y publicidad

Se dará publicidad al hecho de la enajenación. La convocará


expresando el lugar y la fecha. Dándose la oportuna publicidad por medio de
edictos en el tablón del juzgado, y siempre a instancia de parte, en aquellos
medios privados que sean más adecuados de acuerdo a la naturaleza del bien
a subastar.

El Art. 645 LECiv. establece que “a instancia del ejecutante o ejecutado,


y si el tribunal lo juzga conveniente”, por consiguiente, el tribunal puede
oponerse o rechazarse.

En un principio, los va a asumir la parte que lo solicite, pero luego se van


a incluir en la tasación de costas.

3)Tendremos que establecer en la convocatoria, los requisitos de los


LICITADORES (quienes pueden participar en ella)

CONTENIDO: ha de recoger todas las condiciones tanto generales como


particulares y todo aquello que resulte de interés para un licitador como
mínimo:

-Identificación de bienes
-Valor de tasación
-Situación posesoria
-Lugar y fecha de la celebración de la subasta

La situación posesoria del inmuebles (Art. 661 LECiv.) puede ser un dato
importante. Se exige que siempre que se tenga conocimiento de que lo posee
un tercero a estos ocupantes se les notificará la existencia del proceso de
ejecución.

Éstos pueden presentar al tribunal los títulos en que se justifique su


situación posesoria (se abre un incidente).

De tal forma que, el ejecutante (Art. 661.2 LECiv.) puede solicitar al


tribunal que antes de publicar los anuncios de la subasta establezca si tiene
derecho o no en la finca después de la subasta (sobre todo a efectos de
valorar esa carga o no).

¿QUIÉNES PUEDEN CONCURRIR? (OFERTA = POSTURAS O


PUJAS)

En el Art. 667 LECiv. se establece que la subasta se anunciará con 20


días de antelación, cuando menos, al señalado para su celebración. El
señalamiento del lugar, día y hora para la subasta se notificará al ejecutado,
con la misma antelación, en el domicilio que conste en el título ejecutivo.

102
En principio, cualquier persona puede intervenir. Se exigirá que se
identifique, que conoce las condiciones de la subasta y además se van a exigir
que constituya un depósito. Este depósito será de un 20 % del valor de
tasación en los bienes muebles y de un 30 % en los inmuebles. Se puede
depositar en dinero o garantizar mediante aval bancario.

!!Si ese depósito se realiza en nombre de un tercero lo hará constar así.

EJECUTANTE Y LICITADOR CONCURREN EN LA MISMA PERSONA

-Licitador cuando haya otros que concurran a subasta


-No tiene que hacer depósito alguno
-Sólo el ejecutante puede ofrecer precio con el fin de ofrecer el remate
(=adjudicación) a un tercero. Es decir, ofrezco esta cantidad, pero el adquirente
es un tercero (se hará siempre en sede judicial ante el tribunal a efectos de
realizar el pago- Art. 647.3 LECiv.-). Teniendo en cuenta que ha de tener la
mejor oferta.

4)Señalamiento de la subasta (Desarrollo) y 5)Una vez que se obtenga una


cantidad por el bien: pago al ejecutante y entrega del sobrante al ejecutado

!!Sólo se prevé la celebración de una única subasta


!!Antes del remate, el deudor siempre puede librar sus bienes cuanto
más lo retrase más costas tiene (Art. 650.5 LECiv.)

Las posturas podrán ser orales o por escrito. En el caso de que sea por
escrito (Art. 648 LECiv.), desde el anuncio de la subasta hasta su celebración,,
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado. Los sobres se
conservarán cerrados por el Secretario Judicial y serán abiertos al inicio del
acto de la subasta. Las posturas que contengan se harán públicas con las
demás, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oralmente.

El Art. 650 LECiv. establece las distintas posibilidades para aprobar el


remate:

En el caso de que la primera postura sea = o superior 50 % del tipo se


aprobará el remate, y en el plazo de 10 días tendrá que depositar el precio. A
esto hay que descontar el 30% (depósito).
En el caso de que sea el ejecutante se liquidarán los intereses, los gastos y las
costas.

Si hubiera posturas que = o superior 50 % pero ofreciendo pagar cantidades a


plazos, esta oferta se notificará al ejecutante para que en el plazo 5 días acepté
adjudicarse ese bien en pago de su deuda por el 50 % del valor de tasación. Si
no hace uso de ese derecho se aprueba el remate.

Cuando no supere el 50 %  Art. 650.4 LECiv.:

103
-Ejecutado: plazo de 10 días, para que pueda presentar a un tercero que
mejore esa oferta ofreciendo el 50 % o más. Si esa oferta no supera 50 % que
cubra la cantidad por la que se despacha ejecución; siempre que supere esa
primera postura (inferior 50 %).

-Si el ejecutado no hace uso de este derecho, se dará traslado al


ejecutante:

 Adjudicárselo al 50 % del valor de tasación


 Adjudicárselo por la cantidad adeudada, siempre que la cantidad
adeudada supere la mejor oferta.

En caso, de que tampoco haga uso el ejecutante, se aprobará el remate


en 2 supuestos Art. 650.4 pº3 LECiv:

-Si supera 30 % del valor del tasación


-Si aunque no superase el 30 %, pero al menos cubre la deuda

También nos podemos encontrar con casos que no superen 30 %, el


tribunal dará audiencia a las partes y resolverá sobre el remate.

En el Art. 650.4 pº3 LECiv dispone que “si la mejor oferta no cumpliera
estos requisitos, el tribunal, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del
remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta
especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la
obligación por la que se procede....”.

Si el tribunal deniega el remate, tendrá el mismo tratamiento que si


estuviéramos ante una subasta desierta ( es aquella en la que no concurre
ningún licitador). Se le da al acreedor la posibilidad de adjudicarse (si así lo
solicita) el bien, pero tendrá que abonar el 30 %, SIEMPRE HAY QUE
LIQUIDAR COSTAS E INTERESES. O se lo puede adjudicar por la cantidad
(Art. 651 LECiv.) que se le deba por todos los conceptos.

Si no quiere hacer uso de esa facultad. En tal caso, si el ejecutado lo


solicita se alzará el embargo ¿Quién ha de asumir las costas de la ejecución o
por lo menos los de la subasta? El principio general, nos dice que el ejecutado.
Pero serían ejecutables? La ley no nos dice nada y cabe la duda de que lo
fueran.

Tras la aprobación del remate, ya se ha de realizar el pago del precio a


los 10 días ss de su aprobación. Se ordenará que se devuelvan al resto de los
licitadores su depósito.

 Si alguno de los licitadores lo solicitará, también podrá mantener a


disposición del tribunal las cantidades depositadas por ellos, para que, si
el rematante no entregará en el plazo el resto del precio, pueda
aprobarse el remate a favor de los que sigan, por el orden de sus
respectivas posturas.

104
 Si el rematante no paga, y ninguno de los licitadores solicitó que se
mantuviera su depósito, entonces se da QUIEBRA DE LA SUBASTA ( se
ha aprobado el remate, pero no se deposita el precio. Recibe el mismo
tratamiento que la subasta desierta (Art. 653 LECiv.)

Si por culpa de ellos dejare de tener efecto la venta:

-Pérdida del depósito para cubrir intereses, costas y el principal, y si


hubiera algún sobrante se le devolverá.

-El hecho de que cuando esa cantidad depositada no alcanzase a cubrir


los fines de la ejecución, se destinará a la celebración de una nueva
subasta. Y si aún nos sobra dinero, se aumentaría el precio del remate.

P.ej.

DEPÓSITO: 10.000
EJECUCIÓN: 30.000

GASTOS DE LA SUBASTA: 3.000


DIFERENCIA (DEPOSITO-SUBASTA)= 7.000

BIEN SE ADJUDICA POR 25.000 (EL QUE SE LO ADJUDICO) +


7.000

Si en el caso de que realizar el depósito a nombre de un tercero, este


tercero puede pedir que se apruebe el remate a su favor.

Ya sólo quedaría entregar el precio del remate al ejecutante a cuenta de


la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución y, si sobrepasare dicha
cantidad, se retendrá el remanente a disposición del tribunal, hasta que se
efectúe la liquidación de lo que, finalmente, se deba al ejecutante y del importe
de las costas de la ejecución.

A continuación, se entregará al ejecutado el remanente que pudiera


existir una vez finalizada la realización forzosa de los bienes, satisfecho
plenamente el ejecutante y pagadas las costas.

Este esquema sirve tanto para los bienes muebles como para los
inmuebles, salvo que en los bienes inmuebles cambian los tipos:

BIEN MUEBLE BIEN INMUEBLE


50 % POR 70 %
30% 50 %

105
Esto se establece en el Art. 670 LECiv.:

“Si la mejor postura fuera igual o superior al 70 % aprobará el remate


a favor del mejor postura. Si fuera el ejecutante quien hiciese la mejor postura
igual o superior al 70% aprobará el remate.

Si sólo se hicieren posturas superiores al 70 % del valor por el que el


bien hubiere salido a subasta, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías
suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio aplazado, se harán saber al
ejecutante quien podrá pedir la adjudicación del inmueble por 70 % del valor de
salida.

Si el ejecutante no hiciere uso de este derecho, se aprobará el remate a


favor de la mejor de aquellas posturas, con las condiciones de pago y garantías
ofrecidas en la misma.

Cuando la mejor postura sea inferior al 70 % del valor, el ejecutado


podrá presentar tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al
70 % o que, aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la
completa satisfacción del derecho del ejecutante.

Si no se realiza lo anterior, el ejecutante podrá pedir la adjudicación del


inmueble por el 70 % o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos,
siempre que esa cantidad sea superior a la mejor postura.

Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad, se aprobará el


remate a favor del mejor postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido
supere 50 % o, siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad por la que se haya
despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas.

Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el tribunal, oída las


partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias
del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en
relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede.

Cuando el tribunal deniegue la aprobación del remate, el acreedor podrá


pedir la adjudicación de los bienes por 50 % o por la cantidad que se le deba
por todos los conceptos. Cuando el acreedor no hiciese uso de esa facultad, se
procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.

QUIEN RESULTE ADJUDICATORIO DEL BIEN INMUEBLE HABRÁ DE


ACEPTAR LA SUSBSISTENCIA DE CARGAS O GRAVÁMENES
ANTERIORES, SI LOS HUBIERE Y SUBROGARSE EN LA
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ELLOS.

En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la


adjudicación al acreedor, podrá el deudor liberar sus bienes pagando
íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, intereses y costas”.

106
ESPECIALIDADES DE LA SUBASTA

Los bienes sometidos a algún régimen de publicidad registral tienen las


siguientes especialidades:

-Con carácter previo a la convocatoria de la subasta se recabará la publicidad


registral: el tribunal librará mandamiento al Registrador a cuyo cargo se
encuentre el Registro de que se trate para que remita al Juzgado
CERTIFICACIÓN DE DOMINIO Y CARGAS en la que consten los siguientes
extremos:

1º Titularidad de dominio y demás derechos reales del bien o derecho


gravado

2º Derechos de cualquier naturaleza que existan sobre el bien registral


embargado, en especial, relación completa de las cargas inscritas que lo
graven o, en su caso, que se halla libre de cargas.

El Registrador hará constar por nota marginal la expedición de certificación,


expresando la fecha y el procedimiento a que se refiera. (Art. 656 LECiv.)

-Si de esta información registral, el titular del bien no pertenece al ejecutado de


alzará el embargo, SALVO que se trate de un caso de sucesión.

Además, la ley regula un deber de colaboración de los titulares de créditos y


gravámenes preferentes al ejecutantes. Así, el Art. 657 LECiv. manifiesta que “
los acreedores a quienes se reclame esta información deberán indicar con la
mayor precisión si el crédito subsiste o se ha extinguido por cualquier causa y,
en caso de subsistir, qué cantidad resta pendiente de pago, la fecha de
vencimiento y, en su caso, los plazos y condiciones en que el pago deba
efectuarse.

Si el crédito estuviera vencido y no pagado, se informará también de los


intereses moratorios vencidos y de la cantidad a la que asciendan los intereses
que se devenguen por cada día de retraso.

Cuando la preferencia resulte de una anotación de embargo anterior, se


expresarán la cantidad pendiente de pago por principal e intereses vencidos a
la fecha en que se produzca la información, así como la cantidad a que
asciendan los intereses moratorios que se devenguen por cada día que
transcurra sin que se efectúe el pago al acreedor y la previsión para costas”.
Aquí encuentra su sentido: Valor de mercado- Carga, gravámenes.

DEPÓSITO INMUEBLES: 30 %
DEPÓSITO MUEBLES: 20%

Incidencia frente a tercero en el Art. 659.1 LECiv. establece que el


Registrador comunicará la existencia de la ejecución a los titulares de derechos
que figuren en la certificación de cargas y que aparezcan en asientos
posteriores al del derecho del ejecutante”.

107
FINALIDAD:

1) Para permitirles que participen en el avalúo del bien, porque su derecho en


cierta medida va a depender del valor que se le dé a ese bien.

2) Se le reconoce el derecho (Art. 659.3 LECiv.) de pagar ellos mismos la


cantidad por la cual se ha despachado ejecución. Se subroga en la posición del
ejecutante (actor), pagando el principal, intereses y costas.

Esta mayor publicidad además de las notificaciones personales, también


podemos tener notificaciones edictales.

El Art. 661 LECiv. (que también afecta a terceros de alguna manera) si


se tuviera conocimiento de que el bien embargado está ocupado o arrendado,
a éstos se les notificará la existencia de la ejecución en el plazo de 10 días,
para que se presenten en el Juzgado el título posesorio del bien.

Esto hay que enlazarlo para cuando se pedía que el juez se pronunciase
si éstos después de que se produjese la, podían o no permanecer en él.

No obstante, podemos encontrarnos con que las partes de la subasta,


más concretamente, el adquirente en pública subasta, pueda solicitar al juez la
puesta en posesión del mismo si no estuviera ocupado o cuando aún estando
ocupado no se tenga justo título, entonces se producirá el alzamiento.

El Art. 662 LECiv. se ocupa de los casos en que existan terceros


poseedores del bien porque hayan adquirido su dominio con carácter previo a
la venta en subasta pública, pero después de que esté embargado.

Se ha de tratar de adquirentes de buena fe. A éstos se les da la


posibilidad de intervenir en el procedimiento y va a tener la posibilidad de
liberar el bien.

LIBERARLO= por la cantidad por la que se despacho ejecución


(principal, intereses y costas)

108
El Art. 673 LECiv. establece la posibilidad de que haya SUBASTAS
SIMULTÁNEAS para buscar la mayor efectividad posible, a solicitud de
cualquiera de las partes, el tribunal, mediante providencia, podrá ordenar que
se anuncie y celebre subasta en forma simultánea en la sede del juzgado
ejecutor y, mediante exhorto, en uno o varios juzgados de distintos partidos
judiciales, donde radiquen, total o parcialmente, los bienes inmuebles
subastados.

-Lugar donde se siga la ejecución


-Otros órganos donde radiquen bienes subastados

El remate se hará en el órgano competente, siempre con una


comunicación entre ambos. !! También esto supone una duplicación de costes.

CONVENIO DE REALIZACIÓN

Se regula en el Art. 640 LECiv. Tanto las partes como cualquier


interesado con interés directo, podrá solicitar que convoque a las partes a una
audiencia para convenir el modo de realización (enajenación) más eficaz de los
bienes.

Esta comparecencia se va a realizar siempre que el ejecutante mostrará


su conformidad. A la audiencia pueden acudir terceros interesados y las partes.
De tal manera que cualquiera de ellos pueda proponer una forma de realizar
esos bienes, también pueden proponer a un tercero para que los adquiera
(evitando la subasta), e incluso cualquier otro mecanismo para satisfacer el
derecho del ejecutante.

De darse un acuerdo entre ejecutante y ejecutado y siempre que no se


perjudique a terceros auto y se suspenderá la ejecución respecto de ese
bien.

Dependerá de si se...

Cumple archivará el procedimiento


No cumple el acreedor podrá ordenar que se alce la suspensión y que
el bien sea sacado a subasta

!! Sólo se celebraría otra comparecencia, cuando las circunstancias del caso


así lo aconsejen, a juicio del tribunal, para la realización de los bienes.

REALIZACIÓN POR PERSONA O ENTIDAD ESPECIALIZADA

Se regula en el Art. 641 LECiv. Aunque aumenta el coste, tiene una


mayor acogida. Vamos a enajenar el bien no en sede judicial, sino con unas
personas donde pueda tener mejor acogida éste.

Se acudirá a él, con el consentimiento del:

-Ejecutante

109
-Ejecutado con consentimiento o sin oposición del ejecutante

Lo hará por medio de PROVIDENCIA, debe incluir las condiciones de


realización respecto de las cuales puede admitirse un pacto entre las partes y,
a falta de pacto, la realización no podrá ser inferior al 50 % del valor de
tasación (mueble) y, en el caso de inmuebles, la designación de la persona
física o jurídica se realiza previa comparecencia de las partes y los interesados,
no pudiendo enajenarse por un precio inferior al 70 % del tipo, salvo acuerdo
de las partes.

Estas entidades tendrán que prestar caución para asegurar la diligencia


(Art. 641.2 LECiv.), SALVO que se trate de entidades públicas.

En el caso de que se consume esta operación, el precio obtenido se


consignará en sede judicial para que sea aprobado por el juez. Si la aprueba y
previo descuento de los honorarios y gastos, se les devolverá la caución que
prestó en su día.

Si desde que se realizó el encargo, han pasado 6 meses sin que se haya
producido la venta, el juez dictará AUTO revocando el encargo, perdiendo el
depósito. Esta caución será para los fines de la ejecución, SALVO por causas
no imputables a esta entidad, es decir, probando su diligencia.

No obstante, se podrá solicitar la prórroga por otros 6 meses atendiendo


a las circunstancias.

!!ESTAS SON LAS 3 FORMAS DE ENAJENACIÓN FORZOSA

ADMINISTRACIÓN PARA EL PAGO (Art. 676 y ss. LECiv.)

Es un sistema infrecuente. Supone que se dilate en el tiempo la


satisfacción para el acreedor. Siempre se deja a iniciativa del EJECUTANTE.

Así, el Art. 676 LECiv. establece que en cualquier momento, podrá el


ejecutante pedir al tribunal que se le entreguen en administración todos o parte
de los bienes embargados para aplicar sus rendimientos al pago del principal,
intereses y costas de la ejecución.

El juez tiene un amplio margen de decisión atendiendo a la naturaleza


de los bienes, siempre con carácter previo ha de realizarse un inventario y se
dará audiencia a los terceros y a cualquier otro acreedor posterior.

Se regirá por el acuerdo de las partes. en defecto de éste, se regirá por


los usos y costumbres de gestionar el bien en sí. De tal forma que el
administrador debe actuar diligentemente y realizar las oportunas rendiciones
de cuentas que en principio serán anuales.

Cuando se produce esa rendición, se dará traslado al ejecutado para


que realice alegaciones y que manifieste cualquier discrepancia que serán
resueltas en sede judicial.

110
¿Cuándo acaba?:

1/ Cuando los frutos sean suficientes para cubrir el pago del crédito
2/ Cuando el deudor abonará la cantidad adeudada o de lo que reste
3/ A solicitud del propio ejecutante, cuando pidiera que continuará la ejecución
forzosa.

Siempre que cese, se pondrá en posesión de los bienes embargados al


ejecutado.

......

MEDIDAS CAUTELARES

DEF.: Las medidas cautelares tienden a asegurar la efectividad de la sentencia,


previniendo las repercusiones perjudiciales que la duración del mismo puede
provocar.

El art. 5 LECiv. recoge de forma independiente la tutela de carácter


cautelar y provisional, siempre vinculada a la existencia de un proceso.

FIN: asegurar el éxito de una eventual ejecución (EFECTIVIDAD DE LA


SENTENCIA, es decir, cumplimiento en sus propios términos).

NATURALEZA JURÍDICA

Siempre se ha partido de dos ideas:

-Instrumentalidad están siempre subordinadas a un proceso


- (doctrina mayoritaría) Autónomo tiene un objeto propio y distinto del
principal.

CARACTERÍSTICAS

1.-Instrumentalidad:

Art. 726.1.1ª LECiv: “ser exclusivamente conducente a hacer posible la


efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia
estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones
producidas durante la pendencia del proceso correspondiente”.

2.-Son esencialmente provisionales

Art. 731.1 LECiv.: “ no se mantendrá una medida cautelar cuando el


proceso principal haya terminado, por cualquier causa salvo que se trate de
sentencia condenatoria o auto equivalente, en cuyo caso deberán mantenerse
las medidas acordadas hasta que trascurra el plazo del 548. Transcurrido el
plazo, si no se solicitare la ejecución, se alzarán las medidas que estuvieren
adoptadas.

111
Tampoco podrá mantenerse una medida cautelar si el proceso quedare
en suspenso durante más de 6 meses por causa imputable al solicitante de la
medida”.

3.-Temporales Art. 726.2 LECiv.: “con carácter temporal, provisional,


condicionado y susceptible de modificación y alzamiento , el tribunal podrá
acordar como tales las que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido
similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que se en
definitiva se dicte”.

4.-Proporcionadas

Art. 726.1.2ª LECiv.: “no ser susceptible de sustitución por otra medida
igualmente eficaz, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado”.

EXCEP. Sin audiencia de la parte que la vaya a padecer por motivos de


urgencia (antes en la LEC 1881 era también una característica.

No se ha declarado un derecho, lo que se quiere es que adopte alguna


medida para asegurar ese derecho.

ACLARACIÓN: Está condicionada a un proceso

PRESUPUESTOS

Siempre se nos remite a la parte activa. Tendremos que acreditar la


existencia de:

1)Apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris): que al que pueda acreditar
con un principio de prueba que le permita al juez ver si tiene visos de ser
estimada o no. Se trata de un juicio inicial y provisional.

Art. 728.2 LECiv.: “ El solicitante de medidas cautelares también habrá


de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que
conduzcan a fundar por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un
juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En
defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros
medios”.

2)Un riesgo en el retraso (periculum in mora): es el fundamento mismo de la


medida cautelar.

Art. 728.1 LECiv.: “ Sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien


las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante
la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones
que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en
una eventual sentencia estimatoria.

112
No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda
alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo
tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales
dichas medidas no se han solicitado hasta entonces”.

Se trata de justificar en que si no se adopta se producirá un daño. Se


acreditará la existencia de un riesgo real frente a una posible ejecución. Es la
necesidad de adoptar la medida.

LA MEDIDA CAUTELAR ES UNA TUTELA PROVISIONAL

Límite: no se va a conceder cuando el solicitante haya consentido la


situación que con la medida cautelar pretende modificar.

En determinadas ocasiones, además se va a poder exigir


CONTRATUTELA o FIANZA porque en el Art. 728.3 LECiv. permite que el juez
no exija esta contracautela.

Esta contracautela consiste en una medida de garantía a cargo del


solicitante por los daños que produce la adopción de la medida cautelar. La
naturaleza, extensión y la cuantía serán determinadas por el tribunal
atendiendo al objeto del proceso y al principio de proporcionalidad.

¿CUÁLES SON?

1)De carácter específico el Art. 727 LECiv. no es un numerus clausus.


Clasificación en función de su finalidad:

Aseguramiento de la cosa: embargo preventivo, depósito de la cosa


mueble, anotaciones preventivas e intervención y depósito de ingresos
en materia de propiedad industrial.

Conservación de la cosa: intervención y administración judicial,


realización o formación del inventario de bienes.

Anticipación de la ejecución forzosa: cese de actividades de


persona jurídica y pensión provisional.

2)De carácter genérico del Art. 726 LECiv.

COMPETENCIA (Art. 723 LECiv.) Se trata de una competencia funcional. Aquel


tribunal que esté conociendo del proceso principal o aquel que hubiera de
conocer del proceso principal.

TIEMPO (Art. 730 LECiv.) Se pueden realizar: antes, con o tras la demanda.

La regla general es que se haga junto con la demanda, pero cuando


haya razones urgentes se producirá antes de la demanda, pero va a estar
condicionada a que en el plazo de 20 días se interponga la demanda.

113
Si no se presenta, se dictará auto alzando la medida, condenando en
costas al solicitante e imponiéndole la condena de daños y perjuicios.

EXCEP. Tras la demanda o incluso en vía de recurso siempre habrá que


justificar la existencia de esa necesidad. Algún autor ha llegado a decir que es
ilógico porque ya tiene resolución a su favor y puede llevar a cabo la ejecución
provisional.

PROCEDIMIENTO

Comienza por medio de una solicitud (Art. 732 LECiv.) donde se manifiesten
los presupuestos legalmente exigidos. Se acompañarán a la solicitud los
documentos que la apoyen o se ofrece la práctica de otros medios para el
acreditamiento de los presupuestos. Aquí precluye la posibilidad de proponer
prueba.

Se dará traslado al demandado a fin de que se celebre una vista en que


cada una de ellas alegue lo que estime oportuno.

Sólo se adoptará inaudita parte, cuando se solicite y quedé justificada.


Se le notificará al demandado cuando ya se ha acordado pero SIEMPRE podrá
oponerse.

Posteriormente, se realizará el SEÑALAMIENTO PARA LA VISTA (Art.


734 LECiv.), cuya finalidad es la de oír a las partes para ver la necesidad de la
adopción de las medidas cautelares. Además, también se podrá discutir el tipo
y la cuantía de la caución. También se podría tratar sobre la posibilidad de que
el demandado aportará una caución sustitutoria de la medida cautelar (Art. 746
LECiv.).

El juez por medio de auto motivado que expresará con precisión la


concreta medida, se acordará el alcance, precisión, régimen y forma de ésta.
Además, de todas las circunstancias de la contracautela del solicitante.

Este auto es RECURRIBLE en apelación. No tiene carácter suspensivo,


SÓLO se la va a dar efectividad una vez que haya prestado caución o
contracautela.

OPOSICIÓN DEL DEMANDADO, CUANDO LA MEDIDA CAUTELAR HAYA


SIDO ADOPTADA INAUDITA PARTE (Art. 739 y ss LECiv.)

Se formulará a los 20 días ss. a que se notifique el auto. No hay ningún


límite en cuanto a las causas. También podría ofrecer caución para que fuera
alzada la medida.

114
Citaríamos a la parte contraria para la celebración de la vista. Si se
estimare las costas serán para el solicitante y si fuera desestimatoria las
costas serán para el demandado.

¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS SE PROCEDE AL ALZAMIENTO DE LAS

MEDIDAS CAUTELARES?

-Cuando concluya el proceso, sin estimar las pretensiones del actor o renuncia
o desiste (Art. 745 LECiv.)SIEMPRE QUE NO SUPONGA UNA ESTIMACIÓN
DE LA DEMANDA.

-Si la sentencia es desestimatoria y estuviera pendiente de recurso. SALVO


que el actor solicite su mantenimiento y aumentará la caución solicitada.

-Estimación parcial: oída ambas partes, el tribunal podrá modificarla o alzarla.

A lo largo de toda su vigencia, cualquiera puede solicitar su alzamiento o


modificación.
TEMA 33

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Tradicionalmente, se denomina como lo contrapuesto a la jurisdicción


contenciosa. Esa litigiosidad entre las partes no se da. Muchos autores
tomaban este criterio para distinguir la jurisdicción contenciosa de la voluntaria.

DEF. son actuaciones judiciales que están orientadas a la creación,


modificación o extinción de situaciones jurídicas de forma no contradictoria
entre las partes. Aquí se habla de EXPEDIENTES.

Son cuestiones de mera oportunidad legislativa, es decir, que el


legislador ha entendido que éstos se han de tramitar por la jurisdicción
voluntaria.

RÉGIMEN JURÍDICO

Partimos de la LECiv., en concreto, de la disposición derogatoria única,


en la que establece que la LEC 1881 en su libro III entre otras disposiciones
continuará en vigor. Cuando haya remisión a la actual LECiv. nosotros vamos a
entender que se tramitarán por el juicio verbal.

COMPETENCIA

 OBJETIVA 85 LOPJ: Juez de 1ª instancia


 TERRITORIAL:

115
Partimos de la idea general, de que no son aplicables las normas de
sumisión, aunque se ocupa de materias de derecho privado, el legislador ha
querido realizar un control público.

A cada concreto acto, a fin de determinar si existe una normas específica


que sería aplicable, y en su defecto, fueros generales que por lo general será el
domicilio.

La determinación de la norma específica se determina en el Art. 63 LEC


1881 en la que tiene ésta actos como el acogimiento y la adopción, tutores y
curadores, elevación a público de documento privado, autorización de venta de
un bien de un incapaz, declaraciones de ausencia...

!!NO VA A HABER PARTE PASIVA


!!EN LO NO REGULADO LEC 1881 IREMOS A LA ACTUAL LECiv.

SUJETOS (Art. 1813 LEC 1881)

1.-Promotores: inician el expediente


2.-Interesados (menos usual es denominarlos intervinientes): (3º) va a
intervenir una vez iniciado (a petición propia o del promovente)

Si cualquiera de ellos, se opusiera se convertirá en contencioso.

!! NO ADQUIERE EFICACIA DE COSA JUZGADA

POSTULACIÓN (Art. 4 y 10 LEC 1881)

No es necesaria si la cuantía no supera la cantidad de 400.000 pts. En


recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, sí que sería necesaria la
postulación.

PROCEDIMIENTO (RÉGIMEN COMÚN A TODOS)

Se inicia mediante solicitud escrita del promotor, a la que en principio se


aplica la regla de libertad de forma. Pero lo más habitual es que expresen los
siguientes términos: órgano al que va dirigido, identificación del promotor y de
los interesados, hechos y la petición concreta (ES UNA SOLICITUD A
INSTANCIA DE PARTE).

Pero también se pueden iniciar de oficio. P.ej. Art. 1911 LEC 1881:
“Podrán los jueces decretar la medida provisional de custodia del menor sin
solicitud del interesado cuando les conste la imposibilidad en que se encuentre
de formularla”.

El tribunal deberá citar a los interesados, al promotor y cuando proceda


al MF a una audiencia (Art. 1813,1814 y 1815 LEC 1881). En ningún caso, un
tercero tiene la obligación de intervenir.

116
El MF informa por escrito de si procede o no obtener esa consecuencia
jurídica promovida por el promotor. Vamos a dar audiencia a 3º , aquí es donde
pueden OPONERSE.

OPOSICIÓN

Realizará una declaración de voluntad pidiendo que se desestime.

Art. 1817 LEC 1881: “Si a la solicitud promovida se hiciere oposición por
alguno que tenga interés en el asunto, se hará contencioso el expediente, sin
alterar la situación que tuvieren, al tiempo de ser incoado, los interesados y lo
que fuere objeto de él, y se sujetará a los trámites establecidos por el juicio que
corresponda, según su cuantía”.

!! CASOS EN QUE NO SE ADFMITE: cuando el objeto del expediente


responda a la necesidad de adopción de medidas de urgencia o coercitivas.

REQUISITOS:

1.-Por un 3º interesado: ha de tener interés directo en el expediente


2.-Que la oposición se refiera al mismo objeto del expediente
3.-Antes de la conclusión del expediente de jurisdicción voluntaria.

Dictaría auto y lo convertiría en contencioso.

EFICACIA:

1.-Oposición tiene como consecuencia la transformación automática en


contencioso (termina sin entrar a resolver)

Ej: protocolos notariales, consignación judicial, aceptación a beneficio de


inventario cuando uno se opusiera entendiendo que puede haber fraude.

2.-Si se convierte en expediente contencioso, pero de la oposición se da


traslado al promotor para que pueda contestar.

Ej: ausencia y fallecimiento, retorno de menores en caso de sustracción


internacional

3.-En otros casos, en que plantea oposición, se archiva el expedienteAUTO.


Pero en el procedimiento contencioso que se pudiera iniciar, no tiene el objeto
limitado al objeto de la jurisdicción voluntaria.

4.-Vía jurisprudencial. Permite que no se convierta en contencioso, cuando la


oposición fuera contraria a la naturaleza del acto que se solicita. Entonces, el
juez resolverá una vez oídas ambas partes.

117
Ej. se solicita la constitución de una tutela y proponemos a un familiar
como tutor, pero aparece otro diciendo que tiene que ser él.

RÉGIMEN DE RECURSO

1.-REPOSICIÓN
2.-APELACIÓN fin al proceso
3.-QUEJA inadmisión del recurso

EXPEDIENTES DONDE INTERVIENE EL PODER PÚBLICO

Es la protección procesal de menores. LO 1/1996 en la disposición


adicional 1ª remite a la jurisdicción voluntaria, 3 casos concretos:

1)Adopción de medidas provisionales al amparo del Art. 158 CC (dº de


alimentos, peticiones de cambio de guarda y custodia, riesgo de
sustracción internacional...)

2)Las reclamaciones frente a resoluciones administrativas que declaren


el desamparo de un menor y la solución de tutela por la administración
pública, así como las impugnaciones de las resoluciones respecto a la
idoneidad.

3)Las reclamaciones frente a cualquier decisión administrativa en


materia de tutela o guarda de menores.

Se ha de intentar que todos los expedientes que puedan afectar a un


menor se acumulen en un proceso.

!! La actual LECiv. Art. 779, 780,781 (DE LA OPOSICIÓN A LAS


RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
MENORES Y DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA NECESIDAD
DE ASENTIMIENTO EN LA ADOPCIÓN): aplicando el mayor interés del menor
(jurisdicción contenciosa). Los jueces lo aplican con flexibilidad.

LEC DISPOSICIÓN ADICIONAL 3ª jurisdicción voluntaria

1) Todos los expedientes que afecten a menores o incapaces se va a exigir la


posibilidad de actuación de oficio tanto del juez como del MF (diligencias,
pruebas, e incluso asesoramiento)

2)No es exigible postulación

3)La oposición se resolverá en el mismo procedimiento sin convertirlo en


contencioso.
TEMA 34

INTRODUCCIÓN

Es un tercero el que ha de resolver una controversia. Es un tercero ajeno a las


partes del conflicto no necesariamente a un juez.

118
REGULACIÓN: Ley 60/2003, 23 de diciembre (LA)

DEF: Art. 1 Ley 36/1988 LA: “Mediante el arbitraje, las personas naturales o
jurídicas pueden someter, previo convenio, a la decisión de uno o varios árbitros las
cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materias de su libre disposición
conforme a derecho”.

No tiene naturaleza jurisdiccional. Para formalizar un arbitraje, designar un


árbitro se requerirá la intervención judicial. PARA QUE SEA VÁLIDO: lo han de hacer
valer. Lo importante es que no haya de resolver juez.

MATERIAS

El Art. 2 LA establece que son susceptibles de arbitraje las controversias sobre


materias de libre disposición conforme a derecho. Es necesario tomar en cuenta este
criterio para ver si es posible su sometimiento a arbitraje. Siempre se constituye a
través de pacto.

CONVENIO ARBITRAL

Es el pacto por el cual las partes expresan su clara voluntad de que cualquier
conflicto surgido o que pudiera surgir de una relación jurídica sea sometido a
arbitraje y sea resuelto por los árbitros. (Art. 9 y ss. LA).

Puede establecerse tanto como un negocio jurídico independiente como de una


cláusula en un contrato. Se admiten incluso en los Contratos de adhesión.

REQUISITOS DE FORMA

La ley actual es sumamente antiformalista. Tradicionalmente, se ha exigido que


fuera por escrito. Pero el Art. 9 LA establece a parte de lo anterior lo siguiente: “El
convenio arbitral deberá constar por escrito, en un documento firmado por las partes o
en un intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u otros medios de telecomunicación
que dejen constancia del acuerdo.

Se considerará cumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste y sea


accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo.

Se considerará incorporado al acuerdo entre las partes el convenio arbitral que


conste en un documento al que éstas se hayan remitido en cualquiera de las formas
establecidas en el apartado anterior (convenio por referencia o por remisión).

También hay convenio arbitral cuando en un intercambio de escritos de


demanda y contestación su existencia sea afirmada por una parte y no negada por la
otra” (convenio tácito).

119
ÁRBITROS

¿QUIÉNES?

Siempre va a ser número impar, si no se dice expresamente será uno sólo.


Cualquier persona física que se encuentre en el pleno uso de los derechos civiles
siempre que sea compatible con su profesión. P.ej. sería incompatible siendo juez,
fical..

Para determinados arbitrajes sí se exige una determinada cualificación: para el


arbitraje de derecho, los árbitros serán abogados en ejercicio; salvo que las partes
acuerden cualquier otra cosa.

Pero también pueden cumplir funciones arbitrales las personas jurídicas,


tendremos que comprobar que entre sus fines existe esta función = arbitraje
institucional. Ej. entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, Corte Arbitral de la
Cámara de Comercio..

¿CÓMO VAMOS A DESIGNARLOS?

La Ley opta porque las partes tengan un amplio margen de actuación. De tal
manera, que si se hubiera acordado como designarlos estaríamos a ello. A falta de
acuerdo  Art. 15 LA:

-Si fuera 1 árbitro será designado por el juez, acudiendo al tribunal competente.

-Si fuera un Colegio arbitral que tuviera que estar formado por 3 árbitros: cada parte
designará a un árbitro y el tercero lo designarán entre éstos dos árbitros.

Si la parte contraria no designa un árbitro o entre los dos árbitros no se ponen de


acuerdo en el plazo de 30 días, se volverá a la actuación judicial.

VENTAJAS:  COSTE
EVITAR LA ACTUACIÓN JUDICIAL (efecto dilatorio en el
tiempo)

-Si se hubiera pactado que fueran + de 3 árbitros: todos ellos serían designados por el
tribunal.

Si las partes acuerdan cómo designar a los árbitros, pero resulta imposible
llevarlo a cabo. De nuevo, acudiremos a la vía judicial, conforme a los trámites del
juicio verbal. Lo hará mediante sorteo de ternas (listado de 3). Estas decisiones no son
recurribles.

La ley establece expresamente que los árbitros deben de actuar de manera


imparcial e independiente. Cuando sea propuesto deberá manifestar si hay alguna
causa que pone en duda dicha imparcialidad e independencia (similar a la abstención
de jueces). También las partes lo pueden alegar, para recusar al árbitro designado.
Una parte sólo podrá recusar al árbitro que él hubiera designado por circunstancias
que hubiera tenido conocimiento con posterioridad a su designación.

¿CÓMO SE RESUELVEN ESTAS RECUSACIONES?

Todo se remite al acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, la parte que quiera
hacer valer esa recusación lo tendrá que hacer en 15 días desde que aceptó el cargo.

120
Pero serán los propios árbitros los que decidan sobre la recusación. Decisión que
tampoco es recurrible (Art. 18 LA).

Por otro lado, los árbitros RESPONDEN de cumplir fielmente el encargo, de tal
manera que si no lo hicieran podrán reclamarles daños y perjuicios causados por mala
fe, dolo o por temeridad.

Los árbitros pueden pedir la PROVISIÓN DE FONDOS para atender a los


gastos que se generen a lo largo del procedimiento y de sus propios honorarios. De no
recibirlo, quedará exonerado de cumplir el encargo.

!!COSTE ECONÓMICO en el arbitraje institucional se han fijado una serie de


báremos.

CATEGORÍAS DE ARBITRAJE

La Ley de arbitraje no define ni el arbitraje de derecho ni el de equidad. Lo


único que encontramos es en el Art. 34 LA el cual establece que sólo decidirán en
equidad cuando las partes expresamente le hayan autorizado para ello.

Por regla general, todos van a ser arbitrajes de derecho, es decir, van a estar
fundados en derecho, basados en normas jurídicas aplicables al fondo.

¿Cuáles son las normas jurídicas aplicables al fondo? La norma aplicable


(normas de Derecho sustantivo) también puede ser designado por las partes. Y a falta
de ello, serán los propios árbitros quienes determinen cual es la legislación aplicable.

El arbitraje de equidad es aquel en el que los árbitros resuelven según su leal


saber y entender (este tipo de arbitraje es una EXCEPCIONAL).
TEMA 35

PROCEDIMIENTO

Si hemos de iniciar un arbitraje, ¿cual va a ser el procedimiento?

El Art. 24 LA establece una serie de principios: igualdad, contradicción y


audiencia: “Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas
suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos. Los árbitros, las partes y las
instituciones arbitrales, en su caso, están obligadas a guardar la confidencialidad de
las informaciones que conozcan a través de las actuaciones arbitrales”.

Después de ello, las partes podrán convenir libremente el procedimiento al que


se hayan de ajustar los árbitros en sus actuaciones.

A falta de acuerdo, los árbitros podrán, con sujeción a lo dispuesto en esta Ley,
dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado. Esta potestad de los árbitros
comprende la de decidir sobre admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas,
sobre su práctica, incluso de oficio, y sobre su valoración.

LUGAR

Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. A falta de


acuerdo, lo determinarán los árbitros, atendidas las circunstancias del caso y la
conveniencia de las partes.

121
Sin perjuicio de lo anterior, los árbitros podrán, previa consulta a las partes y
salvo acuerdo en contrario de éstas, reunirse en cualquier lugar que estimen
apropiado para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar o
reconocer objetos, documentos o personas. Los árbitros podrán celebrar
deliberaciones en cualquier lugar que estimen apropiado.

IDIOMA

Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas del arbitraje. A
falta de acuerdo, decidirán los árbitros, atendidas las circunstancias del caso. Salvo
que en el acuerdo de las partes o en la decisión de los árbitros se haya previsto otra
cosa, el idioma o los idiomas establecidos se utilizarán en los escritos de las partes, en
las audiencias, en los laudos y en las decisiones o comunicaciones de los árbitros.

Los árbitros, salvo oposición de alguna de las partes, podrán ordenar que, sin
necesidad de proceder a su traducción, cualquier documento sea aportado o cualquier
actuación realizada en idioma distinto al del arbitraje.

NORMAS PROCEDIMENTALES

Comienza (Art. 27 LA) mediante un requerimiento de una parte de la relación


jurídica respecto de la parte demandada. El objeto es la voluntad de someter la
controversia a arbitraje.

Tras ello, tendremos que presentar la demanda arbitral, donde deberá


especificar las circunstancias, la pretensión y los hechos en que se funda. Puede
aportar en este momento los documentos que considere necesarios u oportunos.

A continuación, la parte demandada contestará a esta demanda. Y a partir de


ahí seguirá las reglas establecidas por las partes.

!! Las partes podrían ampliar o modificar pretensiones y serían los árbitros quienes
resolverán. El arbitraje se puede formular de forma oral por lo que se dará audiencia
entre las partes.

En lo relativo a la PRUEBA: en el caso de que sea necesaria una prueba


pericial, salvo acuerdo de las partes, serán los árbitros quienes designen al perito. Y
además, éste podrá ser llamado a audiencia junto con las partes para que pueda ser
sometido a contradicción. También pueden solicitar asistencia judicial como establece
el Art. 33 LA: “ Los árbitros o cualquiera de las partes con su aprobación podrán
solicitar del tribunal competente asistencia para la práctica de pruebas, de conformidad
con las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba. Esta asistencia podrá
consistir en la práctica de la prueba ante el tribunal competente o en la adopción por
éste de las concretas medidas necesarias para que la prueba pueda ser practicada
ante los árbitros. Si así se le solicitare, el tribunal practicará la prueba bajo su
exclusiva dirección. En otro caso, el tribunal se limitará a acordar las medidas
pertinentes. En ambos supuestos el tribunal entregará al solicitante testimonio de las
actuaciones”.

Otro punto importante es la consecuencia de la falta de comparecencia de las


partes respecto de algunas actuaciones en el procedimientoArt. 31 LA:

122
a) El demandante no presente su demanda en plazo, los árbitros darán por terminadas
las actuaciones, a menos que, oído el demandado, éste manifieste su voluntad de
ejercitar alguna pretensión.

b) El demandado no presente su contestación en plazo, los árbitros continuarán las


actuaciones, sin que esa omisión se considere como allanamiento o admisión de los
hechos alegados por el demandante.

c) Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas, los


árbitros podrán continuar las actuaciones y dictar el laudo con fundamento en las
pruebas de que dispongan.

!! Se podrían admitir extemporáneamente las pruebas o documentos, etc.

Por otro lado, si las partes no hubieren dispuesto otra cosa, los árbitros
deberán decidir la controversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de
presentación de la contestación o de expiración del plazo para presentarla. Salvo
acuerdo en contrario de las partes, este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros,
por un plazo no superior a dos meses, mediante decisión motivada.

LAUDO

Es aquella resolución que pone fin al arbitraje, destinado a dar solución a la


controversia que hayan sido planteadas en sede arbitral.

Tiene un plazo máximo de 6 meses, que puede ser prorrogado por el árbitro
(en defecto de pacto expreso) , por un plazo no superior a dos meses, mediante
decisión motivada 37 LA

Además se emitirá por escrito Art. 37. 8º LA: “El laudo podrá ser
protocolizado notarialmente. Cualquiera de las partes, a su costa, podrá instar de los
árbitros, antes de la notificación, que el laudo sea protocolizado”.

CONTENIDO

Va a depender del objeto del arbitraje y de los condicionantes fijados por las
partes. La LA manifiesta que han de constar el lugar y la fecha en que se emita y que
también podrán pronunciarse sobre las costas (honorarios de los árbitros, y cualquier
gasto resarcible como tal).

Éste se notificará a las partes. NO SE PUEDE MODIFICAR. Pero ello no


impide que pueda ser aclarado, complementado o corregido en el plazo de 10 días
desde la notificación del laudo, salvo pacto de las partes en contrario.

EJECUCIÓN FORZOSA

Es un título ejecutivo que se ejecutará de forma similar a los títulos judiciales.


Se planteará mediante demanda ejecutiva al órgano competente que será el juez de 1ª
instancia, además habrá de aportar el título junto con el laudo original.

Esa ejecución forzosa no suspende de forma automática (Art. 45 LA): “El laudo
es ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado acción de anulación. No
obstante, en ese caso el ejecutado podrá solicitar al tribunal competente la suspensión

123
de la ejecución, siempre que ofrezca caución por el valor de la condena más los daños
y perjuicios que pudieren derivarse de la demora en la ejecución del laudo. La caución
podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del
apartado 3 del artículo 529 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Presentada la solicitud de
suspensión, el tribunal, tras oír al ejecutante, resolverá sobre la caución. Contra esta
resolución no cabrá recurso alguno”.

La reanudación o archivo va a depender del resultado de esa acción de


anulación (tramitación procesal parecido a la ejecución provisional).

ACCIÓN DE ANULACIÓN DEL LAUDO

Si alguna de las partes no está conforme con el laudo la ley no prevé una serie
de recursos porque radica en la voluntad de las partes. De este modo, lo que prevé LA
es una acción judicial de anulación que pretende la revocación del laudo arbitral.

Para el ejercicio de esta acción es competente la Audiencia Provincial del lugar


donde se hubiera dictado ese laudo. La instarán: las partes del arbitraje y la
ostentarían en el supuesto de que le supiera un gravamen.

PLAZO: 2 meses desde que se notificase, se corrigiera o se complementase.

PECULIARIDAD: la LA nos remite (Art. 42) al juicio verbal, pero va a haber


demanda y contestación por escrito. No obstante, la demanda deberá presentarse
conforme a lo establecido en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
acompañada de los documentos justificativos del convenio arbitral y del laudo, y, en su
caso, contendrá la proposición de los medios de prueba cuya práctica interese el actor.
De la demanda se dará traslado al demandado, para que conteste en el plazo de 20
días. En la contestación deberá el demandado proponer los medios de prueba de que
intente valerse. Contestada la demanda o transcurrido el correspondiente plazo, se
citará a las partes a la vista, en la que el actor podrá proponer la práctica de prueba en
relación con lo alegado por el demandado en su contestación. Frente a la sentencia
que se dicte no cabrá recurso alguno.

MOTIVOS: Tasados Art. 41.1 LA:

a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido (consentimiento, materias no


disponibles, objeto, contratos de adhesión,p.ej).

b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las


actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus
derechos (es decir, un error de procedimiento)

c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.

d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al


acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma
imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley.

e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

f) Que el laudo es contrario al orden público

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ARBITRAJE DE CONSUMO

La administración pública interviene como tal ( está tutelado por ésta). Pretende
dar respuesta a reclamaciones de escasa cuantía entre consumidores y usuarios y
empresarios (operadores del mercado de bienes y servicios).

Régimen jurídico básico: Real Decreto 636/1993

Determinadas materias que no susceptibles de arbitraje: las resueltas por vía


judicial, materias no dispositivas, aquellas en las que tenga que intervenir MF, y las
que afecten a intoxicaciones o muertes (es decir, responsabilidad criminal).

Se articula en torno a Juntas arbitrales de Consumo, a nivel nacional,


autonómico, provincial o municipal. Estas juntas son organismos que realizan una
función de control de mercado y también de mediación en las controversias y fomento
del arbitraje.

Son los empresarios los que deciden voluntariamente someter a este arbitraje
de consumo de forma generalizada de tal modo, que todas las empresas adheridas,
cuando por parte de que cualquier consumidor presenté una reclamación.

 Mediación en el se propone una solución a las partes en litigio, pero sin


imponerla.

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