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PREGUNTAS PARCIAL II – PROCESAL II

¿Cual de las siguientes medidas cautelares puede solicitarse con


anterioridad a la interposición de la demanda?
anotación de litis
embargo
prohibición de innovar
intervención judicial
secuestro

No serán admitidos como testigos, contra una de las partes:


Los residentes fuera de la provincia.

OM
El presidente, gobernador, intendente, jueces.
Sus consanguíneos, adoptivos, afines en línea recta, el cónyuge aunque este
separado legalmente, los colaterales en segundo grado y los guardadores o sus
representantes.
Las personas que por razones de jerarquía del cargo no pueden concurrir.
Las personas de avanzada

.C
El pedido de intervención voluntaria:
Retrotrae el procedimiento
No se encuentra regulado ni previsto en el C.P.C.C
DD
Suspende el procedimiento
Trae aparejado un conflicto de competencia
No suspende ni retrotrae el procedimiento

El recurso de Casación regulado por el código procesal civil de Córdoba Art.


383 y sig. podrá interponerse contra:
LA

Decretos, sentencias no definitivas, autos equiparables a sentencias definitivas.


Sentencias definitivas, autos equiparables a sentencias definitivas
Decretos, sentencias definitivas.
Sentencias definitivas, autos equiparables a sentencias definitivas, decretos.
Sentencias no definitivas, autos interlocutorios
FI

Los proceso de cognición, comprenden:


Procesos declarativos strictu sensu y latu sensu.
Ninguna respuesta es correcta.
Processus executivus.


Procesos excutivus y declarativos latu sensu.


Procesos declarativos strictu

Cómo definiría Ud. al derecho procesal civil


Conjunto de principios y de normas jurídicas
Conjunto de principios y normas jurídicas procesales
Conjunto de principios constitucionales básicos
Cúmulo de normas jurídicas que regulan la actividad judicial de los particulares en
un proceso
Conjunto de principios

La etapa procesal oportuna para producir los alegatos es:


Al momento de contestar la demanda.
Clausurada la etapa introductoria.

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Pasados los autos a despacho para su resolución.
Clausurada la etapa probatoria.
Al ofrecer y diligenciar la

¿Que es el elemento de prueba?


Es el sujeto que proporciona el dato objetivo al juez para que este lo valore
conjuntamente con las demás pruebas
El procedimiento establecido por la ley tendiente a lograr el ingreso de un dato
objetivo
Aquello que se pretende probar
Ninguna de las respuestas es correcta

OM
Es el dato objetivo que se introduce

No procede la perención de instancia:


Si la pide el demandado en la primera instancia.
La perención de instancia procede siempre porque su fundamente es la inactividad.
No procede en los juicios ordinarios.
No procede cuando se interpuso otro incidente de perención.

.C
En el procedimiento

¿Que es el objeto de la prueba?


Aquello susceptible de ser probado.
DD
El sujeto que proporciona el elemento probatorio.
Las vías, caminos o procedimientos establecidos por la ley a los fines de introducir
al proceso un elemento de prueba
El dato objetivo que se introduce al proceso, capaz de producir un conocimiento
cierto o probable de los hechos invocados por las partes.
Los hechos no controvertidos
LA

En los juicios abreviados la prueba deberá ofrecerse:


Se ofrece dentro de los 15 días de abierta la causa a juicio.

Con cuál de las siguientes opciones se encuentra vinculada la siguiente


Afirmación: “Se encuentra prohibida la formación de comisiones especiales
FI

para resolver jurisdiccionalmente un caso determinado”


Juez natural

Traen aparejada ejecución


la partida de defunción del causante


las obligaciones de hacer


los créditos por alquileres, los títulos de créditos, los certificados de créditos por
expensas comunes
la resolución de las obligaciones contractuales
los accidentes de

Los alegatos, es una etapa que se produce en los siguientes tipos de


juicios:
En los ordinarios y abreviados.
Es una etapa optativa en todos los procesos.
En los juicios ordinarios y en los ejecutivos cuando se opusieron excepciones.
En todos los tipos de procesos se debe correr traslado.
Solamente en los

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El principio de adquisición procesal es aquel por el cual:
Es aquel por el cual el juez valora la actividad probatoria.
Es aquel por el cual la actividad procesal aprovecha a la parte que la ha generado.
Comprende los subprincipios de enriquecimiento, lealtad y buena fe.
El resultado de la actividad realizada durante el trámite se adquiere para el proceso
y no aprovecha ni beneficia a quien la ha generado.
Es aquel por

En una sentencia, la parte de los Vistos contiene:


un resumen de la demanda y contestación.
la determinación del derecho aplicable

OM
la fijación de los hechos y el derecho
la valoración de la prueba
la fundamentación

De las siguientes afirmaciones cuál NO define al sistema dispositivo


Las partes tienen la facultad de fijar la cuestión fáctica
Las partes fijan los hechos a discutir

.C
Los particulares tienen la iniciativa y el impulso del trámite judicial
Las partes tienen la facultad de disposición sobre el contenido sustancial
El tribunal fija el contenido
DD
Transcurrido el plazo de citación de remate sin que se haya opuesto
excepción:
Se correrá un nuevo traslado al demandado para que alegue de bien probado
Se abrirá a prueba la causa
Se correrá un nuevo traslado al demandado para que absuelva posiciones
LA

El Tribunal dictará sentencia sin llamamientos de autos esta preguntas 3 veces


El demandado debe

La prueba testimonial en el juicio ordinario debe ofrecerse:


Se la puede ofrecer hasta el decreto de autos.
En cualquier momento una vez abierta la causa a prueba.
FI

Dentro de los 10 días de abierta la causa a prueba.


Dentro de los 20 días de abierta la causa a prueba.
En el momento de interponer


Las pruebas efficaciores: (CORREGIR)


Un juicio lógico una forma de razonamiento de la cual se puede inferir la certeza o
probabilidad de un hecho.
No tienen eficacia probatoria.
Son aquellas que permiten al juez tener acabada convicción acerca del hecho a
probar es decir, le permiten obtener un elemento suficiente para fundar su resolución.
Es el medio por el cual se aportan al proceso datos concreto acerca de actos o
hechos resultantes de la documentación, archivos o registros del informante.
Aquellas que dadas l
Un conflicto positivo de competencia surge cuando: conflicto negativo
La competencia ordinaria es ejercida por los tribunales de la Nación
Dos jueces se rehúsan a entender en una misma causa, por considerarse
incompetentes.
El juez resuelve algún conflicto de competencia

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La competencia ordinaria es ejercida por los tribunales provinciales
El juez ante el cual se pide

En el procedimiento probatorio, el momento de la valoración lo realiza:


Las partes al momento de recurrir la sentencia
Solo el juez antes de dictar la sentencia
El juez antes de despachar una medida probatoria
Las partes en los alegatos en el juicio abreviado
El juez al momento

La sentencia deberá resolver sobre:


Sobre la verosimilitud del documento

OM
Sobre la causa de la obligación
Sobre el fondo de la cuestión
Sobre la existencia o inexistencia de un derecho
La legitimidad de

El incidente de nulidad según el CPCC de Córdoba, debe ser promovido una

.C
vez conocido el acto viciado, dentro de los:
Seis días.
Cinco días.
Diez días.
DD
Tres días
Dos días.

11.1.1 El decreto de autos queda firme, luego de su notificación, a los:


• Seis días
LA

11.2.1 ) La parte dispositiva de la sentencia contiene:


• La valoración de la prueba

12.1.1 ) El desistimiento del derecho produce:


• La extinción de la pretencion juridica y tiene efecto liberatorio
FI

12.7 ) La mediación obligatoria en el Córdoba está prevista en la siguiente


etapa:
• Antes de iniciado el juicio y a los fines de lograr un avenimiento
entre las partes.


13.1.1 ) En el juicio ordinario resuelta la excepción de previo y especial


pronunciamiento:
• Las cuestiones de previo y especial pronunciamiento se resuelven en la sentencia

13.1.2 En el juicio abreviado dentro del plazo de 3 días de notificada la


providencia que tiene por contestada la demanda o reconvención el actor
podrá:
• Ampliar la prueba con

( 13.2.1 ) Los incidentes son:


• Cuestiones que se suscitan durante la tramitación de un pleito y
tienen alguna conexión con el.

14.1 Procederá la demanda ejecutiva siempre que en virtud del título que
trae aparejada ejecución se demande una obligación:

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__
• De dar suma de dinero, liquida o fácilmente liquidable

19.1 ) Las medidas cautelares de carácter satisfactivo son aquellas que


procuran evitar el perjuicio que podría significar para el peticionante de la
medida, la demora en la satisfacción de la pretensión hasta el momento en
que se dicte la resolución definitiva. Un ejemplo de este tipo de medidas
es:
• Medida cautelar genérica

19.1 ) El requisito de la verosimilitud del derecho significa:


• Posibilidad de la existencia del derecho pretendido

OM
19.1.1 ) La medida cautelar de anotación de litis tiene por objeto:
__
• La publicidad del pleito frente a terceros

19.1.1 ) Si la medida cautelar se hubiere decretado antes de la


presentación de la emanda, el peticionante deberá promoverla dentro de
los diez días posteriores al dictado de la cautelar. Vencido este plazo, el
afectado por la medida podrá solicitar:
• Que se ejecute la contracautela por los daños y perjuicios

.C
ocasionados

19.4 La Inhibitoria de competencia es :


• La vía procesal mediante la cual el demandado se presenta ante el juez que él
DD
considera competente y le pide que se declare tal

237223. La legislación procesal civil argentina es heredada de la legislación


procesal:
LA

Los códigos procesales en materia civil en la República Argentina


siguieron a las leyes de enjuiciamiento españolas 1855 y 1881 (
argentina 1855 y Córdoba 1881)

237174. Cómo definiría Ud. al derecho procesal civil:


FI

El derecho procesal civil es una rama del derecho procesal que como
disciplina, estudia la naturaleza, desenvolvimiento y eficacia del
conjunto de relaciones jurídicas denominadas proceso civil.
El derecho procesal civil tiende a la actuación del derecho de fondo
o material que es el derecho civil, es decir, tiene como presupuesto


una relación jurídica de derecho civil, permitiendo la realización


indirecta del derecho.

237175. Uno de los siguientes caracteres que se mencionan no corresponde al


derecho procesal:
Es público, realizador, secundario y autónomo

237176. Decir que el derecho procesal es "secundario" significa que:


Secundario por cuanto el derecho sustancial o de fondo preexiste
cronológicamente al procesal, aunque es claro que ambos sirven
recíprocamente y que uno no puede existir sin el otro.

237177. Decir que el derecho procesal es "Autónomo " implica que:


Autónomo porque vive con independencia del derecho sustantivo y

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se rige por sus propias reglas fundamentales.

237178. El derecho procesal está dirigido a la realización del derecho de fondo. Tal
afirmación se
corresponde con cual de los siguientes caracteres del derecho procesal:
Realizador porque está dirigido a la efectiva realización del derecho
de fondo. Por regla general el derecho procesal positivo se
encuentra en los códigos procesales pero en algunos casos está
contenido en la ley sustancial.

237179. El reconocimiento del carácter científico del derecho procesal se produce


en:

OM
El carácter científico del derecho procesal es alcanzado recién el
siglo diecinueve hasta entonces era considerado una parte del
derecho de fondo o sustantivo

237199. El derecho procesal es un derecho realizador ya que:


• porque está dirigido a la efectiva realización del derecho de
fondo.

.C
237221. El Derecho Procesal Civil es la rama del Derecho que estudia los procesos
cuyo objeto consiste en una pretensión fundada en el Derecho:
• PRIVADO
DD
237222. Los caracteres que la Doctrina asigna al Derecho Procesal Civil son:
• El proceso es público, autónomo, realizador, secundario y
teleológico

241494. El principio de adquisición procesal es aquel por el cual:


LA

Este principio predica que los resultados de la actividad procesal


cumplida por las partes en el proceso se incorporan a él de manera
que los actos cumplidos benefician o perjudican a cualquiera,
pudiendo el juzgador valorarlo independientemente del sujeto que
lo haya aportado.
Los actos incorporados al proceso son adquiridos por éste, se
FI

despersonalizan y desde entonces, las partes no tienen disposición


libre sobre ellos.

237292. Las formalidades extrínsecas de la sentencia son:


1. Debe otorgarse por escrito y en idioma nacional.


2. Se debe mencionar lugar, fecha, tribunal y causa la sentencia


3. Se la debe enumerar y expedir en doble ejemplar, un ejemplar se
agrega al expediente y la otra se agrega a un libro especial llamado
protocolo de sentencias del que podrá obtenerse testimonio en caso
necesario.
4. Debe llevar la firma del juez o jueces en caso de tribunal
colegiado

237201. El procedimiento civil en general adopta para su realización un


procedimiento de
Características:
DISPOSITIVO

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241529. De acuerdo a la naturaleza de la pretensión los procedimientos de dividen
en:
Universales y Singulares

237181. El elemento teleológico que se advierte en el concepto de proceso se


refiere a:
Teleológico, por cuanto se dirige al cumplimiento de fines
individuales o sociales

237182. Se advierten en el concepto de proceso judicial, tres elementos esenciales.


El elemento "objetivo" esta dado por:
El elemento objetivo hace a la “...serie gradual, progresiva y

OM
concatenada de actos...”

237212. "Serie gradual progresiva y concatenada de actos" alude en el concepto de


proceso al
elemento:
OBJETIVO

.C
237213. El elemento subjetivo del proceso está representado por:
El elemento subjetivo está representado por las personas que
intervienen en el trámite procesal. Pueden ser sujetos necesarios o
eventuales.
DD
237226. La capacidad procesal es la capacidad requerida para:
es una capacidad de hecho o de obrar y se relaciona con la aptitud
para poder realizar eficazmente los actos procesales de parte

237183. Cuál es el orden cronológico correcto de las etapas esenciales de un


proceso judicial
LA

la introductoria, la probatoria, la discusoria y la decisoria.

237202. El acto procesal típico de la etapa introductoria es la:


Demanda
FI

237204. Con los actos procesales de demanda y contestación de la demanda se


cierra el momento introductorio de las cuestiones y se fijan las respectivas
posiciones de actor y demandado, quedando delimitado:
Quedando delimitada la plataforma fáctica del juicio


237205. La etapa probatoria supone la existencia de:


Tengamos presente que esta etapa puede presentarse excepcionalmente
como no esencial, por cuanto presupone la existencia de hechos
controvertidos.

237207. La etapa discusoria en el juicio ordinario es:


En el proceso ordinario los alegatos se realizan en forma de
traslados de ley por su orden (Art. 497 y 505 C.P.C.) por seis días
sucesivamente a cada litigante

237208. La etapa decisoria se inicia con:


Comienza con el decreto de autos y concluye con la sentencia (Art.
506 y 121, Inc. 3 C.P.C.).

237209. La sentencia debe responder al principio de:

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Debe responder al principio de congruencia, plenitud y vastedad.

237210. La sentencia es:


La sentencia es el modo normal de conclusión del proceso, es un
acto formal, de características documentales y que es propio de la
jurisdicción

237184. La garantía constitucional " Juicio Previo", responde a:


El principio constitucional de juicio previo tiene honda repercusión
en el proceso penal por vigencia del aforismo nulla poena, nullum
crimen sine lege praevia, que exige para condenar la adecuación del
hecho criminal con el tipo legal. Encierra tres subprincipios, el de

OM
reserva penal, el de indispensabilidad del proceso previo y el de
estado de inocencia.

237198. Con cuál de las siguientes opciones se encuentra vinculada la siguiente


afirmación - Se
encuentra prohibida la formación de comisiones especiales, para resolver
jurisdiccionalmente un

.C
caso determinado"
JUEZ NATURAL

237200. Según los Arts. 1 y 5 de la Constitución Nacional:


DD
El artículo 1 de la C.N. establece que la Nación Argentina adopta
para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Ello
permite inferir además de la forma jurídica que asume el Estado, su
organización y los denominados derechos fundamentales de los
individuos.
Por su parte, el artículo 5 impone a cada Provincia el deber de
LA

organizar su administración de justicia respetando las reglas de la


Constitución Nacional. En virtud de lo expuesto, coexisten en
nuestro sistema judicial dos órdenes que corresponden uno al
nacional federal y otro al de cada provincia.
FI

237215. La Constitución Nacional en su art. 5º impone a cada provincia el deber de


organizar su
administración de justicia, lo cual da por resultado:
Coexisten en nuestro sistema judicial dos órdenes que
corresponden uno al nacional federal y otro al de cada provincia.


237216. El principio que implica la imposibilidad de condenar válidamente a una


persona sin que antes haya precedido a la sentencia un proceso conforme a las
exigencias constitucionales es el de:
• Juicio previo
Reza el artículo 18 de la Constitución Nacional en su primera parte:
“Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo
fundado en ley anterior al hecho del proceso...”.

237218. Cuando en la Constitución Nacional se consagra en su Art. 18 "ningún


habitante de la Nación puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes
del hecho de la causa" alude al principio de:
• Juez natural
El artículo 18 de la Constitución Nacional también contiene el
principio del juez natural al establecer que ningún habitante de la

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Nación puede: “... ser juzgado por comisiones especiales o sacado
de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa...”.
Juez natural es el juez u órgano jurisdiccional designado por la ley
anteriormente al hecho que provoca el proceso.
237219. La garantía de acceso a la justicia implica:
El acceso a la justicia implica que el individuo pueda requerir la
realización del derecho y la solución de los conflictos a través de
una administración específica. Sin embargo, el acceso a veces se ve
impedido por la existencia de obstáculos como la desigualdad, la
prolongada duración de los juicios en el tiempo o el alto costo de los
procedimientos

OM
241525. La inviolabilidad de la defensa en juicio consagrada por nuestra
Constitución Nacional supone:
• la potestad que tienen el demandante y el demandado de
defender
sus derechos en el proceso, en cualquier momento del desarrollo de
este. Implica la posibilidad de todo particular que intervenga en un
proceso, ya sea como actor, acusador o demandado de ser

.C
escuchado, de contradecir y de ofrecer prueba.

241553. La frase "ningún habitante de la nación puede ser sacado de los jueces de
los jueces
DD
designados por la ley...." corresponde a:
JUEZ NATURAL

237189. De las siguientes afirmaciones cuál NO define al sistema dispositivo:


Es dispositivo porque el impulso del trámite, la fijación de la
plataforma fáctica y la aportación de pruebas está reservada a las
LA

partes, el órgano jurisdiccional provee al trámite y su función


principal es la de resolver respetando la regla de la congruencia. El
juez es también quien determina el derecho aplicable, pero como se
trata de derechos de naturaleza patrimonial, las partes tienen
amplias facultades de disposición sobre el contenido sustancial y
FI

procesal de la relación. El juez es un sujeto pasivo y espectador

237214. Los principios procesales constituyen:


Los principios del proceso son los presupuestos políticos que
determinan la existencia funcional de un ordenamiento procesal


cualquiera.

237220. El principio que importa que toda la actividad que se realice dentro del
proceso debe
apoyarse en reglas de contenido ético es de:
MORALIDAD

238767. En el proceso civil los jueces no pueden dictar una resolución sin que
previamente hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse
directamente afectados por ella. Así lo establece el principio de:
Bilateralidad o contradicción

238768. Las actuaciones procesales pueden ser conocidas por las partes e incluso
pro cualquier persona de la comunidad, ¿Qué principio procesal determina ello?:
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241508. El principio del abuso del derecho implica:
El acto abusivo puede provenir de cualquiera de las partes, incluso
del propio juez, quien podría incurrir en un exceso de formas que
impidiera el acceso a la justicia. Asimismo, el acto además debe
generar un daño, graficado como una dilación o un retardo
injustificado que produce el acto, durante el curso del proceso o
cuando se exige la aplicación a ultranza de una norma procesal en
desmedro del derecho de defensa incurriendo de este modo en un
exceso ritual manifiesto

241509. La adquisición procesal significa:

OM
Este principio predica que los resultados de la actividad procesal
cumplida por las partes en el proceso se incorporan a él de manera
que los actos cumplidos benefician o perjudican a cualquiera

241527. La regla de preclusión significa:


Regla procesal que parte de considerar al proceso dividido en
etapas que se desarrollan en forma sucesiva, siendo que el tránsito

.C
de una a otra implica la superación y conclusión de la anterior, por
lo que la preclusión impide el retroceso a la fase agotada

238766. Si un testigo presentado por una parte, declara en contra de la misma,


DD
ésta no puede
oponerse alegando que esta actividad probatoria le resulta perjudicial aun cuando
la misma parte
lo haya propuesto, en virtud de la regla procesal llamada:
Adquisición procesal
LA

241468. La prueba de indicios es:


se aplica cuando sólo existe principio de prueba en hechos
ilícitos o íntimos, de los que no exista prueba directa. La
prueba indiciaria se vincula con el principio del favor
probaciones.
FI

241472. Las pruebas leviores constituyen:


las pruebas leviores, que funcionan cuando es necesario una
actividad probatoria complementaria en miras de demostrar
que se esta en un terreno de difícil prueba.


241474. Las medidas para mejor proveer previstas en el Art. 325 del CPCC son
ordenadas:
que tienen como finalidad aclarar o completar algún aspecto de los
hechos que no surja con nitidez de la prueba incorporada (Art. 325
C.P.C.).

237290. La etapa procesal oportuna para producir los alegatos es:


DISCUSORIA

237291. El decreto de autos queda firme, luego de su notificación., a los:


3 días

237309. En una sentencia, la parte de los Vistos contiene:


su sola lectura debe ser suficiente para conocer y entender cuáles

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fueron las pretensiones de las partes, incidentes ocurridos, pruebas
producidas, alegatos y cómo resolvió el tribunal en consecuencia.

237295. El desistimiento es:


modos llamados “anormales” de conclusión del proceso, que pueden
provenir de declaraciones de voluntad formuladas por una o por
ambas partes del proceso (allanamiento, desistimiento, transacción
y conciliación)

237298. Las clases de desistimiento son:


de la pretensión y del derecho
241476. El desistimiento del derecho produce:

OM
Podemos afirmar que el desistimiento del derecho trae aparejado el
desistimiento de la pretensión

237313. El plazo para corregir cualquier error materia por parte de tribunal en la
sentencia, aclarar algún concepto o suplir cualquier omisión es de:
• 5 días

.C
237286. Los modos anormales de terminación del proceso son:
modos llamados “anormales” de conclusión del proceso, que pueden
provenir de declaraciones de voluntad formuladas por una o por
ambas partes del proceso (allanamiento, desistimiento, transacción
DD
y conciliación)

241477. La perención de instancia es:


la extinción del proceso que se produce por su paralización durante
un cierto tiempo en el que no se realizan actos procesales de parte y
que viene integrada de un supuesto de extinción del proceso, que
LA

no se debe a un acto o a un hecho, y lo afecta como a un todo y no a


alguno o algunos de los actos singulares que los componen.

237307. Los caracteres de la mediación son:


KKFlexibilidad
KKInformalidad
FI

KKConfidencialidad y
KKAgilidad

237308. Están excluidos del ámbito de la mediación:


cuando la controversia afecte intereses que integran el orden


público.

241480. La mediación obligatoria en el Córdoba está prevista en la siguiente etapa:


será de instancia obligatoria en toda contienda judicial civil y
comercial en los siguientes casos: a. en contienda de competencia
de los jueces de primera instancia civil o comercial en los siguientes
casos: a. en contienda de competencia de los jueces de primera
instancia civil y comercial que deben sustanciarse por el tramite del
juicio declarativo, abreviado y ordinario cuyo monto no supere el
equivalente a ciento cuarenta140 jus. B. en todas las causas donde
se solicite el beneficio de litigar sin gastos; c. cuando el juez por la
naturaleza del asunto, su complejidad, los intereses en juego
estimare conveniente intentar la solución del conflicto por la vía de
la medición

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241487. En el juicio abreviado el número de testigos que se admiten son:
5
241493. En el juicio abreviado dentro del plazo de 3 días de notificada la
providencia que tiene
por contestada la demanda o reconvención el actor podrá:
las partes pueden recusar sin expresión de causa al juez, de
conformidad a las previsiones del art. 19, inc. 1, del C.P.C.C.
También, en dicho plazo pueden incorporarse prueba documental de
conformidad a los normado por el art. 241, inciso 1, C.P.C.C.

OM
237234. Los incidentes son:
Los incidentes son cuestiones que se suscitan durante la
tramitación de un pleito y que tienen una vinculación con el Art. 426
del C.P.C.C
El incidente es una suerte de pequeño juicio dentro del proceso
principal. Es que durante el curso del proceso, pueden originarse
conflictos que requieren ser sustanciados y resueltos con

.C
independencia de la cuestión principal.

237402. Transcurrido el plazo de citación de remate sin que se haya opuesto


excepción:
DD
Art.546- Transcurrido el plazo de la citación de remate sin que se
haya opuesto excepción legitima, el tribunal dictará sentencia sin
llamamiento de autos.

237349. En el juicio ejecutivo son admisibles las excepciones de:


Incompetencia.
LA

Falta de personería en el demandante, en el demandado o en


sus representantes.
Falsedad o inhabilidad de título
Litispendencia o cosa juzgada.
Prescripción
FI

Pago, plus petición, quita, espera, remisión, novación,


transacción o compromiso documentado.
Compensación con crédito líquido y exigible que resulte de
documento que traiga aparejada ejecución.


237404. En el juicio ejecutivo la sentencia:


la sentencia de remate, el tribunal deberá asumir un examen
pormenorizado del titulo y conocer de las defensas opuestas. La
decisión será llevar adelante la ejecución o no hacer lugar a ella.

237407. Será apelable en el juicio ejecutivo durante la instancia:


. En el juicio ejecutivo son excepciones admisibles las de:
Incompetencia.
Falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus
representantes.
Falsedad o inhabilidad de título
Litispendencia o cosa juzgada.
Prescripción

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Pago, plus petición, quita, espera, remisión, novación, transacción o
compromiso documentado.
Compensación con crédito líquido y exigible que resulte de
documento que traiga aparejada ejecución.

237321. Los medios que la ley arbitra con el objeto de permitir la impugnación de
una resolución por errores "In procedendo" o "In iudicando", son:
• el recurso de apelación y nulidad (mediante incidente, recurso
o acción impugnativa)

237326. Según el art. 336Â del C.P.C.C de Córdoba” pronunciada y notificada la


sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del pleito, pero podrá

OM
corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier
omisión, siempre que se solicite dentro de los tres días siguientes al de la
notificación " Este Art., hace referencia a:
Según el art. 336 del C.P.C.C., pronunciada y notificada la
sentencia, concluye la competencia del Tribunal respecto al
pleito, pero podrá corregir cualquier error material, aclarar
algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión, siempre que

notificación.
.C
se solicite dentro de los tres días siguientes al de la

Solicitada la aclaración o corrección de la sentencia, el tribunal


DD
resolverá, sin sustanciación, en el plazo de 10 días (art. 337)

237328. El Art. 403 C.P.C.C de Córdoba"Presentado el recurso en debida forma, el


Superior resolverá en le plazo de diez días, previa orden al inferior para que
informe los motivos de la denegación, si no estuvieren expresados en la resolución,
o para que los amplíe, dentro del plazo de cinco días " nos refiere al:
• El recurso directo
LA

237329. El recurso de Casación regulado por el código procesal civil de Córdoba


Art. 383 y sig. podrá interponerse contra:
postula la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la
sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta
FI

aplicación de la ley sustantiva o la anulación de la sentencia y


una nueva decisión, con o sin reenvío a nuevo juicio.

237354. La medida cautelar de anotación de litis tiene por objeto:


Tiene por objeto asegurar la publicidad de los procesos relativos a


bienes inmuebles o muebles registrables, con el fin de que la


sentencia que sobre ellos recaigan puedan de ser opuestos a
terceros adquirentes del bien litigioso o a cuyo favor se constituyó
el derecho real sobre éste.

237358. Cuando hablamos de proceso urgente estamos haciendo referencia a:


Se propone la admisión de estos tipos de procesos cuando
concurran determinadas situaciones que exigen una particular
y rápida respuesta jurisdiccional. En este sentido se incluyen
dentro de ellos al amparo y al habeas data.

237411. Los requisitos de fundabilidad de las medidas cautelares son:


La verosimilitud del derecho invocado Contracautela

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237414. El requisito de la verosimilitud del derecho significa:
no es preciso la demostración fehaciente y contundente de la
existencia real del derecho invocado, basta la posibilidad de que
éste exista, dado que recién tras la sustanciación del proceso se lo
podrá establecer como una incontestable realidad

237379. Atento el carácter provisional de las medidas cautelares, el deudor puede


pedir la sustitución del embargo preventivo por otra medida que le resulte menos
perjudicial, siempre que:
Y conforme el art. 473, 1era parte “siempre que el embargo no
recaiga sobre bienes objeto del juicio o en los que las leyes
acuerden privilegios, podrá ser sustituida a solicitud del deudor, con

OM
fianza equivalente”.

237386. Si la medida cautelar se hubiere decretado antes de la presentación de la


demanda, el
peticionante deberá promoverla dentro de los diez días posteriores al dictado de la
cautelar.
Vencido este plazo, el afectado por la medida podrá solicitar:

.C
deberá responder por las costas y por los daños y perjuicios
ocasionados

237368. ¿Cual de las siguientes medidas cautelares puede solicitarse con


DD
anterioridad a la interposición de la demanda?
• Embargo Preventivo

237377. La característica principal del embargo preventivo es que:


es indispensable indicar al tribunal que es lo que debe el
demandado en virtud de lo cual se entabló o se entablara la
LA

correspondiente demanda

237367. Es función del interventor recaudador:


asegurar la ejecución forzada o impedir que se produzcan
alteraciones en el estado de los bienes
FI

237393. La medida autosatisfactiva es:


la tutela satisfactiva autónoma, se trata de un requerimiento de
carácter urgente, formulado al juez por un sujeto con carácter de
parte que se agota, de allí satisfactiva, con su despacho favorable,
no siendo entonces necesaria la iniciación de una posterior acción


principal para evitar su decaimiento.

238769. Expresa y tácita, son formas de:


PRORROGA

237513. La afirmación: Las pruebas pertenecen al juicio, no a las partes, admitida


y producida la probanza benefician o perjudican a cualquiera de las partes, se
refiere a:
• ADQUISICION

241522. La valoración de la prueba se realiza:


• el de la Tarifa legal o prueba legal; el de la íntima convicción y
el de la sana crítica racional o libre convicción

241541. El principio denominado "favor probationes", implica:

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• El principio del favor provationes supone que en casos de
dudas o dificultades probatorias deberá estarse a favor
de la admisibilidad, conducencia o eficacia de la prueba.

241549. UD. identifica al principio de adquisición con:


Este principio predica que los resultados de la actividad procesal
cumplida por las partes en el proceso se incorporan a él de manera
que los actos cumplidos benefician o perjudican a cualquiera,
pudiendo el juzgador valorarlo independientemente del sujeto que
lo haya aportado.

OM
237278. Los sistemas de valoración son:
• El principio del favor provationes supone que en casos de
dudas o dificultades probatorias deberá estarse a favor
de la admisibilidad, conducencia o eficacia de la prueba.

241543. El sistema de valoración de la prueba denominado "de tarifa legal”,


consiste en:

.C
Consiste en que el valor de la prueba está predeterminado por la
ley; es ésta la que le señala por anticipado al juez, el grado de
eficacia que debe atribuirle a determinado elemento probatorio; por
lo tanto el juzgador se encuentra obligado a valorar las pruebas de
DD
acuerdo a los extremos o pautas predeterminadas por el legislador
en la norma jurídica.

241458. Si el testigo no concurre a la audiencia fijada, la sanción que prevé el Art.


287 del CPCC es:
• podrá ser conducido por la fuerza pública y mantenido en
LA

arresto hasta tomársele declaración

241503. Son testigos excluidos según el Art. 309 del CPCC:


Sus consanguíneos, adoptivos o en línea recta, el conyugue aunque este
separado legalmente, los colaterales en segundo grado y los guardadores o
sus representantes
FI

241505. Si el testigo no comparecer a la audiencia, cuál es el apercibimiento


aplicable?
Podrá ser conducido por la fuerza publica y arrestado hasta que se le tome
la declaración


241506. La prueba pericial es aquella por la cual:


• que es suministrada por terceros: a raíz de un encargo judicial
y fundados en los conocimientos científicos, artísticos o
prácticos que poseen

237261. En la prueba pericial el órgano de prueba será:


• el perito que haga el informe

241447. El perito de control es:


actúa colaborando en la defensa de los intereses técnicos de la
parte que lo propuso; el nombramiento recae en persona de
confianza y por ende será un defensor de sus intereses, por ende
actúan en forma subjetiva

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241448. El perito oficial debe presentar el dictamen pericial :
• El dictamen debe contener en forma clara y sencilla los
antecedentes de orden técnico que se tuvieron en cuenta para
opinar, debe identificar las cosas o personas que haya
examinado, deberá señalar también el camino lógico seguido
para arribar a las conclusiones.
El contenido del dictamen debe responder estrictamente al encargo
judicial, es decir, debe ser completo y no pecar en excesos o
defectos, no puede omitir de responder a algún punto de pericia,
pero tampoco dictaminar sobre puntos diferentes a los requeridos.

241507. El dictamen pericial deberá ser presentado dentro de los siguientes

OM
términos:
• El plazo para el ofrecimiento y diligenciamiento de la prueba
pericial es el ordinario que concede la ley para la producción
de todos los medios de prueba (Art. 212, C.P.C.C). Esto
significa que debe ser ofrecida, instada y diligenciada en el
plazo ordinario de prueba establecida para cada tipo de juicio

.C
237211. Los presupuestos procesales pueden ser definidos como:
aquellos que determinan el nacimiento válido del proceso, su
desenvolvimiento y normal culminación con la sentencia. Son
requisitos previos al proceso sin los cuales no puede ser iniciado
DD
validamente. Se distinguen de los presupuestos sustanciales porque
estos hacen a las pretensiones de las partes.

241546. En el proceso civil dispositivo la carga probatoria corresponde a:


corresponderá al demandado la prueba de los hechos en que funde
las excepciones
LA

237305. La perención de instancia no se opera en los siguientes procesos:


Voluntarios

237236. El incidente de nulidad según el CPCC de Córdoba, debe ser promovido


FI

una vez conocido el acto viciado, dentro de los:


• 5 DIAS DE CONOCIDO EL ACTO VICIADO

237325. Los Recursos Auxiliares que reza el Art. 126 del C.P.C.C de Córdoba. son:
• PRONTO DESPACHO Y RETARDADA JUSTICIA


241511. La competencia territorial es:


• Surge la competencia territorial por la que se distribuyen
zonalmente las causas de una misma materia entre diversos
tribunales. Esta distribución persigue la aproximación del
tribunal a
la persona, cosa o hecho que debe considerarse como el centro del
despliegue jurisdiccional en la correspondiente causa. En razón del
territorio, la competencia puede distribuirse por el lugar de la cosa,
el domicilio del demandado, el lugar de cumplimiento del contrato o
el lugar del contrato. El principio que rige en este aspecto es que las
personas se encuentran sometidas al juez de su domicilio y las
cosas al juez del lugar de su ubicación.
237186. Existen diferentes criterios para la distribución de la competencia, cuál de

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los siguientes
que se enuncian NO lo es:
Criterios para la distribución:
a) Especialización y naturaleza de las causas
b) Funcional o el orden jerárquico
c) ) División del trabajo o Turno
d) La dimensión territorial
237191. Nos encontramos ante declinatoria de competencia cuando:
el demandado se presenta, ante el juez que interviene y le solicita
que decline su intervención en el proceso, es decir, se declare
incompetente. Se plantea como excepción de incompetencia
(Art.184 Inc.1 del CPC)

OM
237192. La Inhibitoria de competencia es :
Es la vía procesal por la cual el demandado se presenta ante el juez
que considera competente y le solicita que se declare competente
por lo cual se comunique con el juez que está interviniendo para
que se inhiba de seguir actuado
241537. La reconvención debe producirse:
Es una contestación en la que, además de negar los hechos, el

.C
demandado asume una posición de ataque hacia el actor. Es una
acción que puede ejercerse de modo independiente, pero que se
admite en el presente proceso por cuestiones de economía procesal,
y por la cual el demandado asume el carácter de sujeto activo.
DD
Produce los mismos efectos procesales y sustanciales que la
demanda
241554. El art. 485 del C.P.C. establece cuáles son las medidas preparatorias, las
mismas se
aplican a:
la declaración jurada del futuro demandado sobre hechos relativos a
LA

su personalidad y sin cuyo conocimiento no sea posible promover el


juicio (Inc. 1); la exhibición de la cosa mueble que fuere objeto del
pleito (Inc. 2), o de algún testamento cuando el solicitante se crea
heredero, coheredero, legatario o albacea (Inc. 3); se nombre tutor
o curador para el juicio de que se trate (Inc. 7); se practique
FI

mensura del inmueble objeto de la demanda (Inc. 8); entre otros.


241500. La intervención de tercero obligada debe ser solicitada según lo prescribe
el Art. 433 del
CPCC:
Por el actor en la demanda y el demandado dentro del plazo para


contestarla
241520. La intervención de terceros voluntaria puede ser peticionada (Art. 432 del
CPCC):
En cualquier etapa o instancia del juicio, podrá intervenir, sin
retrotraerse o suspenderse el procedimiento
241518. La valoración de la prueba se realiza:
tres sistemas de valoración de la prueba: el de la Tarifa legal o
prueba legal; el de la íntima convicción y el de la sana crítica
racional o libre convicción
241547. La valoración de la prueba será efectuada por:
el juzgador se encuentra obligado a valorar las pruebas de acuerdo
a los extremos o pautas predeterminadas por el legislador en la
norma jurídica
Principio de razón suficiente

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Principio de tercero excluido
Principio de contradicción
Principio de identidad
237263. En el procedimiento probatorio, en el momento introductivo el juez
analizará:
el juez se limita a ejercer un control solamente formal de la prueba
ofrecida por las partes, que se circunscribe a la oportunidad del
ofrecimiento
237281. Según las reglas clásicas de distribución de la carga de la prueba:
Al actor le incumbe la prueba de los hechos constitutivos de su
pretensión, En cuanto a los hechos impeditivos, como regla le
corresponde su prueba al demandado, corresponderá al demandado

OM
probar la existencia de los hechos extintivos
cada parte soportará la carga de la prueba respecto de los
hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que
pretende (Palacio).
237283. Si el demandante inicia proceso y lo hace por mala praxis médica, no
contando con toda
la prueba que obra en poder de la clínica y a la cual no se le permite acceder, la

.C
prueba como la
historia clínica, debe ser aportada por:
el demandado, por la teoría de la inversión de la carga de la prueba
241501. La prueba confesional puede ofrecerse:
DD
En cualquier oportunidad del pleito
241502. Para la eficacia probatoria de un documento privado es necesario:
requiere para su validez el reconocimiento expreso o tácito, o la
acreditación de su autenticidad mediante prueba pericial en caso de
impugnación. El reconocimiento expreso implica para el juzgador
una especie de prueba legal o tasada de la que no podrá apartarse
LA

241558. En el juicio ordinario, las partes dentro de los diez primeros días deberán
ofrecer:
la prueba testimonial
237259. En la prueba testimonial el órgano de prueba será:
El testigo
FI

241446. La prueba testimonial en el juicio ordinario debe ofrecerse:


en la etapa probatoria
241460. No serán admitidos como testigos, contra una de las partes:
Sus consanguíneos, adoptivos o en línea recta, el conyugue aunque este
separado legalmente, los colaterales en segundo grado y los guardadores o


sus representantes
241550. Las excepciones dilatorias en el juicio ordinario deben deducirse:
Dentro del plazo para contestar la demanda y en forma de articulo
previo
241551. De las siguientes excepciones que se mencionan, una de ellas no
corresponde a la
categoría de "dilatorias":
Art. 184 cpcc:
Incompetencia
Falta de personería
Litis pendencia
Defecto legal
Art. 185: arraigo
238765. El principio "ne procedat iudez ex officio "hace referencia a una regla
procesal básica,

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ella es:
inviolabilidad de la defensa en juicio
237195. La competencia en razón de la materia se determina por:
Las distintas ramas del derecho sustantivo( civil, penal, familiar,
laboral)
237229. Según el criterio territorial de división de la competencia en las acciones
reales sobre
inmuebles se establece que.
Será competente el tribunal donde este situado el bien litigioso
238771. La prorroga de competencia puede ser efectivizada si ella se ha
establecido teniendo en
cuenta un criterio:

OM
la voluntad de las partes
241497. Las reglas de competencia se quiebran en los siguientes procesos:
Procesos universales
241510. La competencia es en principio:
Improrrogable
238770. Fuero de atracción, prórroga y conexidad constituyen:

.C
Casos de excepción
241557. En que categoría de procedimientos colocaría Ud. a juicio de ejecución
prendaria?
DD
Ejecutivos especiales
241530. Los requisitos de admisibilidad de la acción declarativa de certeza son:
•Interés legitimo. Un estado de incertidumbre sobre a
existencia, alcance o
modalidades de una relación jurídica
LA

241498. La demanda puede ser ampliada en las siguientes oportunidades:


• Hasta tres días después de abrirse la causa a prueba

237196. De acuerdo con las reglas generales sobre competencia territorial


contenidas en el C.P.C.de Córdoba Cuándo se ejerciten acciones personales
FI

derivadas de contratos. Será juez competente:


• el del lugar convenido expresa o tácitamente o a falta de este
el del
lugar de la celebración


237193. De los siguientes caracteres, uno NO corresponde a la competencia de la


justicia federal
Caracteres de la justicia federal:
Improrrogable
Limitada
Privativa

241512. La competencia federal es:


Es la facultad conferida a los órganos jurisdiccionales que integran
el poder judicial de la nación para administrar justicia en que la CN
determina

238772. Se denomina procedimiento a:


A los trámites a seguir, es el conjunto de actos y formalidades a los
que deben someterse el tribunal y las partes

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238773. Los procedimientos pueden clasificarse de la siguiente manera:
• Declarativos y ejecutivos (de cognición y de ejecución)

238774. Los proceso de cognición, comprenden:


Juicio ordinario y juicio abreviado

238775. El proceso de cognición es:


• Es aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente a
conseguir que el tribunal reciba la prueba y resuelva los
hechos alegados por las partes

OM
241519. El procedimiento ejecutivo no es de conocimiento pleno porque:
• Porque parte de la presunción legal de autenticidad de un
titulo o de una resolución judicial

241496. La rebeldía del demandado produce el siguiente efecto:


241504. En los juicios ejecutivos y abreviado los testigos deben ofrecerse:
241470. Las presunciones constituyen:
241471. Las pruebas efficaciores:

.C
237314. La diferencia entre los efectos de la Cosa juzgada FORMAL y MATERIAL es:
237316. Uno de los efectos jurídicos de la sentencia es:
237319. La parte dispositiva de la sentencia contiene:
241473. La sentencia declarativa es:
DD
241481. Los alegatos, es una etapa que se produce en los siguientes tipos de
juicios:
237302. Los efectos de la resolución que declara la perención son:
241462. Si el perito no acepta el cargo o no presenta el informe pericial en tiempo
y forma es
pasible de la siguiente sanción:
LA

241466. El objeto de la prueba informativa es:


237180. El procedimiento civil vigente en la provincia de Córdoba "adopta" ciertas
características.
De las siguientes que se mencionan no pertenece a este grupo de características:
237203. El demandado en el juicio ordinario deberá contestar la demanda según el
Art. CPCC de
FI

la Nación, en el plazo de:


237206. Las argumentaciones favorables al fundamento de la respectivas
pretensiones y la
discusión crítica de la prueba se realiza en la etapa:
237360. Las medidas cautelares de carácter satisfactivo son aquellas que procuran


evitar el
perjuicio que podría significar para el peticionante de la medida, la demora en la
satisfacción de la
pretensión hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva. Un ejemplo de
este tipo de
medidas es:
237389. Los caracteres de las medidas cautelares son:
237410. Las medidas cautelares de carácter asegurativo tienen por finalidad:
237378. El monto del embargo preventivo deberá limitarse a los bienes necesarios
para cubrir:
237362. El principio según el cual los bienes del deudor constituyen la garantía de
los acreedores
no es absoluto. Así el C.P.C.C. establece que no se podrá trabar embargo sobre:
237185. ¿ Cuál de las siguientes enunciaciones en relación a la distribución de la
competencia por
grado es verdadera?

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237300. Existe desistimiento tácito cuando:

241475. El desistimiento de la acción tiene el siguiente efecto:

241479. El incidente de perención de la perención procede contra:

241482. No procede la perención de instancia:

241483. Pueden pedir la perención de instancia en los procedimientos incidentales

237323. El remedio procesal encaminado a lograr que un órgano judicial


jerárquicamente superior con respecto al que dictó la resolución, la revoque,

OM
modifique, o restituya, es:

237323. El remedio procesal encaminado a lograr que un órgano judicial


Jerárquicamente superior con respecto al que dictó la resolución, la revoque,
modifique, o restituya, es:

237376. Las medidas cautelares que tratan de lograr durante la sustanciación del

.C
proceso, una anticipación de la probable resolución a dictarse se refieren a:

237331. En caso de que un recurso sea mal denegado. ¿Qué remedio procesal es el
indicado para dicho caso?
DD
237333. El Recurso de Casación, será incoado ante el mismo tribunal que dictó la
resolución y la sustanciación y examen de admisibilidad del mismo la hará:

237337. El recurso de Inconstitucionalidad se diferencia del recurso de Casación


común en cuanto:
LA

237338. El recurso de Casación y el de Inconstitucionalidad encuentran similitudes


en cuanto:

237365. La medida cautelar en cuya virtud una persona designada por el juez,
interfiere en la actividad económica de una persona, para asegurar la ejecución
forzada o para impedir que se produzcan alteraciones perjudiciales en el estado de
FI

los bienes. Se refiere a:

237380. Cuando las partes o un tercero no cumplen la orden o mandato judicial de


restituir una cosa sin causa justificada, se puede solicitar la medida cautelar de:


237383. La garantía procesal que presta un tercero de reconocida solvencia, de


responder por los daños que pudieren sobrevenir como consecuencia del dictado de
una medida cautelar se refiere a:

241528. La siguiente frase "la sumisión expresa o tácita a un juez para la primera
instancia se entenderá también para el juez de instancia superior a quien
corresponda conocer la acción", Ud. la vincula con:

237224. Desde un enfoque objetivo, la competencia puede ser definida como:

237232. "La aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer sus
funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una
determinada etapa del proceso". Esta frase nos brinda un concepto de:

237187. La distribución de la competencia dada por el territorio NO está fundada en

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la siguientes afirmación:

237188. El principio correcto es que la "competencia es":

237194. Someterse a un juez que por distribución del ejercicio de la jurisdicción no


Le correspondería entender, se denomina:

241556. Un proceso de ejecución es:

241495. Los documentos habilitantes de la instancia son:

241532. La demanda puede ser ampliada:

OM
241533. La parte que habiendo comparecido a juicio no constituyera domicilio en el
radio que corresponda, trae por consecuencia:

241499. La facultad de reconvenir es admisible en cualquier proceso con excepción:

241536. La reconvención implica:

.C
237265. El ofrecimiento y producción será dentro del período probatorio:

237275. El ofrecimiento de la prueba es una actividad:


DD
237276. En el procedimiento probatorio, el momento de la valoración lo realiza:

237288. En el escrito de alegatos las partes hacen:

241540. Si la prueba debiera rendirse en el extranjero, el plazo puede extenderse:

241552. Si luego de los escritos de demanda y contestación de demanda hubiere


LA

hechos nuevos, las partes podrán alegarlo:

37282. Atendiendo a la distribución de la carga dinámica de la prueba:

237227. "Poder general para pleitos, poder apud acta, carta poder y poder especial
para pleitos", son modos de:
FI

• otorgar poder para pleitos, genera un mandato hacia el


letrado

241534. La representación insuficiente o defectuosamente acreditada puede dar


lugar a:


241535. La excepción de litis pendencia procede cuando:

241544. Las excepciones dilatorias en el juicio ordinario deben deducirse:

DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO


241531. Si no se pudiera reunir los elementos para formalizar una demanda válida
ud. utilizaría:

241555. La posibilidad de solicitar medidas de prueba anticipada corresponde a:

EL ACTOR
241538. El pedido de intervención voluntaria:
241539. Los efectos del pedido de citación coactiva son:
237241. En el proceso civil podemos conceptualizar a la prueba como método de:

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237244. El juez al momento de resolver la cuestión sometida a su conocimiento
debe procurar la
obtención de la verdad:

VERDAD DIFERENTE, O VERDAD FORMAL, FICTICIA O FALSA


VERDAD
237249. La libertad de prueba significa:
237251. ¿Que es el objeto de la prueba?
237253. Señale cual de los supuestos enunciados podrá ser objeto de prueba:
237257. ¿Que es el elemento de prueba?
241516. El plazo de prueba en los juicios ordinarios, abreviados y ejecutivos es de:
241517. En los juicios abreviados la prueba deberá ofrecerse:

OM
241523. El plazo de prueba es:
241524. El plazo de prueba en los juicios ordinarios, abreviados y ejecutivos es de:
241542. La etapa probatoria se inicia con el decreto de apertura a prueba. La causa
se abre a prueba:
241548. El plazo de prueba se encuentra caracterizado como:
241453. La prueba testimonial es:

MÓDULO 3: FASE DISCUSORIA Y DECISORIA. PROCESOS ORDINARIOS

.C
Y ABREVIADOS. PROCESO EJECUTIVO
11. Fase Discusoria y Decisoria
11.1 Fase discusoria (Págs. 10 a16, T II)
DD
Contenido
Con el objeto de repasar algunos conceptos estudiados, sostenemos que la
discusión debe versar sobre todos los elementos del pleito hasta el momento
reunidos, y no sólo sobre las pruebas. Es en este momento que se brinda la
oportunidad de meriturar con claridad y precisión todas las cuestiones planteadas
LA

y las afirmaciones y refutaciones existentes en la demanda y contestación. No sólo


debe estarse a las cuestiones controvertidas, sino también las aceptadas por ambas
partes y las afirmadas al trabarse la litis, ya que el juez no solamente resolverá
sobre lo discutido sino también sobre todas las afirmaciones del actor.
Se denomina alegato, en sentido técnico estricto, al escrito en el cual las partes de
FI

un proceso se manifiestan sobre el merito de la prueba producida (alegato de bien


probado).
Para su elaboración debe seguirse un procedimiento lógico argumental, cuyo
primer paso consiste en efectuar un planteo, luego ordenar las cuestiones para
proceder al análisis de la prueba y la refutación de las afirmaciones o negaciones


de la contraparte en función de la ineficacia de la prueba ofrecida por aquélla.


Finalmente, planteados los hechos, analizadas las pruebas, debe realizarse una
exposición jurídica del caso, fundamentando las respectivas pretensiones en el
derecho: primero, en la norma, luego en la doctrina y por último en la
jurisprudencia. Recién en este momento se agota la discusión, pues las partes
concreta, amplían y explicitan sus pretensiones iniciales, ya que no se agotan en la
demanda todos los argumentos jurídicos a los que pueden recurrir las partes.
La valoración efectuada por las partes es parcial.
La falta de presentación del alegato sólo merma la defensa de la parte, ya que esta
fase no es esencial para el desarrollo del proceso. Esto es así porque su falta no
altera la marcha de aquél y a lo sumo influye en contra de la defensa de la parte
que lo omitió, no porque se sancione la omisión de tal pena, sino porque la realidad
muestra que no siempre los jueces hacen una mertitución independiente de

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aquéllos, sino que tienen en cuenta los razonamientos y argumentaciones de las
partes, las que en alguna medida orientan la decisión final.
Hay procesos que no tienen prevista esta fase, tal es el caso del juicio abreviado.

11.2 Fase previa a la decisión.


Llamamientos de autos para definitiva: concepto, importancia. (Págs. 13 a 14)
Es la fase del proceso en la cual se realiza la apertura del momento decisorio. A
partir de este momento precluye la actividad de las partes y con ella, la carga de
impulsión procesal que se hallaba en cabeza de éstos.
A partir de este momento comienza a correr el plazo fatal establecido por el art.
121 y 122 del C.P.C.C. para que el tribunal dicte sentencia.

OM
11.4 Fase decisoria.
Clasificación de los actos decisorios
Los actos de decisión del tribunal conforme el art. 117 del C.P.C.C. son:
1. Decretos, art. 117 Inc. 1 y 2
2. Autos, art. 117 Inc. 3
3. Sentencia, art. 117 Inc. 4

.C
Seguidamente analizaremos escuetamente cada una de las resoluciones.
1. Los decretos o providencias son resoluciones judiciales de mero trámite que
sirven para impulsar el procedimiento. Dichas resoluciones tienden al desarrollo
del proceso y permiten su avance hacia el estadio final que es la sentencia. A través
DD
de estas providencias el juez va conduciendo el proceso.
El Código Procesal Civil de la Provincia de Córdoba distingue entre decretos de
mero trámite (Art. 117 inc. 1) y decretos propiamente dichos, que se dictan sin
sustanciación y tienen por objeto el desarrollo del proceso o la ordenación de catos
de mera ejecución (Art. 117 inc. 2.) Son ejemplos de providencias simples las que
LA

tienen por interpuesta la demanda, las que ordenan la agregación de un


documento, etc.
Se trata de resoluciones que el juez puede dictar de oficio o proveyendo a
peticiones de las que no corresponde conferir traslado a la otra parte.
Para ejemplificar lo conceptualizado se exponen los siguientes modelos de
FI

decretos:
a. Decretos de mero tramite:
“Córdoba, 17 de julio de 2008: preséntese en forma y se proveerá.”
“Córdoba, 20 de agosto de 2008: agréguese la documental como se pide.”
b. Decretos propiamente dichos:


“Córdoba, 22 de marzo de 2009: Agréguese la documental acompañada. Por


iniciada la ejecución de sentencia. Cítese y emplácese al ejecutado para que en
término de tres días oponga excepciones de conformidad con los Arts. 808 y 809 del
C.PC.C. bajo apercibimiento del art. 810 del C.PC.C. Notifíquese. Trábese el
embargo solicitado, a cuyo fin ofíciese.
Córdoba, 15 de mayo de 2009: Atento lo solicitado y constancias de autos,
declárese rebelde al demandado Sr Alberto Quiroga. Notifíquese. Aplíquese el
apercibimiento del art. 523 del C.P.C.C. Téngase por preparada la vía ejecutiva en
su contra.”
2. Los autos. También denominadas sentencias interlocutorias, resultan cuestiones
que ponen fin a u incidente o un artículo dentro del proceso. Estas resoluciones
tienden a desembarazar al proceso, preparándolo para la sentencia definitiva, por
ello la resolución es menester. Resuelven cuestiones controvertidas que requieren

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sustanciación y que se ha planteado en el proceso. El auto a diferencia de la
sentencia judicial se caracteriza porque se produce sin referirse al proceso en su
total tramitación.
Entonces desde el punto de vista intrínseco el auto presenta diferencias con la
sentencia definitiva:
A. El auto se expide dentro de la tramitación del proceso; en cambio la sentencia al
final.
B. El auto resuelve algún aspecto controvertido del proceso, la sentencia pone fin al
mismo.
En esta categoría de resoluciones que estamos analizando, debemos incluir a los
autos homologatorios, que tienen por objeto dejar firme una transacción o un

OM
acuerdo celebrado entre las partes. Decimos que se trata de un auto y no una
sentencia, porque lo que resuelve es sólo un artículo que puede ser distinto del
contenido de la plataforma fáctica (demanda y contestación)
Los autos deben estar fundados o motivados.
AUTO NÚMERO trescientos seis
Córdoba, 17 de octubre de dos mil cinco.
Y VISTOS: Los autos caratulados: “RINALDI, Gustavo Adolfo c/ Abel González y

.C
otro- Ejecutivo- (exp. N° 4568/369) en los que a fs 89 comparece el Dr. Mariano
Hugo Balcarce y solicita se regulen los honorarios profesionales por el trabajo de
ejecución, habida cuenta que esta firme la planilla de fs 82.-
Y CONSIDERANDO: 1. Que el pedido es procedente de conformidad a lo
DD
dispuesto por el art. 79 de la ley 8226. 2. Que en esta instancia debe tomarse como
base económica de regulación la liquidación formulada a fs 257, la cual asciende a
la suma de Pesos Ocho mil setecientos veinte ($8.720.-), y se encuentra aprobada
mediante proveido de fecha 5 de junio de 2005 (fs 84), Por todo lo expuesto y lo
dispuesto por los Arts. pertinentes de la ley 8226.
LA

RESUELVO: Regular los honorarios profesionales del Dr. Mariano Hugo


Balcarce por las tareas realizadas para la ejecución de sentencia en la suma de
pesos Setecientos cincuenta y siete ($757.-). Protocolícese, Hágase saber y dese
copia.
Firma juez
FI

La sentencia: concepto, efectos, formalidades e instrumentación, fundamentación


lógica. (Págs. 16 a 33, T II)
La sentencia es la resolución jurisdiccional que pone fin al proceso en el cual se
dicta y resuelve en definitiva la cuestión litigiosa.
Recordemos que la sentencia es el acto eminente del juez, es la máxima expresión


del indicio.
Se trata de una norma particular, aplicable exclusivamente al caso concreto
sometido a juzgamiento.
Desde el punto de vista sustancial, sentencia es aquella resolución jurisdiccional
que decide en definitiva sobre el fondo de la cuestión traída al proceso, por lo que
para su existencia requerirá que aquél se haya tramitado integralmente. Desde este
punto de vista, no será sentencia el sobreseimiento, pues no resuelve la cuestión de
fondo (no absuelve ni condena, sólo dice que la pretensión ha prescripto, o que el
hecho no es delito, o que el imputado no participó en él).
Decimos que sentencia es una resolución jurisdiccional definitiva. Esto quiere decir que
con ella se agota la jurisdicción de conocimiento del juez en ese proceso (no su
actividad en el mismo). Es decir, sentencia es decisión que pone fin al proceso en su
momento cognoscitivo, después de su integral tramitación.

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En primer lugar, el juez debe empezar por obtener las cuestiones de hecho contenidas en
la causa para delimitar el campo dentro del cual han de proyectarse las pruebas efectivas
y legítimamente introducidas al proceso (para el juez, lo que no está en el expediente o
en el acta, no existe en el mundo). Al mismo tiempo deberá ir comparando esas
cuestiones con el hecho específico descripto en las normas jurídicas aplicables.
Delimitados los hechos deberá fijarlos en el siguiente orden: 1- los que las partes
aceptaron como ciertos (no controvertidos); 2- los que no requieren demostración
(hechos evidentes y presunciones iure et de iure); 3- presunciones iuris tantum no
destruidas por prueba en contrario y hechos controvertidos.
Fijados los hechos deberá iniciar la valoración de la prueba en busca de la obtención de
certeza respecto de la verdad el acontecimiento sometido a su decisión.

OM
Para esta valoración deberá aplicar las reglas de la Lógica, la Psicología y la
experiencia, cuya omisión, en nuestro sistema, está conminada con la nulidad y
constituye un vicio in iudicando.
La regla que prohíbe el non liquen obliga al juez a dictar sentencia cualquiera que sea el
estado intelectual al que arribe (duda, probabilidad o certeza). Frente a estos grados de
conocimiento se alcanzan los siguientes resultados:

.C
En caso de certeza positiva, el juez decidirá a favor de las pretensiones del actor o de
quien opuso la excepción, en su caso.
DD
En caso de certeza negativa, el juez decidirá la no aceptación lisa y llana del hecho
afirmado, lo que conduce al rechazo de la pretensión del actor o de quien opuso la
excepción.

En caso de duda, el juez hallará un equilibrio entro los elementos negativos y los
LA

positivos, lo que significará ausencia de toda prueba e incertidumbre respecto del hecho
afirmado. Si esto ocurre se tendrá como no probado aquél.
En caso de probabilidad, esto es, mayor cantidad de elementos positivos pero que no
excluyen por completo a los negativos, habrá insuficiencia de prueba para cualquier tipo
de proceso, lo que impide acoger de plano la afirmación, no pudiendo darse por
FI

existente el hecho y aunque esta misma probabilidad permitió ordenar durante la


sustanciación del proceso previo a al sentencia, una medida cautelar.
En caso de improbabilidad, se estará en la situación inversa a la anterior, por lo que los
hechos cuya existencia se afirma deben ser considerados inexistentes.
Formalidades


En general, la sentencia debe cumplir dos requisitos básicos:


- Emanar de un órgano jurisdiccional;
- Resolver un caso concreto, controvertido y judicial. Concreto en cuanto el juez no
hace declaraciones en abstracto; controvertido, en cuanto el conflicto es promovido
en juicio.
Formalidades extrínsecas:
1. Debe otorgarse por escrito y en idioma nacional.
2. Se debe mencionar lugar, fecha, tribunal y causa la sentencia como todo acto
procesal requiere la expresión de su fecha. Esto comprende la indicación del lugar
geográfico de emisión, y la atestación del día, mes y año expresada con claridad y
exactitud en letras y no en números, debiendo corresponder al día en que se firmo
la sentencia. La trascendencia de la fecha esta relacionada con los términos fijados

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para dictarla y también con los que corren a partir de ella pero sobre todo se
vincula con la naturaleza del acto procesal documentado.
3. Se la debe enumerar y expedir en doble ejemplar, un ejemplar se agrega al
expediente y la otra se agrega a un libro especial llamado protocolo de sentencias
del que podrá obtenerse testimonio en caso necesario.
4. Debe llevar la firma del juez o jueces en caso de tribunal colegiado
Formalidades intrínsecas:
Están relacionadas con las partes de la sentencia a las cuales nos hemos referido.
Dentro de cada una de estas partes existen requisitos de forma cuya inobservancia
trae aparejada nulidad:
Resultandos o vistos: el relato del juez debe efectuarse desde la recepción de la

OM
demanda hasta el llamamiento de autos para sentencia o definitiva. Es
fundamental no sólo para que la sentencia se baste a sí misma sino también para
que las partes e interesados conozcan lo que ha ocurrido objetivamente en el
proceso y comprueben que la decisión guarda relación con los principios de
autosuficiencia y congruencia.
Cuando decimos que la sentencia debe bastarse a sí misma (principio de
autosuficiencia), queremos decir que su sola lectura debe ser suficiente para

.C
conocer y entender cuáles fueron las pretensiones de las partes, incidentes
ocurridos, pruebas producidas, alegatos y cómo resolvió el tribunal en
consecuencia.
El principio de congruencia exige que la parte dispositiva se adecue rigurosamente
DD
a los sujetos, objeto y causa que individualizan la pretensión y oposición,
pronunciándose sobre toda la demanda y la reconvención en su caso y no más allá
de los límites de ella. En el ámbito penal, por ej., implica que no puede condenarse
a alguien por homicidio, si la acusación que da base al juicio lo es por un delito de
lesiones.
LA

Considerandos: una vez hecha la descripción de la causa y la prueba producida,


entra el juzgador a efectuar el análisis de los elementos de prueba con la finalidad
de fijar los hechos (las cuestiones fácticas) y el derecho aplicable (cuestiones de
derecho).
Para fijar los hechos deberá seleccionar y valorar los elementos probatorios
FI

introducidos por las partes y por las medidas para mejor proveer que haya
ordenado. Esta es la parte de fundamentación o motivación del fallo, fundada en la
sana crítica y exigida por el art. 326 del C.P.C.Cba., que expresamente señala que
toda decisión definitiva deberá tener fundamentación lógica y legal, bajo pena de
nulidad.


Fijados los hechos, el juzgador procederá a elegir en el ordenamiento jurídico


positivo la norma aplicable, lo que puede hacer directamente o a través de un
análisis interpretativo con aplicación de doctrina y jurisprudencia.
En esta parte de la sentencia se impone la aplicación de las reglas de la sana crítica
racional la cual, como lo expresáramos en la unidad anterior, incluye los principios
lógicos de identidad, tercero excluido, contradicción y razón suficiente. Amén de
ya haber sido desarrollados, volveremos a insistir sobre el último nombrado, por
su trascendental importancia.
Así, el principio de razón suficiente expresa que no puede hallarse ningún hecho
verdadero o existente, ni ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón
suficiente para que sea así y no de otro modo. A este principio está adscripta la ley
de derivación por la cual, de las pruebas producidas debe surgir necesariamente
una única conclusión (el antecedente infiere necesariamente al consecuente).

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Apenas se advierta que, paralelamente a la conclusión arribada, es admisible
conjeturalmente otra diversa basada en las mismas Materia: Derecho Procesal II
(Procesal Civil) Profesora: Sonia Cabral - 6 -

OM
.C
DD
LA
FI


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pruebas de la causa, se produce la inobservancia del principio de razón suficiente,
porque éste exige que el consecuente deba ser ése y no otro diverso.
Parte Resolutiva: o fallo propiamente dicho, fijados los hechos y establecido el
derecho aplicable, el juez procede a plasmar su conclusión, sin la cual no habría
sentencia. En esta parte de la sentencia se individualiza la voluntad de la norma
por medio de la voluntad de la ley.
2.5 Modos anormales de conclusión de la causa. (Págs. 35 a 36 T II)
La sentencia definitiva constituye el modo normal de culminación del proceso judicial a
la cual se arriba una vez realizada su total tramitación.
Como señala Palacio, existen, asimismo, modos llamados “anormales” de conclusión
del proceso, que pueden provenir de declaraciones de voluntad formuladas por una o

OM
por ambas partes del proceso (allanamiento, desistimiento, transacción y conciliación) o
ser la consecuencia de la inactividad de la parte que tiene el deber de impulsar el
proceso, por el tiempo que establece la ley (caducidad o perención de instancia) a los
que la ley le atribuye efectos extintivos del proceso.
En cuanto a su denominación, además de “anticipados” se los conoce como,
“excepcionales”, “anormales” o “anómalos”. Es importante apuntar que estas últimas
expresiones no son muy precisas, en cuanto no comunican su verdadero sentido. Ese no

.C
es otro que establecer la diferencia en el modo “normal” de terminación: la sentencia
jurisdiccional, a la cual se arriba luego de la total tramitación de la causa en aras de
lograr la decisión del conflicto por parte del juez. Con este vocablo, quiere significarse
en particular, la excepcional manera de finalización del proceso.
DD
Los modos mencionados exigen para su eficacia la concurrencia de dos recaudos 1.
Formalización mediante escrito o acta respectiva en el expediente que comprende la
voluntad de una o ambas partes y 2. Auto homologatorio por el órgano jurisdiccional.
En el orden legislativo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba los agrupa en el libro Primero, Parte general, en el Capítulo V sobre
LA

conclusión del juicio, con específica referencia en la sección segunda a la Perención de


instancia y en Sección siguiente a los restantes, bajo el título Otros medios anormales.
Por su parte, la ley ritual de la nación los incluye a todos incorporando, además, la
conciliación en su Parte General en el Titulo denominado Medios anormales de
terminación del proceso. Dedica a cada uno de ellos un capítulo particular.
FI

Seguidamente analizaremos cada uno de ellos:


Desistimiento (Págs. 36 a 43, T II)
En derecho argentino existen dos clases de desistimiento: de la pretensión y del derecho.
El desistimiento de la pretensión es el acto mediante el cual el actor declara su voluntad
de poner fin al proceso pendiente. Éste es limitado al proceso o a la instancia, puede


comprender la totalidad del proceso o circunscribirse aun acto del procedimiento,


incidente, recurso o cualquier petición formulada. Puede ser formulada tanto por el actor
como por el demandado, según quien haya sido el peticionante del acto desistido.
Materia: Derecho Procesal II (Procesal Civil) Profesora: Sonia Cabral - 7 -

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En cambio, el desistimiento del derecho constituye el acto en virtud del cual el actor
declara su voluntad de declinar el ejercicio del derecho material invocado. Podemos
afirmar que el desistimiento del derecho trae aparejado el desistimiento de la pretensión.
El desistimiento del derecho impide la ulterior interposición de otra pretensión por el
mismo objeto y causa.
Sea del proceso o del derecho debe formularse de modo expreso y categórico, es decir,
por escrito presentado en el expediente.
En cuanto al tiempo para presentar de desistimiento el Art. 349 del C.P.C.C., en su
primer párrafo, estipula que puede ser realizado en cualquier estado de la causa anterior
a la sentencia.
Efectos del desistimiento.

OM
De la lectura de la segunda parte del art. 349 del C.P.C.C., surge claramente que con
anterioridad a la notificación de la demanda no corresponde requerir la conformidad de
la parte contraria siendo en cambio imprescindible el cumplimiento de este recaudo
cuando de ha verificado el acto de notificación con prescindencia de que la demanda
haya sido o no contestada. La diferencia se explica fácilmente si se tiene presente que en
tanto ese acto no impide la renovación de la pretensión en un proceso futuro es
razonable suponer que el demandado, ya en conocimiento de la demanda por el acto de

.C
la notificación, puede tener interés en que el proceso continúe hasta la sentencia
definitiva que dirima el conflicto y que eventualmente lo favorezca, autorizándolo a
valerse de la excepción de la cosa juzgada.
Si media oposición del demandado, el desistimiento pierde virtualidad y el proceso debe
DD
continuar su curso. Si por el contrario, el demandado acepta el desistimiento de la
pretensión u omite expedirse dentro del plazo para contestar el traslado; el juez debe
declarar la extinción del proceso.
A diferencia de lo que ocurre con el desistimiento de la pretensión, el desistimiento del
derecho no requiere la conformidad de la contraria. El fundamento de esa diferencia
LA

reside en la circunstancia de que no siendo viable, en este caso, reproducir la pretensión


en otro proceso; no se concibe el interés que podría tener el demandado en deducir
oposición al acto.
El desistimiento no vincula necesariamente al juez, a quien la ley habilita para
desestimarlo en el supuesto en que aquél versare sobre derechos indisponibles.
FI

Respecto a la posibilidad de revocarlo, podemos decir que el desistimiento no se


presume y podrá revocarse hasta tanto el Tribunal se pronuncie o bien surja del
expediente la conformidad de la contraria.
El actor está facultado para desistir del proceso respecto de uno de los demandados, sin
que el otro demandado pueda oponerse. En el caso de desistimiento parcial el proceso


debe continuar con respecto a los coactores que no lo formularon o a los codemandados
no incluidos en aquel.
A continuación visualizamos un modelo de desistimiento de la pretensión:
Desiste de la pretensión. Solicita el archivo de las actuaciones
Sr Juez en lo Civil y Comercial:
Horacio Martínez en estos autos caratulados: “Horacio Martínez c/ Isabel Feraudo-
Daños y Perjuicios-“ exp. N| 2365/36, con domicilio constituido en Ayacucho 230 1er
Piso Of. 10, de esta Ciudad de Córdoba, ante V.S. respetuosamente comparezco y digo:
que vengo por el presente a desistir de la acción entablada contra la Sra. Isabel Feraudo,
solicitando se ordene el archivo de las presentes actuaciones en virtud de no haberse
notificado la demanda.
Por lo expuesto a V.S. solicito:

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1. Tenga por formulado el desistimiento de la acción en contra de la Sra. Isabel Feraudo
a tenor de lo prescripto en el art. 349 del C.P.C.C.
2. Haga lugar a lo solicitado ordenando el archivo de las actuaciones

Provea de conformidad
Firma el actor y su letrado
Transacción (Págs. 45 a 47, T II)
Conforme el Código Civil en su art. 832 la transacción es un acto jurídico bilateral, por
el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extingan obligaciones litigiosas o
dudosas.
De la definición legal se deduce que dicho acto puede tener por objeto poner término a

OM
un litigio ya suscitado o bien evitarlo. En el primer supuesto, que es el que motiva
nuestro interés, la transacción opera como acto extintivo no sólo de la obligación sino
también del proceso promovido raíz del litigio.
Formas:
El art. 838 del Código Civil condiciona la validez y perfeccionamiento de la transacción
al requisito de que se la presente al juez firmada por los interesados, quienes pueden
desistir de ella con anterioridad a la presentación en la que expongan su contenido.

.C
Cabe mencionar desde el punto de vista procesal, que si bien la transacción sobre
derechos litigiosos configura un negocio jurídico de índole material, la presentación del
escrito en el cual se exponen sus términos, el acto judicial que los documenta y la
agregación al expediente de la escritura publica o del documento privado en la que
DD
consta, revisten el carácter de actos procesales, en tanto tienen por efecto directo e
inmediato el pronunciamiento de una resolución judicial que ponga fin al proceso.
Requisitos objetivos y subjetivos:
La aptitud para transigir sufre numerosas restricciones que afectan tanto a los
representantes voluntarios y necesarios de las partes, como a estos mismos.
LA

Los primeros requieren poder especial (art. 839) y a los segundos les está prohibida en
forma absoluta (art. 841 inc. 1 y 2) o supeditada a la autorización legal o judicial.
Desde el punto de vista objetivo, los Arts 842 a 849 suministran reglas precisas, por lo
que sugerimos su lectura.
Tiempo:
FI

Puede celebrarse en cualquier estado del proceso anterior a la sentencia que la extingue
definitivamente. Por lo tanto puede ser celebrada durante el trámite de la segunda
instancia, e incluso en instancia extraordinarias, aunque en este caso formulados por las
partes la voluntad de transigir o presentada la transacción, el expediente debe remitirse
al juez de 1era instancia a los fines de celebrarse el acto o de obtener la correspondiente


homologación.
Efectos:
De la lectura del art. 850 del Código Civil podemos decir que la transacción no equivale
a sentencia pues la autoridad de cosa juzgada que la ley atribuye debe entenderse en el
sentido de que el acto tiene por efecto provocar una nueva regulación de las relaciones
jurídicas de las partes, quienes no pueden reclamar en lo sucesivo el cumplimiento de
los derechos y obligaciones renunciados.
Por ultimo, la ley reconoce al juez la potestad de examinar la capacidad y la personería
de quienes realizan el acto, así también si los derechos son transigibles. De este modo,
el juez tiene Materia: Derecho Procesal II (Procesal Civil) Profesora: Sonia Cabral - 9 -

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la facultad de rechazar la transacción en el supuesto de que se hayan transgredido los
requisitos correspondientes.

12.2 Conciliación (Págs. 43 a 45, T II)


La diferencia que existe entre la conciliación como modo conclusivo del proceso y la
transacción que acabamos de revisar, reside en la circunstancia de que mientras la
transacción sólo cabe en materia de intereses pecuniarios, la conciliación puede
comprender otro genero de pretensiones jurídicas, como por ejemplo, lo referente a la
residencia de los cónyuges durante el juicio de divorcio o a la tenencia de los hijos
menores.
Para Palacio, cabe hablar de conciliación como acto anormal autónomo de conclusión

OM
del proceso, sólo puede serlo como principio general. Supone la iniciativa y la
intervención del juez en la celebración del acto, sin perjuicio de que sean las partes o
una de ellas quienes sugieran aquel la conveniencia de la respectiva convocatoria.
En lo que concierne a su contenido estimamos que la conciliación es susceptible de
participar eventualmente de las características correspondientes a los restantes actos de
conclusión del proceso: mediante ella las partes pueden concretar un desistimiento, un
allanamiento o una transacción., etc.

.C
La transacción puede llevarse a cabo en cualquier estado del proceso anterior al
llamamiento de autos en segunda instancia.
En cuanto a su dimensión formal, paso previo a la conciliación es la fijación de una
audiencia a la cual deben concurrir personalmente las partes quienes pueden hacerlo
DD
acompañados de sus letrados.
Recordemos que el juez no es espectador, tiene un rol activo en la audiencia de
conciliación.
Concretado el avenimiento, el juez debe verificar la capacidad de las partes, las
facultades de sus representantes si los hubiere y la disponibilidad de los derechos
LA

respecto a los cuales ella verso, el juez dictara resolución homologatoria, la que tendrá
autoridad de cosa juzgada.
En caso de no homologar la conciliación, el juez debe disponer la prosecución del
procedimiento.
La Conciliación está prevista en el C.P.C.C. en el art. 58.
FI

Por ultimo mencionamos que la conciliación también funciona como método para la
resolución de conflictos, según veremos en páginas siguientes.
Allanamiento
Interpuesta la demanda, puede el demandado allanarse reconociendo como justa la
pretensión articulada, en una manifestación de voluntad que importa el reconocimiento


y sumisión de la parte atacada a la pretensión litigiosa contra ella dirigida.


Esta caracterización del allanamiento, como expresa Palacio, implica una expresión de
voluntad la que lo distingue del reconocimiento. Este es un acto intelectual e implica
una aceptación de la razón de la pretensión deducida; en tanto que el allanamiento
acentúa la nota de conformidad a la pretensión o una actitud de renunciamiento a
continuar con la contienda.
Formas.
El allanamiento debe ser categórico y terminante, realizado un escrito que no deje lugar
a dudas, lo cual nos aleja de la posibilidad de que exista un allanamiento condicional.
Debemos distinguir el allanamiento total y parcial, según abarque la integridad o parte
de las pretensiones del accionante.
A su vez, dentro del allanamiento parcial distinguimos el allanamiento objetivo y
subjetivo. Materia: Derecho Procesal II (Procesal Civil) Profesora: Sonia Cabral - 10 -

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Hablamos de allanamiento parcial objetivo en el caso de que existiendo acumulación de
pretensiones, el demandado se allane a una o algunas de ellas y formule oposición con
relación a las restantes.
En tanto que el allanamiento parcial subjetivo existe cuando mediando un litisconsorcio
activo el demandado se allana a la pretensión de uno o algunos de los actores, así como
en el supuesto de que existiendo un listisconsorcio pasivo, uno o algunos de los
demandados se allane a la pretensión del actor. En este último caso no sería posible
dictar enseguida sentencia de allanamiento respecto de las cuestiones allanadas,
continuando por las restantes, es decir, la resolución allanatoria deberá pronunciarse
juntamente con la sentencia que ponga fin al proceso. Aclaramos que no es que haya
dos sentencias, sino que en una sola se resuelve el allanamiento y se pone fin al litigio.

OM
Debemos distinguir también entre allanamiento expreso y tácito. El allamiento es
expreso cuando el demandado reconoce categóricamente los hechos y el derecho
invocados por el actor en la demanda.
Por su parte el allanamiento es tácito cuando el demandado adopta una postura mediante
la cual, sin oponerse a la pretensión, está resulta satisfecha. Citamos como ejemplos de
estas actitudes: depositar la cosa, ejecutar el hecho que se le reclama, entre otros.
Tiempo

.C
Respecto a la dimensión temporal del allanamiento, se refiere la primera parte del art.
352 del C.P.C.C mencionando que el demandado podrá allanarse a la demanda en
cualquier estado de la causa anterior a la sentencia definitiva.
Resolución
DD
El hecho de que el demandado se allane a la pretensión del actor no exime al juez del
deber de dictar sentencia sobre el fondo del asunto. Así el juez examinará la
procedencia del allanamiento en orden a la observación del doble recaudo vinculado a la
capacidad del allanado y la disponibilidad de los derechos sustanciales discutidos en el
proceso, porque si se trata de derechos privados o de cuestiones que afectan el orden
LA

público, no cabe la posibilidad de allanarse. Conforme el art. 352 C.P.C.C, segunda


parte.
En nuestro ordenamiento no podemos hablar en el sentido de que obligue directamente
al juez a acogerlo, vinculando de tal forma que lo obligue al juez a dictar sentencia.
Por ultimo debemos distinguir al allanamiento como acto para provocar la culminación
FI

anticipada del proceso del allanamiento particularizado de la norma del art. 130 del
C.P.C.C., que tiene como efecto, además de producir la culminación del proceso, el de
eximir de costas al allanado.
A continuación transcribimos un modelo de allanamiento:
Sr Juez en lo Civil y Comercial:


Isabel Feraudo en estos autos caratulados: “Horacio Martínez c/ Isabel Feraudo-Daños y


Perjuicios-“ exp. N| 2365/36, con domicilio constituido en Caseros 236 6to Piso Of. 1,
de esta Ciudad de Córdoba, ante V.S. respetuosamente comparezco y digo:
Que siendo el momento oportuno para la contestación de la demanda, la cual me fuera
notificada con fecha 25 de junio del año en curso, conforme acredito con cedula de
notificación que acompaño, vengo por el presente a reconocer como ajustada a derecho
y a la realidad los extremos jurídicos y fácticos expresados en la demanda.
Por lo expuesto solicito:
Tenga por formulado el allanamiento en los términos del art. 352 del C.P.C.C. Materia:
Derecho Procesal II (Procesal Civil) Profesora: Sonia Cabral - 11 -

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SERA JUSTICIA

12.4 Perención de la instancia (Págs. 48 a 61, T II)


Como ya lo hemos precisado, junto al modo normal o habitual de culminación del
proceso, se alinean los denominados modos anormales de finalización, sea por voluntad
expresa de los litigantes (allanamiento, desistimiento, conciliación y transacción) que ya
hemos referenciado, o bien por voluntad implícita: caducidad o perención de instancia.
En cuanto al concepto, podemos citar a Guasp: diciendo que es la extinción del proceso
que se produce por su paralización durante un cierto tiempo en el que no se realizan
actos procesales de parte y que viene integrada de un supuesto de extinción del proceso,
que no se debe a un acto o a un hecho, y lo afecta como a un todo y no a alguno o

OM
algunos de los actos singulares que los componen.
Por su parte Alsina, después de afirmar que así como la prescripción se funda en una
presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción
de abandono de la instancia, señala que el proceso se extingue, entonces por el solo
transcurso del tiempo, cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los
plazos establecidos por la ley.
El fundamento del instituto de la caducidad de la instancia puede apoyarse, señala

.C
Guasp, en dos motivos distintos: uno de orden subjetivo, que ve en la presunta intención
de las partes de abandonar el proceso la razón de la extinción, y otro de orden objetivo
que se fija en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, por el
peligro que esto lleva consigo para la seguridad jurídica.
DD
Tal como observa Palacios, axiológicamente resulta fácil comprobar el predominio de
los valores jurídicos de paz y seguridad, ya que la solución indefinida del conflicto que
motiva el proceso importa la permanencia de dos situaciones reñidas con aquéllas, como
son la discordia y la inseguridad.
Por su parte, el maestro Podetti precisa que en realidad, y como sucede en todos y cada
LA

unos de las instituciones que integran el proceso civil, la caducidad de la instancia tiene
un fundamento que, a su vez, es de interés privado y de interés público y que deben ser
armonizados. Tal fundamento no sería otro que evitar la prolongación indefinida de los
pleitos y su objeto es estimular la actividad de las partes con la amenaza del
aniquilamiento del proceso y por ese medio lograr mayor celeridad en el trámite.
FI

Tramitación y presupuestos.
Conforme surge de la regulación legal, la perención de instancia es a petición de parte,
no es de oficio ni opera ipso iure.
Media consenso en que la procedencia de la caducidad se halla sujeta a la concurrencia
de diversos presupuestos a saber:


1. Existencia de una instancia principal o incidental.

2. inactividad procesal absoluta o jurídicamente inidonea.

3. transcurso de determinados plazos de inactividad.

4. El dictado de una resolución que declare operada la extinción del proceso.

Pasamos a examinarlos:

1. Existencia de una instancia principal o incidental.

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Se ha entendido por instancia toda petición inicial de un proceso, trámite o
procedimiento dirigido a un juez para que satisfaga un interés legitimo del peticionario;
se inicia desde dicha presentación y continúa hasta la sentencia definitiva.
Si se entiende por instancia el conjunto de actos de procedimientos que realizan las
partes para obtener la decisión judicial de un litigio, desde la interposición de la
demanda, hasta el llamamiento de autos para definitiva, no se genera sin duda cuando el
peticionante se limita a solicitar diligencias preparatorias de un juicio, ya que no existe
demanda, no existe planteamiento que pueda ser cuestionado, ni posibilidad que el juez
dicte sentencia, elemento este que caracteriza a la instancia.
La instancia se perime aún cuando no se haya trabado la litis ya que se entiende por
instancia, todo el curso del proceso desde la presentación de la demanda hasta la

OM
sentencia. En consecuencia para que proceda, no es necesaria ni siquiera la notificación
de la demanda.
2. Inactividad procesal absoluta o jurídicamente inidonea.
El segundo presupuesto de la perención de la instancia, es la inactividad procesal, que se
exterioriza por la no ejecución de acto alguno, por ambas partes o por el órgano
jurisdiccional, o bien cuando los producidos sean carentes de idoneidad para impulsar el
procedimiento.

.C
El art. 341 del C.P.C.C. reza: Litisconsorcio : El impulso del procedimiento por uno de
los consortes extenderá sus efectos a los restantes.
Dicha norma se apoya en el principio de que la existencia de partes múltiples no altera
la unidad del proceso ni por tanto la instancia.
DD
3. transcurso de determinados plazos de inactividad.

Los períodos de inactividad procesal están previstos en el art. 339 del C.P.C.C., en tanto
que el art. 340 establece el cómputo de dichos plazos. Para no abundar, sugerimos la
LA

lectura de dichas normas.


4. El dictado de una resolución que declare operada la extinción del proceso.
Finalmente la perención requiere de una resolución que la tenga por operada,
revistiendo carácter constitutivo y produciendo efectos sólo hacia el futuro. Si se trata
de caducidad declarada en primera instancia, una vez firme la decisión, se dispondrá del
FI

archivo del expediente, pero si se trata de la caducidad operada en instancias ulteriores


los autos deben ser devueltos a primera instancia a fin de que se cumpla el decisorio que
fue recurrido y que ha adquirido a causa de la declaración de caducidad, fuerza de cosa
juzgada
A los efectos, sujetos legitimados para pedir la perención y quienes pueden ser sujeto


pasivo de la misma, como así también el trámite sugerimos la lectura de las normas
legales.

12.7 Medios alternativos de resolución de conflictos.


Arbitraje (Págs. 301 a 317, T II)
El arbitraje se presenta como una atractiva alternativa del proceso judicial y que
persigue fines específicos: para achicar la masa litigiosa, para descongestionar los
tribunales y además conseguir logros adicionales relativos a la economía de gastos y
fundamentalmente de tiempo.
Lamentablemente el arbitraje legislado en nuestro Código formal cordobés presenta una
fuerte dosis de formalismo y de dispersión en el trámite. El arbitraje por definición
implica la exclusión de los órganos judiciales estatales para la resolución de la

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controversia, ya sea por voluntad de la s partes o por disposición de la ley. Los árbitros
reciben directamente de ellas o de la norma sus facultades y solamente frente a estos
sujetos y en ese proceso es que ostentan esa calidad. En la doctrina el arbitraje ha sido
clasificado atendiendo su origen en forzoso y voluntario y según el procedimiento y
pautas que deben seguirse para resolver la cuestión, pueden ser árbitros iuris o de
amigable composición.
Se denomina arbitraje voluntario cuando la decisión de someter el diferendo al árbitro
deriva de la libre determinación de las partes; en cambio es forzoso cuando su
exigibilidad es consecuencia de un compromiso previo o deviene de la aplicación de
una disposición legal.
En cambio, el arbitraje es legal si resulta impuesto por disposiciones sustanciales o

OM
procesales que así lo establecen. Tal sucede en las hipótesis contempladas en los arts.
1627,2621 del Código civil, 491 del Código de Comercio y en el art. 603 del C.P.C.
Debemos mencionar también que no todo asunto es posible de someter a arbitraje. En
efecto la materia sustancia que puede ser dirimida a través del procedimiento arbitral
debe pertenecer al campo de los afrechos disponibles. Ello implica decir que la
categoría de pretensiones debe estar ineludiblemente referida a cuestiones generalmente
de naturaleza patrimonial.

.C
El compromiso arbitral es el convenio conforme el cual las partes especifican
concretamente las cuestiones que se someten al arbitraje, designan a los árbitros o
amigables componedores y determinan ciertos requisitos del proceso arbitral. En rigor
podemos decir que constituye un contrato con eficacia procesal, ya que versa sobre una
DD
controversia determinada por el que las partes deciden someter su diferendo a arbitraje.
Este documento puede confeccionarse antes de la iniciación del pleito o durante su
sustanciación.
Conforme el art. 606 del C.P.C.C., se ha fijado la observancia de ciertas cláusulas como
necesarias u obligatorias y otras como facultativas. En caso que se omita algunas de las
LA

obligatorias desencadena la aplicación de la sanción de nulidad del compromiso.


Por regla general, las cláusulas exigidas como obligatorias tienen la virtualidad de fijar
los límites subjetivos y objetivos del compromiso, fecha en que se otorga, las partes,
quien se desempeñara como árbitro, el objeto o cuestiones sometidas a arbitraje.
También fija la competencia territorial respecto de los otorgantes, al establecerse la
FI

obligación de designara el lugar en que habrá de seguirse el juicio.


Resulta necesario que distingamos entre la figura del arbitro iuris de los amigables
componedores. Los primeros resulten conflictos con arreglo a las leyes y con sujeción a
los procedimientos establecidos por los cuerpos adjetivos formales, los amigables
componedores dirimen la contienda de acuerdo a su leal saber y entender y por regla sin


sujeción a formas legales.


No obstante, podemos señalar alguna similitud entre el árbitro y el amigable
componedor ya que ambos son elegidos por las partes para decidir un conflicto, sin
embargo la diferencia se advierte en la modalidad del desempeño y en la resolución.
Los amigables componedores tienen como principal función el de avenir a las partes y
arreglar sus diferencias, después de oír sus razones en cualquier manera que a bien
tuvieran, según su leal saber y entender; por lo que o exige la ley en ellos la calidad de
letrados, que seria necesaria si hubieran de seguir el procedimiento y de sentenciar con
arreglo a las leyes que lo rigen.
Por regla general la ley determina el número de árbitros en número impar, hasta tres.
Los árbitros serán designados por acuerdo de partes, o en su defecto por sorteo.
Ha dicho la jurisprudencia:

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Si bien cabe reconocer a los árbitros la facultad de decidir controversias, no por ello
gozan de las mismas facultades que los jueces, toda vez que están desprovistos de
aquellos elementos de la jurisdicción que son la esencia del órgano del Estado, (CS
Noviembre 11-997, Yacimientos Carboniferos Fiscales”, LL 1998-C, 793).
Es de señalar que si no existiere acuerdo sobre la persona que se desempeñará en el
carácter de árbitro recaerá sobre abogados de la matrícula.
También la ley permite asignar el carácter de árbitro a los jueces que integran los
distintos tribunales. Se trata de una facultad que pueden ejercer las partes, y como se
advierte ello es así para el caso de arbitraje voluntario.
En cuanto al procedimiento arbitral propiamente dicho comienza una vez constituido el
tribunal y aceptado el cargo por parte de los árbitros. Es de advertir que la primera regla

OM
que han de respetar los árbitros en la sustanciación del juicio son las estipulaciones
procedimentales fijadas en el compromiso arbitral. En caso que no hubieren fijado
reglas especiales, deberá seguirse las normas fijadas por la ley adjetiva. No es común
que en el compromiso arbitral existan previsiones adjetivas, por lo que la mayoría de los
casos directamente se aplican las normas del código ritual.
La regulación legal del arbitraje en la ley procesal cordobesa excluye la posibilidad de
articular excepciones dilatorias como de previo y especial pronunciamiento. Ello

arbitral.

.C
obedece a razones de economía, celeridad que impera en la regulación del juicio

La resolución que dirime la contienda en un procedimiento arbitral se denomina laudo


arbitral. Podemos definir el laudo diciendo que es el pronunciamiento definitorio por el
DD
cual se dirime la controversia planteada ante el arbitro o amigable componedor
pronunciándose sobre los fundamentos de las pretensiones hechas valer dentro de los
limites del compromiso.
El laudo arbitral guarda cierta analogía con la sentencia como acto decisorio, tanto
desde un punto de vista intrínseco como extrínseco, distinguiendo si se trata de un
LA

arbitraje iuris o de amigable composición.


Desde el punto de vista extrínseco, se tienen en cuanta las circunstancias de tiempo,
lugar y forma en que aquél es dictado.
Si el arbitraje es de derecho, el laudo tendrá los mismos elementos básicos que la
sentencia judicial en lo atinente a la forma y al lugar, pero deberá ser protocolizado por
FI

el juez de la jurisdicción a quien le hubiese correspondido entender.


Recordemos que el arbitraje forzoso es de amigable composición, y se falla “et aquo et
bono”, moderando según las circunstancias el rigor de las leyes y dando a los elementos
de prueba mayor o menor eficacia que la establecida por la ley. En cambio el arbitraje
voluntario es de estricto derecho a menos que los interesados convinieren los contrarios,


de tal modo que en principio el árbitro deberá fallar la causa como si fuera un juez
ordinario.
Resulta necesario estudiar los artículos del Código procesal civil que legislan sobre el
arbitraje, convocamos a su lectura.
Mediación (Págs. 62 a 73, T II)
La mediación es asumida como un método no adversarial que se presenta como una
técnica que tomará diferentes modalidades vinculadas al procedimiento judicial según la
legislación la admita. Esta institución tiene características propias que pueden hacer a su
utilización como técnica o a su incorporación como método alternativo de resolución de
conflictos.
Se le asigna el carácter de no adversarial porque en su conformación no existe un
tercero que suple la voluntad de las partes decidiendo, sino que ellas actúan juntas y
cooperativamente. A través de la mediación se persigue alcanzar un acuerdo superador

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de la disputa en base a la cooperación y a la comprensión del problema por parte del
otro. La decisión a que se arriba, conforma el asunto de acuerdo a los intereses de las
partes.

Caracteres:
Se utiliza el termino mediación para describir un conjunto de prácticas encaminadas al
auxilio de las partes, en procura de lograra una adecuada comunicación con fines de
avenimiento. Por ello sus caracteres son:

Flexibilidad

OM
Informalidad

Confidencialidad y

Agilidad

Analizaremos cada uno de estos caracteres:

.C
La mediación se caracteriza por ser informal. Ello implica que su desarrollo no está
sujeto a reglas especiales. Se establecen reglas mínimas de actuación que condicionan el
desempeño de los sujetos involucrados y que de antemano señalara e mediador.
La mediación es flexible al permitir al mediador moverse en un amplio sector limitado
DD
por formalidades mínimas.
Otro aspecto saliente de la mediación es la confidencialidad que debe garantizar en
mayor grado la reserva para el tratamiento de los problemas que a ella se sometan.
Sucede que en muchos casos la instancia se mueve dentro del campo del derecho a la
intimidad de jerarquía constitucional y su protección debe estar asegurada. Por ello los
LA

asistentes a las sesiones deben guardar absoluta reserva sobre lo acontecido, impidiendo
su divulgación y además imposibilitar que esa información pueda ser utilizada
posteriormente en contra de alguna de las partes.
El procedimiento de mediación se caracteriza por ser ágil y rápido. Algunas veces
requerirá de varias sesiones para poder resolver la disputa y en otros se arribará a la
FI

solución en un solo día. Esto significa que la dimensión temporal estará dada por la
importancia del caso, la habilidad del mediador, el grado de cooperación de las partes,
etc.
Por otro lado, decimos que la implantación de la mediación apareja una disminución del
material litigioso en el sistema de administración de justicia, contribuyendo así a su


descongestionamiento.
La mediación tiene la virtud de cambiar la postura encontrada de las partes y potenciar
su actitud conciliadora.
Respecto al contenido sustancial, la mediación puede ser utilizada como alternativa de
solución para todo tipo de conflicto. Sin embargo, esta regla encuentra un límite cuando
la controversia afecte intereses que integran el orden público.
Se recomienda especialmente para solucionar disputas cuando las partes no desean
litigar, ni les conviene llevar su problema a tribunales.
También es aconsejable cuando la causa del conflicto es la incomunicación.
Otro caso adecuado es cuando existen partes que están relacionadas por vínculos
permanentes y por ello continuarán ligadas una vez superado el problema.
Por último también se la recomienda en hipótesis en que las partes quieren conservar el
control de la situación.

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De esta manera no delegan la solución en manos de un tercero, sino que ellas serán las
que diseñen su solución.
Por el contrario, no es apta cuando una de las partes quiera demostrar la realidad de una
situación o acontecimiento o alguna de las partes está ausente. En las cuestiones de
familia, a pesar de que los conflictos rozan el orden público, la mediación se presenta
como una institución seductora. En estos casos cobra importancia la actividad del
órgano jurisdiccional que deberá homologar lo resuelto en la mediación.
¿Que condiciones debe reunir un mediador?
El mediador es el tercero imparcial con cierto entrenamiento en los artes técnicas y
experimentales al efecto y que ingresa a la escena del conflicto, sin facultades
dirimentes a fin de inducir a las partes para que lleguen a un conflicto. Debe ser buen

OM
oyente de las narraciones que cuenten las partes, debe ser conocedor del conflicto, debe
tener además, habilidad para la comunicación y el diálogo y por último buena captación
de los intereses de las partes.
Recordemos que la tarea del mediador es de conducir a las partes a identificar los
puntos de controversia, acomodar sus diferencias y a experimentar formulas
transaccionales superadoras del conflicto. Transforma la disputa en una situación menos
negativa y otorga una visión constructiva de la cuestión.

.C
La mediación puede ser pública o privada.
Es pública cuando se la institucionaliza como una alternativa asumida desde el Estado
para que los particulares puedan acordar una solución. Ello no significa
jurisdiccionalizar la mediación, sino insertarla mediante una previsión legal para
DD
resolver conflictos.
En cambio, la denominamos privada cuando es impartida por instituciones de este
carácter que se dedican a su práctica. La actividad de la mediación privada queda dentro
del marco general de la libertad de trabajar y de contratar amparadas por la Constitución
Nacional y la legislación de fondo. El tratamiento de esta forma de mediación excede el
LA

estudio del marco procesal.


La mediación puede ser prevista en la ley como una instancia prejudicial o
jurisdiccional: esto antes de la iniciación del juicio o durante la sustanciación.
En el primer enfoque se aborda la mediación como una etapa que pueda ser cumplida
antes de la presentación de la demanda. En este sentido pensamos que por la naturaleza
FI

de la institución la ley debería preverla como un instrumento optativo. Sin embargo ella
ha sido regulada en la ley 24.573 estableciéndola en forma obligatoria para los juicios
que se inicien en el fuero civil y comercial de la Capital Federal, para los juzgados
federal de todo el país. La norma es objetable ya que la obligatoriedad de la instancia
mediadora es contraria a su naturaleza que abreva en los medios alternativos


consensuados.
El art. 2 de la ley 24.573 establece que la mediación previa es obligatoria para todo tipo
de juicio y excluye a las siguientes causas: “1. las causas penales. 2. los asuntos de
familia. 3. declaración de incapacidad y su cesación. 4. causas en que el Estado
Nacional o entidades descentralizadas sean partes. 5. amparos, habeas corpus o
interdictos. 6. Medidas cautelares con previo agotamiento de las instancias recursivas, 7.
Diligencias preliminares y prueba anticipada. 8. Juicios sucesorios y voluntarios. 9.
Concursos preventivos y quiebras. 10. Causas que se tramitan ante la justicia del
trabajo.” A su vez el art. 3 permite la opción de la mediación para los juicios de
ejecución y de desalojo.
Como dijimos, también puede constituir una herramienta útil adoptándola como un iter
posible en el camino procesal. Ello implica que se incorpora al procedimiento en
Materia: Derecho Procesal II (Procesal Civil) Profesora: Sonia Cabral - 17 -

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forma alternativa o eventual, esto es, en un punto determinado de su secuencia, que
puede ser fijado por la ley o por el tribunal.
En el ámbito local de la ciudad de Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia por acuerdo
extraordinario N° 407 de la ley 17/2/98, dispuso el funcionamiento en la órbita del
Poder Judicial del Centro Piloto de mediación. En este marco legal se admite la
posibilidad de que los jueces fijen una audiencia informativa para sugerir a las partes la
utilización de esta técnica de resolución de conflictos. Posteriormente con la sanción de
la ley 8858 y su decreto regl. 1773, hizo operativa esta nueva forma procesal para lograr
la autocomposición de los conflictos.
El régimen cordobés declara de interés público provincial a utilización de la mediación
como método no adversarial de resolución de conflictos con carácter voluntario. En

OM
forma excepcional, resulta obligatoria:
El Art. 2 de la ley 8858 dispone: “Excepcionalmente será de instancia obligatoria en
toda contienda judicial civil y comercial en los siguientes casos: a. en contienda de
competencia de los jueces de primera instancia civil o comercial en los siguientes casos:
a. en contienda de competencia de los jueces de primera instancia civil y comercial que
deben sustanciarse por el tramite del juicio declarativo, abreviado y ordinario cuyo
monto no supere el equivalente a ciento cuarenta140 jus. B. en todas las causas donde se

.C
solicite el beneficio de litigar sin gastos; c. cuando el juez por la naturaleza del asunto,
su complejidad, los intereses en juego estimare conveniente intentar la solución del
conflicto por la vía de la medición.”
DD
13.1- PROCESOS DE CONOCIMIENTO
13.1.1.- Juicio Ordinario. Régimen legal. Estructura
Juicio declarativo general Juicio Ordinario
E. Introductoria E. Probatoria E. Discusoria E. Decisoria
Art. 506 Sentencia
LA

Demanda Contestación Prueba Alegatos


Art. 175 10 días 40 días 6 días 6 días
Art.192 Art.198-212 Art. 505
Art.493 Art.498
Art. 326 y sig.
FI

Como ya anticipáramos, el proceso tipo por excelencia es el juicio declarativo ordinario,


que se manifiesta como la vía de mayor amplitud para esclarecer las contiendas o
conflictos. Se caracteriza por estar estructurado con plazos amplios para contestar la
demanda, art. 493, CPCC; para ofrecer, decepcionar y merituar la prueba, art. 498,
CPCC y correlativamente también para dictar sentencia, art. 121 CPCC. Por último lo


que caracteriza el efecto de cosa juzgada material que suscita la resolución final. El
juicio ordinario por regla general se y sin perjuicio de algunas excepciones consta de
cuatro etapas esenciales: la introductoria, la probatoria, la discusoria y la decisoria.
También mencionamos las etapas eventuales, ya que pueden plantearse o no en cada
tipo de proceso y que están individualizadas: medidas preparatorias, cautelares,
impugnativas y de ejecución de sentencia.

Etapa introductoria: Interpuesta la demanda, el demandado deberá contestar la


demanda en el plazo de diez días, Art. 493 CPCC. La ley ritual impone al demandado a
pronunciarse sobre cada uno de ellos ya sea negándolos o reconociéndolos. En esta
oportunidad, podrá poner excepciones dilatorias en forma de previo y especial
pronunciamiento, siendo ese tipo de trámite el único que admite esta forma particular de

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articulación. Es también en esta ocasión, que el accionado puede reconvenir, siendo esta
la única oportunidad para hacerlo.

Etapa probatoria. El plazo ordinario de prueba es de 40 días, conforme el art. 498


CPCC, pudiendo el juez designar otro menor, con posibilidad de extenderlo hasta
completar aquél la solicitud de parte. También está previsto el plazo extraordinario para
casos especiales. Tengamos presente que esta etapa puede presentarse excepcionalmente
como no esencial, por cuanto presupone la existencia de hechos controvertidos.

Etapa discusoria: En el juicio ordinario los alegatos se realizan en forma de


traslados de ley por su orden. Esto es primero se corre traslado al actor y luego al

OM
demandado art. 505 CPCC. Así por ejemplo, en el juicio ordinario se confiere un plazo
de seis días perentorios no fatal y su cómputo es individual. Esta etapa asume una
características especial, la de reservada, en el sentido de no pública, con el fin de
garantizar la igualdad de las partes. Al momento de la presentación sólo se deja
constancia de ello en el expediente mediante certificación puesta por el secretario.

Etapa decisoria: es la última y esencial etapa del proceso de mérito, para el

.C
pronunciamiento de la sentencia definitiva. Ella se inicia con el llamamiento de autos
para definitiva, art. 506 y 121 inc. 3 C.P.CC. Pero como se ha señalado, puede el
juzgador disponer de lo que se denomina medidas para mejor proveer.
DD
Además de estas etapas esenciales, pueden presentarse las denominadas eventuales.
Las medidas preparatorias dispuestas en el art. 485 CPCC:
Emparentadas con las medidas preparatorias se encuentran las medidas de prueba
anticipada que permiten decepcionarlas con antelación a la interposición de la demanda.
Su finalidad es la de preservar elementos convictitos que pueden desaparecer con el
LA

transcurso del tiempo, tales como el caso de declaración de testigos de avanzada edad,
por citar un ejemplo.
Por otra parte, en forma excepcional, el Código autoriza la posibilidad de ordenar
medidas cautelares, antes de la promoción de la demanda, art. 466, CPCC y art. 231
C.C.
FI

También constituye una etapa eventual del proceso civil la ejecución de la sentencia que
tiene lugar a solicitud de la parte interesada y cuando el demandado no la hubiere
cumplido voluntariamente.
Por último mencionamos la etapa impugnativa, que tendrá lugar cuando algunas de las
partes o ambas se sientan perjudicadas por lo resuelto en la sentencia, interponiendo


Materia: Derecho Procesal II (Procesal Civil) Profesora: Sonia Cabral - 19 -

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recursos ordinarios o extraordinarios ante instancia de parte.

13.1.2- Juicio abreviado. Régimen legal. Estructura. Rebeldía.


Juicio declarativo general Juicio Abreviado
E. Introductoria E. Probatoria E. Decisoria
Sentencia
Demanda Contestación Actividad Probatoria art.514 Dec. Autos
Art.507 Art. 508 Art.511
Se ofrece la El demandado tiene Apertura a
Prueba con la 6 días para comparecer a prueba por el
Demanda contestar la demanda, plazo de 15 días.

OM
oponer excepciones o
reconvenir y debe ofrecer toda la prueba de que haya de valerse.
El Juicio abreviado regulado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba prevé un procedimiento similar al juicio sumario (plenario rápido o
abreviado) previsto en el Código Procesal Civil y comercial de la Nación, siendo éste un
procedimiento idóneo para obtener una sentencia provista de autoridad de cosa juzgada
material, con plena aplicación de los principios de concentración y celeridad,

.C
permitiendo que concluyan dentro de un lapso inferior al que normalmente insume un
procedimiento ordinario. Así la mayor simplicidad en la estructura del proceso plenario
rápido o abreviado, se traduce en la reducción de los actos que lo integran, pero también
en las dimensiones temporales y formales. Sin embargo, lo expresado no impide un
DD
conocimiento judicial exhaustivo del conflicto.
Es decir que la diferencia con el procedimiento del juicio ordinario es simplemente la
distinta ”cuantía” de las pretensiones deducidas, que en el procedimiento abreviado
cordobés son de menos de doscientos cincuenta jus (250) .
El artículo 418 establece que será sustanciada por el trámite de juicio abreviado. Toda
LA

demanda cuya cuantía no exceda de doscientos cincuenta jus.


Conforme lo prevé el art. 507 de C.P.C.C la prueba deberá ofrecerse con la demanda
bajo pena de caducidad, con las excepciones de la prueba documental y de la absolución
de posiciones que tiene un régimen más amplio que la del resto de las pruebas.
Señalamos además, que a diferencia de lo que ocurre con el juicio ordinario, la citación
FI

de comparendo está unida al traslado de la demanda, conforme art. 508 C.P.C.C.


De la lectura del Art. 509 del citado cuerpo legal se advierte que el legislador ha
establecido una especie de rebeldía automática, "si el demandado no compareciere en el
plazo de la citación, se o tendrá por rebelde sin declaración alguna”.
Es preciso señalar ciertas particularidades que presentan algunos medios probatorios en


la sustanciación del trámite del juicio abreviado:

El plazo de prueba es de 15 días y se trata de un plazo común perentorio y fatal.


Como no hay decreto de apertura a prueba, dicho plazo comienza a correr a partir de la
última notificación del decreto que provee toda la prueba ofrecida por las partes en los
escritos de demanda, contestación de demanda, reconvención, contestación de las
excepciones o hechos nuevos y contestación de la reconvención. Salvo, claro esta, lo
dispuesto por los Art. 218 y 241 del C.P.C.C, sobre la absolución de posiciones y la
documental que tienen un tratamiento especial, es decir, un régimen más amplio que el
resto de la prueba.

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También se limita a cinco el número de testigos por cada parte, En cuanto a la
limitación a un sólo perito establecida por el Art. 513 C.P.C.C no impide que las partes
propongan peritos de control o también llamados asesores técnicos de parte.

Respecto a la prueba en la alzada se rigen por el Art. 375 del C.PCC. , teniendo en
cuenta lo preceptuado por el Art. 515 del C.P.C.C. El inciso 2 del art. 375, del CPCC,
inciso c prevé expresamente que se pueda pedir apertura a prueba cuando en el juicio
abreviado se hubiere denegado indebidamente la apertura a prueba o alguna medida de
prueba durante la sustanciación en la primera instancia.

Antes de que quede firme el decreto de autos para definitiva (tres días), las partes

OM
pueden recusar sin expresión de causa al juez, de conformidad a las previsiones del art.
19, inc. 1, del C.P.C.C. También, en dicho plazo pueden incorporarse prueba
documental de conformidad a los normado por el art. 241, inciso 1, C.P.C.C.
Respecto al sistema recursivo previsto para el juicio abreviado señalamos que la
necesidad de celeridad en el trámite llevó al legislador a limitar las resoluciones
recurribles por vía de apelación, ya que en función del efecto devolutivo de este
instituto, el trayecto del expediente del juzgado a la Cámara (mediando por regla

.C
general la suspensión del tramite del principal hasta que el tribunal ad quem resolviera),
constituía una de las principales causas de morosidad en las sustanciación del
procedimiento. Esta es la razón por la que se limitó el recurso de apelación a los
supuestos que expresamente prevé el art. 515, C.P.C.C que únicamente contempla la
DD
posibilidad de apelar la sentencia y las resoluciones que pongan fin a los incidentes que
no afectaren el tramite principal. En consecuencia, sólo resiste este embate:

1. las resoluciones sobre tercerías.


LA

2. las resoluciones que provean o deniegan medidas cautelares.

3. las resoluciones que admiten o deniegan la intervención de terceros de conformidad


al art. 431 del C.P.C.C y
FI

4. la sentencia definitiva.

13.2. INCIDENTES (Pág. 413 a 415 T II)


13.2.1. Concepto. Trámite. Clases. Articulación simultánea.
Los incidentes son cuestiones que se suscitan durante la tramitación de un pleito y que


tienen una vinculación con el Art. 426 del CP.C.C


El incidente es una suerte de pequeño juicio dentro del proceso principal. Es que
durante el curso del proceso, pueden originarse conflictos que requieren ser
sustanciados y resueltos con independencia de la cuestión principal.
Existe en ellos una demanda-demanda incidental, que tiene los mismos requisitos de la
demanda art. 175 C.P.C.C, una contestación, una etapa probatoria de tipo eventual y una
etapa resolutoria que culmina con el dictado de un auto.
La misma ley clasifica a los incidentes en nominados e innominados, art. 427 del
C.P.C.C. En los primeros su tramite está regulado por a ley procesal y se aplica
supletoriamente el tramite de juicio abreviado. Los innominados se rigen por el trámite
de juicio abreviado.
Desde el punto de vista de los efectos, los podemos dividir en suspensivos y no
suspensivos (art. 428 y 429 C.PC.C. Los incidentes que impidieran la prosecución de la

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causa principal se sustancian en el mismo expediente, quedando entre tanto en suspenso
el curso de aquélla.
Los no suspensivos se tramitan por cuerda separada y no afectan el desarrollo del
principal.
Por general, los incidentes no suspenden el trámite principal, siendo de interpretación
restrictiva a favor de la continuación del trámite.
Por ultimo, decimos que por aplicación de los principios de eventualidad,
concentración, celeridad, concentración y buena fe procesal, todos los incidentes que
pudieren plantearse, deberán articularse en un mismo escrito, siempre claro está que
puedan tramitarse en forma conjunta. Art. 430 C.P.C.C
14.1.- PROCESO EJECUTIVO: Demanda excepciones y sentencia

OM
14.1.1.-Título ejecutivo.
14.1.2.-Títulos fiscales y otros títulos ejecutivos.
14.1.3 Preparación de la vía ejecutiva. Trámite. (Págs. 209 a 232, T II)
Juicio Ejecutivo
Título 3 días para Ejecutivo comparecer Apertura 5 días tienen l
a estar a derecho a prueba por partes
15 días alegar

.C
Art. 546 C.P.C.
Demanda 3 días para
oponer excepciones
El tribunal
DD
ordena que se
trabe el embargo.
Art. 546- Transcurrido el plazo de la citación de remate sin que se haya opuesto
excepción legitima, el tribunal dictará sentencia sin llamamiento de autos.
"El procedimiento ejecutivo es el instrumento acordado por el legislador que permite a
LA

través de una sustanciación ágil obtener la realización del crédito plasmado en un título
que debe reunir ciertas características específicas"
Este tipo de procedimiento busca asegurar dos valores: celeridad y seguridad.
Se ha expresado que el proceso ejecutivo es un verdadero juicio, siempre jurisdiccional,
con etapas necesarias de conocimiento (el examen del titulo por parte del juez),
FI

bilateralidad y posible contienda, cuando el demandado- ejecutado-excepciona.


Respecto a la demanda, en los juicios ejecutivos impera la tesis de la individualización,
que se manifiesta en la nominación de la relación jurídica en que se fundamenta. En este
tipo de proceso el juez realiza un control minucioso del título, presupuesto
indispensable.


A su vez, citado de remate, el demandado solamente puede defenderse oponiendo las


excepciones previstas en el art. 547 del C.P.C.C, por ello se ha señalado que nuestro
juicio ejecutivo no es ejecución pura como la legislación francesa o italiana, sino que es
de conocimiento, si bien limitado y puede ser contencioso, según hemos puntualizado.
Cabe advertir que si no se oponen excepciones, se omite el contradictorio y en
consecuencia el juez dictará sentencia sin que tena lugar las etapas probatorias y
discusoria art. 546 C.P.C.C
Respecto a la etapa probatoria, también advertimos particularidades, de este modo no se
admite el término extraordinario de prueba. También respecto a la carga de la prueba, la
ley le atribuye al demandado el esfuerzo de arrimar al proceso la prueba fundante de sus
excepciones. Ello es exigido bajo pena de inadmisibilidad, lo cual implica que si el
accionado no cumple la carga no será admitida al proceso la oposición de excepciones.
Por otro lado, en sede ejecutiva el juez puede por resolución fundada

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Desestimar “in limine” la prueba manifiestamente inadmisible, meramente dilatoria o
carente de utilidad (Art. 553 C.PC.C.C). Ello sin duda importa un acrecentamiento de
las facultades del tribunal para desechar pruebas inconducentes y reñidas con el objeto
del proceso.

14.1.1 EL TÍTULO EJECUTIVO


El procedimiento de ejecución tiene como base o fundamento un título ejecutivo. Este
título no existe en los procedimientos de conocimientos, en los que, precisamente por
ello, se parte de una situación de inicial incertidumbre con respecto a la existencia de un
derecho. Dicho título es requisito esencial para ingresar a la vía o procedimiento
ejecutivo. El título ejecutivo goza de una presunción de autenticidad y para ser hábil o

OM
apto para la ejecución debe cumplir determinadas formalidades: contener una obligación
exigible de dar sumas de dinero líquida o liquidable por las mismas pautas que
proporcione el mismo instrumento. La liquidez y la exigibilidad son requisitos de un
título hábil
El título base de la ejecución puede ser judicial o extrajudicial. En este último caso,
pueden ser convencionales o administrativos . El título judicial, denominado por la
doctrina título ejecutorio, es la sentencia de condena, que se encuentra firme, por no

.C
haber sido impugnada o habiéndolo sido, ha sido confirmada por el órgano judicial
jerárquicamente superior
Los títulos ejecutivos extrajudiciales convencionales son los suscriptos por los
particulares en sus relaciones comerciales (verbi y gratia: pagarés) y los administrativos
DD
son las certificaciones o constancias expedidas en forma unilateral por la administración
en donde consta la existencia de una deuda líquida y exigible (verbi y gratia: impuestos,
tasas, contribuciones, etc.); también los certificados de deudas por expensas comunes
confeccionados por los administradores de los consorcios de propietarios de inmuebles
sometidos al régimen de propiedad horizontal, en la forma en que los respectivos
LA

reglamentos lo establecen.
El art. 518 contiene una nominación de los títulos a los que la ley le acuerda fuerza
ejecutiva, sin perjuicio de otros dotados de tal por las leyes particulares.

LOS TÍTULOS EJECUTIVOS EXTRAJUDICIALES CONVENCIONALES:


FI

CARACTERES
Ya dijimos que los títulos ejecutivos extrajudiciales podían ser convencionales o
administrativos. Los administrativos se confeccionan en forma unilateral por el
acreedor, en cambio, los convencionales son suscriptos por el deudor, lo que equivale a
un reconocimiento de deuda. El ordenamiento jurídico establece determinadas


características, a fin de dotar a estos documentos de eficacia y brindar seguridad al


tráfico jurídico en general, brindando garantías a quienes son los beneficiarios de este
tipo de documentos.
Así, se establecen como caracteres:
a) literalidad: "la literalidad se refiere al contenido del título de crédito, e indica que la
significación del derecho incorporado se delimita exclusivamente por el tenor escrito
del documento, cuya significación literal prevalece respecto de cualquier otra
declaración o documentación emitida previamente"
b) autonomía: "significa que cada adquisición del título y por ende del derecho
incorporado, es independiente de las relaciones existentes entre el deudor y los
poseedores anteriores"; cada poseedor adquiere ex novo el derecho incorporado al
documento, sin pasar a ocupar la posición que tenía su transmitente o los anteriores
poseedores;

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c) independencia: permite que, aunque el título lleve firmas de personas incapaces,
falsas, o de personas inexistentes, sean igualmente válidas las obligaciones asumidas
por los suscriptores que no se encuentren en alguna de las circunstancias antedichas;
d) abstracción: consiste en la desvinculación del documento respecto de la relación
causal, o sea de la relación subyacente que le dio origen. Escuti (h) afirma que es
indiferente que la causa se mencione o no en el texto del documento; "pues aún
expresándose ésta frente al tercero la abstracción predomina sobre la literalidad".
La razón de ser de la abstracción es, precisamente, facilitar la circulación del
documento, protegiendo al tercero poseedor del documento. La preparación de la vía
ejecutiva:
La doctrina distingue en títulos completos e incompletos, estos últimos son nominados

OM
de tal manera que la fuerza ejecutiva depende de haber cumplido un trámite previo y
necesario denominado preparación de la vía ejecutiva. El art. 523 del C.P.C.C. limita
esta posibilidad a los casos en que el crédito conste en instrumentos privados o derive
de arrendamientos de inmuebles y se admite también como una forma para determinar
el plazo de obligaciones carentes de aquél.
Como se advierte, los títulos en los que no se tiene certeza sobre la autenticidad de la
firma debe ser citado el suscriptor a los fines de levar a cabo esta diligencia.

.C
El trámite de la preparación de la vía ejecutiva debe ser llevado a cabo contra el sujeto
que aparezca en el instrumento o título a completar como presunto obligado. De este
modo, en el supuesto de que se trate de un instrumento privado que reúna los demás
requisitos de título ejecutivo, será citado el presunto firmante. En cambio, en la
DD
hipótesis de créditos provenientes de arrendamientos deberá ser convocado el locatario
y en su caso también el garante. Pero es importante destacar que en la preparación de la
vía resulta indispensable la intervención del locatario ya que la obligación de garantía
reviste el carácter de ser accesoria de la obligación del locador principal. Por lo tanto no
puede prepararse la vía sin que el inquilino reconozca su calidad y a partir de allí surge
LA

la obligación de sufragar los arriendos para el garante, de tal modo que en este supuesto
especifico, tendrán que ser citados tanto el locatario cuando el fiador, según las
prescripciones del art. 519, inc. 1 y 2 del C.P.C.C. Conforme lo prevé el Art. 523 del
C.P.C.C, en su primera parte, se establece que el demandado será emplazado para que
cumplimente las diligencias requeridas en la forma ordinaria, ello hace de aplicación las
FI

reglas generales previstas en el Art. 161 y sigtes. Del C.P.C.C.


El demandado tiene la carga de contestar en forma categórica clara y precisa, ya que el
requerimiento es de responder y su cumplimiento o cumplimiento defectuoso por
ambigüedad conduce a la aplicación del apercibimiento.
Citado el demandado se presentan varias hipótesis. Cuando el requerido no comparece,


será pasible de los apercibimientos establecidos en el art. 523 del C.PCC, dándosele por
reconocida la firma por acreditada la calidad de tal y de este modo quedara preparada la
vía ejecutiva.
Si el demandado comparece y exhibe los recibos correspondientes a los arrendamientos
que se le reclaman, el accionante no podrá entablar la demanda ejecutiva. Otra situación
sucede si el citado acredita el pago de parte del crédito reclamado, en cuyo caso la vía
queda preparada tan solo por la diferencia y sólo por ello podrá demandarse
ejecutivamente.

EL JUICIO EJECUTIVO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REGULACIÓN


NORMATIVA EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y
COMERCIALES (CPC) LP. 8465.

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En la Provincia de Córdoba, actualmente, el juicio ejecutivo se encuentra regulado en el
Libro Segundo donde aborda los "Juicios Generales", en el Título II, "Juicio Ejecutivo",
Capítulos I a VI. En el Capítulo I, artículos 517 a 525 se ocupa del título ejecutivo, los
títulos que traen aparejada ejecución y los que se requiere un trámite previo para que
proceda la vía ejecutiva: la preparación de la vía ejecutiva; en el Capítulo II, artículos
526 a 544 se ocupa de los trámites iniciales del juicio y específicamente regula en la
Sección Primera la demanda ejecutiva, en la Sección Segunda el embargo, los bienes
embargables o inembargables, el procedimiento para hacerlo efectivo: acta de embargo,
designación de depositario, etc.; en el Capítulo III, artículos 545 a 555, se encarga de la
sustanciación, a donde hace mención a las excepciones oponibles al progreso del trámite
o de la pretensión y de la prueba a fin de acreditarlas, como también quien tiene la carga

OM
de la confirmación; en el Capítulo IV, artículos 556 y 557 se hace mención a la
sentencia y al juicio declarativo posterior; en el Capítulo V, artículos 558 a 560 se
regulan los recursos, apelación de la sentencia y otras resoluciones recurribles; y
finalmente, en el Capítulo VI, artículos 561 a 600 se regula el cumplimiento de la
sentencia, así en la Sección Primera se establecen las disposiciones generales, en la
Sección
Segunda las diligencias previas a la subasta, designación de martillero, en la Tercera la

.C
orden de remate, contenido de la orden y notificación de la misma, la publicación de los
edictos y el contenido de los mismos, las bases para el remate, la forma de pago y la
suspensión del remate; en la Cuarta la subasta, el acto y el acta de remate, la
responsabilidad del adjudicatario y la compra en comisión; y en la Quinta los trámites
DD
posteriores: pago del saldo, créditos fiscales, prioridad al ejecutante, reserva para
terceristas, posesión al adjudicatario, títulos y cancelación de gravámenes.
Presentada la demanda ejecutiva el juez deberá realizar un análisis minucioso de los
requisitos del título en orden a los extremos de suficiencia e integración para habilitar la
sede ejecutiva. Además deberá ponderar la legitimación activa y pasiva sobre la base
LA

que suministre el propio título. Cabe señalar que este examen preliminar no reviste el
carácter de definitivo ni genera en consecuencia preclusión alguna, pues puede volver a
efectuarse, auque el ejecutado no haya opuesto excepciones, en oportunidad de dictar
sentencia. Si aquel examen es positivo, la primera orden será la de librar mandamiento
de ejecución y embargo sobre bienes del demandado suficientes para cubrir el crédito
FI

que se reclama con más sus accesorias y en el mismo acto se lo cita de comparendo si es
que no se hubiese cumplido esta diligencia con anterioridad y además se le cita de
remate.
La citación para comparecer y de remate tienen por efecto imponer al demandado las
cargas correspondientes y para ejercer el derecho de defensa en juicio.


EXCEPCIONES ADMISIBLES EN JUICIO EJECUTIVO. EL ARTÍCULO 547 CPC.


CBA. CARÁCTER DE LA ENUMERACIÓN. LA DISCUSIÓN DE LA CAUSA DE
LA OBLIGACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO CORDOBÉS.
El Código Procesal Civil cordobés (CPC), en su art. 547, establece:
"Excepciones admisibles. En el juicio ejecutivo son excepciones admisibles las de:
Incompetencia.
Falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus representantes.
Falsedad o inhabilidad de título
Litispendencia o cosa juzgada.
Prescripción
Pago, plus petición, quita, espera, remisión, novación, transacción o compromiso
documentado.

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Compensación con crédito líquido y exigible que resulte de documento que traiga
aparejada ejecución.
Como se ve, se puede alegar imposibilidad de procesar porque el juez no es competente,
o porque el demandante, el demandado o sus representantes no tienen la capacidad para
estar en juicio, o porque actualmente existe un proceso abierto entre las mismas
personas, por el mismo objeto y la misma causa, o porque el título base de la acción ha
sido adulterado o no contiene los requisitos esenciales para producir la hábil apertura de
la vía ejecutiva, o porque ya se decidió mediante sentencia definitiva en anterior
procedimiento entre las mismas personas, por el mismo objeto y la misma causa. O
bien, se puede alegar la existencia de un hecho extintivo de la pretensión, ya sea total
(pago) o parcial (plus petición, transacción, novación, quita) o por haber expirado el

OM
plazo conferido por el ordenamiento legal para reclamarlo judicialmente. En el caso de
la espera pensamos que se trata de un supuesto de imposibilidad de procesar que
afectaría la habilidad del título, ya que la obligación no sería exigible por propia
declaración de voluntad del acreedor, debidamente documentada.
Nos preguntamos: ¿Cuál es el carácter de la enumeración?
El artículo 547, CPC cordobés brinda un plexo de posibilidades defensivas. A lo largo
de sus siete incisos nos brinda un panorama de las diferentes actitudes o estrategias

.C
defensivas que el demandado civil en un procedimiento ejecutivo puede adoptar. Pero,
¿qué carácter tiene dicha enumeración? O, dicho de otro modo, ¿es posible adoptar una
estrategia defensiva distinta a las enumeradas expresamente en dicha norma jurídica?
Del carácter que atribuyamos a dicha norma dependerá la respuesta al interrogante
DD
planteado. Así, quienes otorgan un carácter taxativo a dicha enumeración responden
negativamente dicho interrogante, en cambio, quienes afirman que dicha enumeración
es solamente enunciativa sostienen que puede adoptarse una estrategia defensiva distinta
a las, meramente enunciadas, posibilidades defensivas brindadas por el artículo 547, del
CPC cordobés.
LA

La doctrina en forma mayoritaria nos dice que la enumeración es taxativa:


. Que son esas excepciones y ninguna otra las posibles de interponer en un
procedimiento de ejecución. Fuera de dicha enumeración, no cabe posibilidad defensiva
para el demandado
. Quienes así lo sostienen se fundamentan en que el juzgador debe interpretar teniendo
FI

en cuenta la naturaleza del procedimiento en cuestión, según el contexto; tratándose de


un procedimiento ejecutivo no es posible la discusión causal.
Por ultimo en la sentencia de remate, el tribunal deberá asumir un examen
pormenorizado del titulo y conocer de las defensas opuestas. La decisión será llevar
adelante la ejecución o no hacer lugar a ella.


14.2 JUICIOS EJECUTIVOS ESPECIALES: (232 a 236 T II)


14.2.1- Ejecución hipotecaria.
Ante el incumplimiento del deudor, el acreedor tiene la vía ejecutiva para la ejecución
de la garantía real, pero con las modalidades previstas por la ley de fondo y por el
Código Procesal Civil y Comercial.
Al no contener la ley de fondo mayores preceptos en cuanto al trámite, como la ley
procesal sólo hace referencia al caso de existencia de terceros poseedores, la ejecución
hipotecaria ha quedado absorbida por la normativa del juicio ejecutivo general.
. Entonces por imperio del art. 528 del C.P.C.C., la ejecución hipotecaria se regirá por el
C.P.C.C.
Las reglas especiales del código provincial al respecto son:

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En la citación de remate deberá incluirse la intimación de pago del capital y los
intereses y se requerirá al ejecutado para que denuncie el nombre y domicilio de
terceros poseedores del inmueble hipotecado.

En la misma providencia se ordenará requerir del Registro General informe nombre


y domicilio de terceros poseedores o de otros acreedores hipotecarios, y precede a una
anotación preventiva de la existencia de la ejecución.

Si resultare la existencia de terceros poseedores, se ordenará su citación de


comparendo y de remate de acuerdo con el primer párrafo del art. 526 del C.P.C.C. para
que en el plazo indicado pague la deuda, abandone el inmueble u oponga excepciones.

OM
Los terceros poseedores, posteriores a la anotación preventiva prevista en el inc. 2
no serán especialmente citados, pero podrán tomar intervención en cualquier estado de
la causa, sin retrotraerse el procedimiento.

Régimen especial de ejecución (ley 24.441)


El régimen especial de ejecución de hipotecas establecido en la ley 24.441 está limitado

.C
únicamente a los casos en que las partes hayan convenido en forma expresa en la
escritura hipotecaria su aplicación.
También se establece para aquellas hipotecas en las cuales se hayan emitido letras
hipotecarias con las constancias previstas en el art. 45 de la ley 24.441.
DD
En caso de mora y previa intimación extrajudicial, el acreedor hipotecario tiene expedita
la vía de la ejecución.
De la presentación del acreedor se correrá traslado por cinco días (plazo fatal) al
ejecutado para que la conteste y oponga las excepciones que tuviere.
Verificado el estado del inmueble, el acreedor dispondrá la venta en remate público del
LA

inmueble hipotecado, sin intervención judicial, por intermedio de un escribano y un


martillero que el acreedor designe y en las condiciones de mercado, previa publicación
de edictos.

14.2.2- Ejecución prendaria


FI

El Código procesal no prevé el trámite especial para la ejecución prendaria, por lo que
debe acudirse a las disposiciones de las leyes de fondo que contienen normas
procesales, que resultan de aplicación supletoria en todos los supuestos no
contemplados por aquélla, el Código Procesal de la Provincia en la regulación del juicio
ejecutivo.


La legislación de fondo establece un procedimiento “sumarisimo, verbal y actuado”


(Art. 26 decreto ley 15.348/46), donde el deudor tiene taxativamente limitadas las
defensas que puede oponer.
El tribunal competente es el juez del lugar del pago o el del lugar de situación de los
bienes o el domicilio del deudor, todo a opción del acreedor, conforme art. 28 de la
citada ley.
El certificado de prenda constituye el título base para intentar la acción ejecutiva para
cobrar el crédito y sus accesorios. Presentada la demanda con el certificado prendario, el
juez debe librar mandamiento de ejecución y embargo. Además en la primera
providencia el tribunal debe ordenar el secuestro del bien prendado.
Por último la sentencia será apelable, sin recurso alguno.

14.2.3- Ejecución extrajudicial.

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Cuando el acreedor sea el prendario sea el Estado, sus reparticiones autárquicas, un
banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la Republica
Argentina o una institución bancaria o financiera internacional, la ley ha previsto un
procedimiento especial de naturaleza extrajudicial (Art. 39). En este caso ante la
presentación del certificado de prenda, el juez ordenará el secuestro de los bienes y su
entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El acreedor
procederá a la venta de los objetos prendados conforme el Materia: Derecho Procesal II
(Procesal Civil) Profesora: Sonia Cabral - 28 -
art. 585 del Código de Comercio, sin perjuicio que el deudor pueda ejercer en juicio
ordinario, los derechos que tenga que reclamar al acreedor.

OM
MÓDULO N° 4 LOS JUICIOS DECLARATIVOS ESPECIALES, MEDIOS
IMPUGNATIVOS Y LAS MEDIDAS CAUTELARES.
Lectura 4
15.1.- DESALOJO (Págs. 237 a 262, T II)

15.1.1- Concepto. Procedimiento. Reclamaciones excluidas. Sentencia y Recursos


El juicio de desalojo es un procedimiento de conocimiento limitado, sumario, porque el

.C
demandado no puede oponer excepciones previas, todos los plazos son fatales, no se
admite plazo extraordinario de prueba; existe limitación al número de testigos, no se
admite alegación del hecho nuevo, no existen alegatos y la inapelabilidad de las
interlocutorias es la regla.
DD
En la práctica, el juicio de desalojo se ha convertido en el procedimiento ideal para
recuperar la tenencia de inmuebles en una gran cantidad de supuestos de falta de pago
de dos mercedes locativas consecutivas o vencimiento del término contractual.
El Código procesal de la provincia de Córdoba establece quiénes son los legitimados
pasivos de la acción de desalojo, es decir, contra quién procede (art. 750), en cambio, no
LA

establece la legitimación activa de dicha acción.


Pero la prescripción citada no es limitativa, ha dicho la autorizada doctrina, siendo que
el juicio de desalojo sólo comprende aquellos conflictos en que, por la calidad invocada
por los litigantes en su relación con la cosa, el litigio se limita al cumplimiento de la
entrega o restitución del bien, el camino trazado por los Arts. 750 y siguientes del
C.P.C.C. resultara admisible “contra todo aquel que tenga la obligación de restituir la
FI

cosa y dicha obligación sea exigible”, extremos que deben surgir del expediente.
Recordemos que es una acción personal y no real; la legitimación activa corresponde a
todo aquel que tenga derecho de usar y gozar de un inmueble o, dicho de otro modo, a
quien ostente algún titulo para pretender su libre disponibilidad.


En cambio no será admisible la vía de desalojo:

I. Cuando la desocupación procediera por el camino de la ejecución de sentencia de otro


juicio.

II. Cuando las leyes especiales establecieran un procedimiento específico de


desocupación (ley 13.246, ley pcial 5350 y 6394).

III. Cuando de la propia causa surja que la materia a debatir excede el estrecho marco
que impone la exigibilidad de la obligación de restituir, como objeto del proceso de
desahucio; el caso típico es el de la posesión.

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La ley prevé la posibilidad de articular anticipadamente la demanda de desalojo (antes
de expirar el plazo legal o contractual de la locación, lo que guarda estrecha conexión
con la imposición de las costas (Art. 766 C.P.C.C.)
Conforme el camino legal señalado, con la demanda debe ofrecerse toda la prueba de la
que haya valerse el actor, salvo la confesional y la documental, la misma carga rige para
el accionado; no existe declaración de rebeldía, al ser juicio de desalojo un juicio
abreviado, con las modificaciones que el propio título de la norma establece.
En el art. 751 y concordantes, se consagran una serie de especificaciones modificativas
al trámite del juicio abreviado:

En el desalojo no hay reconvención, pero el demandado puede plantear el derecho

OM
de retención por mejoras en la contestación de la demanda.

Las partes deben expresar en la demanda y contestación si existieren subinquilinos o


terceros ocupantes, precisamente para garantizarles a éstos la posibilidad de participar
en el proceso, evitándose un despojo judicial.

La citación se hará bajo apercibimiento de que ante la falta de comparendo, o de la

.C
contestación de la demanda, se procederá conforme el art. 755 C.P.C.C; esto es, el
tribunal dictará sentencia, haciendo lugar o no al desalojo, a menos que estimare
necesario decepcionar la prueba.
DD
Por su parte, el art. 754 del C.P.C.C. establece los requisitos de validez de la
notificación del decreto que habilita el trámite del juicio de desalojo, cuyo
cumplimiento es necesario a los fines del alcance de la sentencia, art. 756 C.P.C.C.

La norma del art. 754 del C.P.C.C. exige el anoticiamiento del juicio de desalojo a cada
LA

uno de los sublocatarios u ocupantes presentes en el acto de la notificación aunque no


hubiesen sido denunciados por el actor, advirtiéndoles que la sentencia que se pronuncie
producirá efectos contra todos ellos y que dentro del plazo fijado para contestar la
demanda, podrán ejercer los derechos que estimen corresponderles. Esta exigencia sólo
será cumplida, en la medida en que el primer párrafo del art. 754 del C.P.C.C. sea
FI

transcripto en el cuerpo de la cédula de notificación. Es importante destacar aquí la


naturaleza jurídica de la participación de los subinquilinos o terceros ocupantes en el
juicio de desalojo; aunque expresamente no los mencione, los subinquilinos y terceros
ocupantes son parte en el juicio de desalojo contra el inquilino principal.
Por último, el art. 757 prescribe la limitación de la prueba frente a una demanda de


desalojo por falta de pago de alquileres y la acumulación de acciones en caso de


consignación ante otro juzgado.
El art. 758 del C.P.C.C. estipula como requisito de admisibilidad el recurso de apelación
y en contra de la sentencia que acoge el desalojo o de la resolución posterior a ella, el
pago dentro del plazo para recurrir o la consignación en el tribunal de los alquileres
vencidos y los que con arreglo al contrato, deba pagar por adelantado. Es decir, bastará
que el recurrente presente el recibo otorgado por el locador o deposite a la orden del
tribunal el importe mensual que corresponda.
Respecto a las reclamaciones excluidas, el Art 765 del C.P.C.C. estipula claramente que
ni el cobro de alquileres, ni las mejoras, ni los deterioros del inmueble serán materia del
juicio de desalojo.
Sostiene la jurisprudencia:

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Si bien la norma contenida en el Art. 5 de la ley 23.091, impone una exigencia de orden
público, de modo que debe comprobarse su cumplimiento aun de oficio, constituyendo
un requisito inexorable de admisibilidad de la demanda, y de viabilidad de la pretensión
esgrimida, ese control jurisdiccional no puede ir más allá de los requisitos básicos
establecidos legalmente para el requerimiento (C8 CC, Cba., diciembre 5-91, “Saleme,
Xamil c. Murua, Juan C. y otra”, LLC, 1992-896.

15.2- División de cosas comunes. Procedimiento. Alcance


Se trata de un procedimiento declarativo especial, que se tramita por juicio abreviado
con las particularidades previstas por la ley.
Decimos que el juicio de división de condominio es un proceso de cognición plena, que

OM
tiene por objeto la división o reparto de una cosa común entre sus titulares o
propietarios.
Sólo están legitimados para solicitar la división de cosas comunes los que posean la
cosa común en virtud de un título que justifique la calidad de condómino en relación a
ésta y aquellos a quienes se reconozca, sin contradicción alguna, el carácter de
comuneros.
Sin embargo, está legitimado también quien aunque la calidad de comunero le sea

.C
negada, tanga la posesión de la cosa y exhiba justo título que conste en instrumento
público, y que este instrumento no sea arguido de falso.
El art. 726 remite al trámite relativo a la división de herencia o la del juicio ejecutivo,
según corresponda.
DD
Por último, el art. 727 prevé el supuesto en que los condóminos han procedido
extrajudicialmente a realizar la división y procuran de esta forma su aprobación judicial
y su homologación.

15.3- Rendición de cuentas. Concepto. Casos. Procedimiento


LA

La rendición de cuentas es la presentación clara, detallada, documentada y precisa que


hace toda persona que haya administrado bienes o gestionado negocios total o
parcialmente ajenos, informando todo lo concerniente a su desempeño y señalando el
saldo resultante de manera justificada.
La obligación de rendir cuentas puede ser legal o convencional, tanto el Código civil
FI

como el Código Comercial hacen referencia a la obligación de rendir cuentas.


En cuanto al procedimiento consta de tres partes: el primero es cuando se discute la
obligación misma de rendir cuentas, si la resolución declara la obligación de rendirlas le
otorgara un plazo para realizar la rendición.
El segundo, es cuando la obligación de rendir cuentas surge directamente de la ley y el


requerido las rinde voluntariamente, de dichas cuentas se les correrá traslado al actor
por diez días, para que las impugne. Si deja vencer el plazo sin impugnarlas, se
consideraran aprobadas.
La tercera parte seria cuando el actor impugna las cuentas, allí se inicia propiamente el
juicio de cuentas, cuya demanda se considera al escrito de impugnación y se les dará el
trámite del juicio declarativo que corresponda.

16.1. JUICIO SUCESORIO: Concepto. Competencia. Procedimiento. (Págs. 281 a


300 TII)
16.1.1. Declaratoria de herederos. Fuero de atracción. El juicio sucesorio
propiamente dicho. Inventario. Administración de la herencia.

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Antes de la iniciación del juicio sucesorio es posible que resulte necesario adoptar
medidas conservatorias de los bienes del causante y ellas son adoptadas en interés de los
herederos, Materia: Derecho Procesal II (Procesal Civil) Profesora: Sonia Cabral - 4 -

OM
.C
DD
LA
FI


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legatarios, acreedores de la sucesión y albacea. Estas previsiones también podrán ser
ordenadas de oficio por el juez, al tener conocimiento de la necesidad de tal recaudo a
instancias del Ministerio Público.
Los despachos cautelares pueden solicitarse frente al riesgo de que durante el tiempo
que transcurre entre la muerte del causante y el acto de la partición, los bienes relictos
sufran disminuciones o deterioros, o la necesidad que las actividades o negocios de
aquél no se interrumpan; todos los códigos procesales prevén que a petición de algún
interesado legítimo o aún de oficio, los jueces adopten ab initio medidas cautelares
tendientes a la preservación de aquellos bienes o a la continuidad de las referidas
actividades o negocios.
El juicio sucesorio se encuentra sometido a una doble reglamentación, ya que existen

OM
normas procesales que se refieren a él tanto en las leyes de fondo como en las
propiamente adjetivas. Sin lugar a dudas deberán adecuarse a las de la ley de fondo,
regla jerárquicamente superior (Art 31 CN).
La declaratoria de herederos configura un proceso de verificación formal de la calidad
hereditaria que no causa estado. Por ello, para que el dictado de la declaratoria es
necesario el cumplimiento de una serie de requisitos tales como:

.C
I. Publicación de edictos.

II. Constancia de dicha publicación con ejemplar del diario y el recibo de pago de los
mismos.
DD
III. Constancia de la notificación de los herederos denunciados con domicilio conocido
o por cédula, oficio u exhorto.

IV. Vencimiento del plazo acordado para que se presenten quienes se creen con derecho
LA

o vencimiento del plazo adicional que el juez hubiere otorgado.

V. Acreditación del fallecimiento o vínculo.

La declaratoria precede al trámite del juicio sucesorio.


FI

Quien inicie la declaratoria e invoque un derecho hereditario le resulta suficiente


acreditar a propia vocación sin que deba demostrar la relación de parentesco reconocida
a otros ni la existencia de otros sujetos.
Se ha señalado que la declaratoria de herederos tiene tres efectos básicos, sin perjuicios
de otros menores:


A. El primer efecto es reconocimiento de la calidad de heredero;

B. el segundo efecto es e del otorgamiento de la posesión de la herencia;

C. el tercero es el relativo al efecto de la cosa juzgada.

La declaratoria de herederos se dicta sin perjuicios de terceros, ello significa que no


cabe atribuirle los efectos de a cosa juzgada sustancial sino meramente formal.
Este tipo de juicio participa de la categoría de proceso universal, porque el juez resulta
competente para entender y resolver en todas las cuestiones patrimoniales que se
suscitan entre los herederos o entre éstos y terceros vinculados con la vocación
hereditaria y con los bienes dejados por el causante. Así ejerce fuero de atracción sobre

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todas las acciones de contenido patrimonial, pero si se tratara de derechos personales o
familiares debe acudir al fuero de familia especializado.
La ley sustancial atribuye el conocimiento de estos juicios al juez del último domicilio
del causante, conforme el principio establecido en el art. 3284 del C.C. La ley refiere al
domicilio real, es decir, al lugar en que este tenía el asiento principal de su residencia y
de sus negocios. En caso que el causante hubiere tenido su familia establecida en un
lugar y sus negocios en otro, conforme la directiva del art. 94 de C.C. deberá estarse a la
competencia del lugar donde reside la familia. Quien presente el escrito de iniciación
del sucesorio, esto es, quien presente el pedido de declaratoria de herederos deberá
acreditar su carácter de parte y la muerte del causante. Ambos extremos se comprueban
con las partidas pertinentes. La prueba del fallecimiento es de carácter necesario, de otro

OM
modo no se dará trámite a la petición de declaratoria.
Conforme el art. 656, se menciona quienes ostentan la legitimación activa para solicitar
la declaratoria de herederos. Además, el precepto acuerda legitimación a los acreedores
de los herederos en defecto de éste, lo cual supone que el acreedor antes de la iniciación
de la declaratoria deberá emplazar al heredero para que acepte o repudie la herencia en
un plazo no mayor de 30 días, en los términos del art. 3314 del C.C. A su turno el art.
657 acuerda a los acreedores de la sucesión la posibilidad de solicitar medidas en pos de

.C
la garantía de sus créditos.
El primer tramo del juicio sucesorio denominado declaratoria de herederos culmina con
la resolución que se dicta bajo la expresión “en cuanto por derecho corresponda”, esto
significa que este acto procesal es esencialmente vulnerable, pues no adquiere el
DD
carácter de cosa juzgada. En efecto, se ha pronunciado sobre las personas presentadas y
sus derechos, pero sin que la resolución excluya para el futuro a quienes también
podrían hacerlo invocando vínculos no considerados al dictarse dicha declaratoria.
Si en oportunidad de la audiencia prescripta por el art. 659 existiere oposición del fiscal
o desacuerdo entre los herederos respecto de la vocación hereditaria, vale decir no le
LA

fuera reconocida, la cuestión se sustanciará por el trámite de juicio abreviado


configurando un incidente

JUICIO SUCESORIO PROPIAMENTE DICHO.


El proceso sucesorio puede revestir la característica de ser testamentario o ab intestato
FI

según que respectivamente la totalidad de la sucesión se difiera conforme el


llamamiento formulado por un testamento o de acuerdo con el orden correspondiente la
sucesión legitima fijada por la ley. También se podrá tramitar como herencia vacante en
caso de no existir herederos, en tal hipótesis no parece apropiado hablar de sucesión en
sentido estricto, ya que no existen herederos que legalmente deben suceder al causante


si éste no haya otorgado testamento válido disponiendo de la totalidad de sus bienes.

AVALUO Y PARTICIÓN.
La ley adjetiva prevé dos momentos que se configuran por el inventario de los bienes
que integran la sucesión y su correspondiente avaluo para luego efectuar la partición
conforme a derecho. De esto se deriva que ambas instituciones se correlacionan y
complementan de acuerdo al fin del juicio sucesorio. El avaluo consiste en señalar el
precio de una cosa. En tanto que la doctrina ha señalado que el inventario consiste en la
operación de individualizar y describir los bienes relictos.
Las diligencias del inventario avaluo, deben ser llevadas a cabo con la noticia de todos
los herederos y demás interesados según señala el Art. 673 del C.P.C.C. Ello supone
que serán notificados en el domicilio constituido para que concurran a verificar la
regularidad del acto en defensa de sus intereses. Una vez que han sido notificados, el

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concurrir o no importa una carga procesal por lo que el acto podrá llevarse a cabo sin la
comparecencia de algún interesado sin riesgos de nulidades.
La partición es el acto por el cual se pone fin a la comunidad hereditaria y en
consecuencia se determina la parte alícuota que tiene cada heredero sobre el total de los
bienes relictos La doctrina ha sentado que la partición efectuada por herederos mayores
de edad aprobada judicialmente y debidamente inscripta en el Registro de la Propiedad,
tiene el sello auténtico de los instrumentos públicos y constituye un título perfecto e
inatacable que hace innecesaria la escritura publica.
Esta etapa es el tramo final del juicio sucesorio, ya que finaliza el estado de indivisión
hereditaria.
Es sabido que la partición puede ser judicial, privada o mixta. La partición es judicial

OM
cuando la misma es realizada por un partidor designado por el juez. La partición es
privada cuando los herederos acuerdan sobre este punto en tal sentido. Finalmente, la
mixta se prescribe en los Arts. 3514y 3515 y es aquella en que el reparto se hace
extrajudicialmente pero requiere luego aprobación y homologación judicial con
intervención del Ministerio de Menores.
A los fines de la realización de la partición, los principios rectores resultan fijados por
los art. 3469,3471 y 3474 del C.C.

.C
ADMINISTRACIÓN DE LA HERENCIA
L a administración de la herencia brinda la solución legal ante indivisiones que se
extienden en forma prolongada en el tiempo. El derecho de fondo brinda la regla básica
contemplada en el art. 3451 del C.C., según la cual la administración corresponde a
DD
todos los coherederos declarados tales obrando unánimemente.
La administración de la herencia configura un incidente, no necesariamente
contradictorio, sino informativo. El expediente de administración es uno en que el
administrador dará cuenta de toda su gestión; solicitará las actuaciones necesarias,
depositará los fondos que perciba por alquileres o por cualquier otro concepto, etc.,
LA

deberá permanecer siempre en secretaría a disposición de los interesados y sólo podrá


ser retirado con autorización del juez.
El administrador será elegido de común acuerdo por los herederos; en caso contrario, la
ley llama preferentemente para ejercer la función de administrador al cónyuge supérstite
o al heredero que prima facie reúna mejores condiciones para el desempeño del cargo.
FI

Como toda persona que gestiona intereses ajenos, el administrador de la sucesión se


encuentra obligado a rendir cuentas de su cometido. Todos los códigos argentinos
vigentes imponen tal obligación.
16.2. JUICIO ARBITRAL. (Págs. 302 a 317, T II).
El presente tópico fue desarrollado en el modulo N° 3, al tratar los medios alternativos


de resolución de conflictos. Por ello nos remitimos a lo expuesto ut supra.


Impugnaciones. Concepto, procedimientos, clases (Págs. 76 a 77, T II)
El instituto denominado “impugnación”, es definido por Couture como el poder y
actividad de atacar, tachar o refutar un acto del proceso judicial (por ejemplo: un
documento, una declaración testimonial, un dictamen de peritos, un proceso, etc.) con el
fin de obtener su revocación o invalidación.
Dentro del concepto de impugnación que constituye el género, están comprendidos
como especies: los recursos (como el de apelación, casación, directo), los incidentes de
reposición y aclaratoria, el incidente de nulidad (Art 76 y ss. del C.P.C.Cba.); la acción
de revisión, denominada Materia: Derecho Procesal II (Procesal Civil) Profesora: Sonia
Cabral - 7 -

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incorrectamente por el Art. 395 del CPC como "recurso” y las excepciones o defensas
que puede ejercer el demandado.
Desde un punto de vista didáctico, el análisis de la impugnación procesal debe dar
respuesta a estas preguntas:
¿Quién impugna?
¿Qué se impugna?
¿Cómo se impugna?
¿Cómo se tramita la impugnación?
Desde un punto de vista subjetivo y a los fines de responder a la primer pregunta, se
puede conceptualizar a la impugnación procesal como la facultad que la ley confiere a
las partes, y excepcionalmente a los terceros interesados, para obtener por el mismo juez

OM
u otro superior, la invalidación del acto procesal irregularmente cumplido, o la
revocación, modificación o sustitución de la resolución jurisdiccional injusta.
El requisito indispensable para la procedencia de la impugnación es la existencia del
“agravio” o “gravamen”, entendiéndose por agravio la injusticia, la ofensa, el perjuicio
material o moral que ocasiona al impugnante el acto atacado.
Así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida de la
impugnación.

.C
En materia de recursos, el agravio está representado por el rechazo total o parcial de las
pretensiones hechas valer en el proceso por el recurrente.
Al respecto, el primer párrafo del art. 354 C.P.C.Cba., dispone que sólo podrá recurrir la
parte que tuviere un interés directo. Este interés directo es el “agravio” o “gravamen”
DD
antes referenciado, es decir, aquel que se tiene con respecto a la resolución que se
considera injusta o ilegal. Así por ejemplo, una de las partes no podrá agraviarse de la
sentencia que acogió su pretensión porque ésta se fundó en una doctrina distinta a la que
ella sustentó en el proceso, o porque, por ejemplo, la sentencia acogió una sola de las
tres causales de divorcio en que se fundó la pretensión contenida en la demanda.
LA

Fundamentos
Motivos o causales de impugnabilidad: alude a la pregunta: ¿qué se impugna? La
impugnación en general y el recurso en particular, procuran eliminar errores o vicios
inherentes a ciertos actos procesales.
El error en materia procesal, visto desde el punto de vista de la función del juez, puede
FI

afectar un doble orden de intereses: es un error en la apreciación de la norma jurídica


aplicable al caso o es un error en la tramitación del proceso.
En el primer caso, el error consiste en la aplicación de la norma jurídica y de este modo
afecta la justicia de la sentencia, “error in indicando”.
En el segundo, el error consiste en el apartamiento o quebrantamiento de las formas


procesales establecidas, y entonces afecta la validez de la sentencia, la validez formal de


la misma: “error in procedendo”
En el primer caso, los errores de la justicia de la sentencia se remedian mediante los
medios impugnativos, cuyo arquetipo es el recurso de apelación, por ej: sentencia
injusta porque no aplicó bien la ley que resuelve la cuestión (art. 1109 por ej); en el
segundo, no se trata de reparar una injusticia, sino de mantener las formalidades legales,
establecidas como garantía del justiciable (por ejemplo, la defensa en juicio), y la
impugnación típica es la nulidad (mediante incidente, recurso o acción impugnativa), la
cual privando la eficacia del acto, restablece la imperatividad formal del proceso.
En síntesis, mediante el poder de impugnación se procura que los actos procesales
(resoluciones judiciales, actos de partes y de terceros intervinientes en el proceso) sean
justos, como condición indispensable para obtener la paz social, pero además de justos,
que los mismos respeten las disposiciones establecidas por las leyes de procedimiento,

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como medio de salvaguardar en última instancia, los derechos y garantías
constitucionales (derecho al debido proceso adjetivo, derecho de defensa en juicio,
derecho al juez natural, ) Es decir, que los actos procesales vistos en su faz dinámica
deben respetar os principios técnicos jurídicos por los cuales se orientan en el proceso
moderno, pero además de ello, se requiere que el acto procesal sea “justo” en cuanto a
su conformidad con las reglas ético-jurídicas por las cuales se determina la licitud o
ilicitud de la conducta humana, con el fin último de proveer a una mayor tranquilidad
del orden establecido.
El acto impugnativo: La tercera de las preguntas planteadas: ¿Cómo se impugna?,
requiere analizar la facultad de impugnar que se traduce en una actividad que ha de
desarrollar el impugnante, dentro del tiempo hábil establecido en la ley procesal para

OM
evitar que se produzca el efecto preclusivo, y con ello, la caducidad de esa facultad.
El acto impugnativo, siguiendo a Zinny, consta de dos partes, que pueden o no
cumplirse simultáneamente, según sea la previsión legal.
La primera es la manifestación de voluntad de impugnar, que se exterioriza en la
concreta interposición de la impugnación (por ej: la interposición del recurse de
apelación); la segunda, es la expresión de los agravios, es decir, la indicación de las
razones por las cuales el agraviado considera afectado o perjudicado su derecho con el

.C
acto procesal impugnado.
La expresión de agravios consiste en el desarrollo de una línea argumental con la que el
impugnante intenta demostrar mediante una crítica concreta, precisa y circunstanciada,
la existencia del error o vicio que imputa al acto procesal atacado, en virtud del cual
DD
sufre el agravio que expresa, proponiendo además, el impugnante, fundadamente la
solución que estima correcta.
Admisibilidad: La impugnación, como toda actividad de las partes, para ser eficaz
requiere de una actuación del tribunal, que se conoce con el nombre de juicio de
admisibilidad.
LA

Una vez interpuesta la impugnación, el tribunal que dictó el pronunciamiento


cuestionado deberá resolver sobre su admisión, para conceder o denegar dicha
impugnación.
Las condiciones que debe cumplir el acto impugnativo para que no sea declarado
inadmisible son las expresamente previstas por la ley, a más de las que surjan de los
FI

principios generales: resolución recurrible (impugnación objetiva), tener el recurrente


legitimación (impugnación subjetiva, por ejemplo: ser parte o tercer afectado),
regularidad y completividad del acto (formalidad, como en el recurso de reposición que
debe fundarse en el mismo acto que se interpone), cumplimiento en el plazo fijado
(oportunidad). Esas condiciones de admisibilidad varían de un medio impugnativo a


otro.
El juicio de admisibilidad no es definitivo cuando se trata de un recurso en el sentido
estricto (que tiene efecto devolutivo), pues aunque el tribunal “a quo” o inferior haya
concedido el recurso, el tribunal “ad quem” o superior podrá denegarlo con el
argumento de que el recurso no debió ser admitido. En este sentido el segundo párrafo
del art. 355 del C.P.C.Cba. establece que “si el recurso hubiera sido erróneamente
concedido, el superior así lo declarará sin pronunciarse sobre el fondo”.
El poder de impugnación puede ponerse en práctica a través de diversas vías o medios
procesales, que se denominan “vías impugnativas”.
El incidente impugnativo: el de reposición, aclaratoria, incidente de nulidad, implican
por regla, la no devolución a otro tribunal de superior jerarquía, procurándose por vía
del incidente, que el mismo tribunal de la resolución impugnada o del acto defectuoso,
la revoque o anule por “contrario imperio”, o corrija algún error material, aclare un

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concepto oscuro o supla una omisión (en el caso de la aclaratoria: art. 336 del
CPCCba.), o declare la nulidad de un acto procesal defectuoso (en el caso del incidente
de nulidad art. 76 y ss del CPCCba)
El incidente impugnativo y el recurso tienen en común que se interponen contra
resoluciones no firmes, impidiendo que adquieran fuerza de cosa juzgada, pero se
diferencian por su objeto, ya que mientras el incidente puede deducirse contra un acto
procesal (por ej., contra una notificación defectuosa) o contra un procedimiento; el
recurso, en cambio, sólo puede tener por objeto decisiones judiciales y mediante él se
procura que un tribunal de superior jerarquía al que dictó la resolución cuestionada
controle la legalidad y justicia del mismo.
El recurso: En sentido estricto, implica devolución y por regla, tiene efecto suspensivo.

OM
Con la admisibilidad del recurso se abre la competencia funcional por grado del tribunal
superior. Procede contra las resoluciones judiciales (sentencias, autos o decretos) y
persigue la revocación, modificación, sustitución o invalidación de la resolución
impugnada. Los medios recursivos son la apelación, casación, la inconstitucionalidad y
el directo.
Demanda o acción impugnativa: Importa el ejercicio del poder de acción procesal cuyo
contenido es una pretensión invalidatoria contra la cosa juzgada írrita fundada en los

.C
motivos previstos por la ley (art. 395 del CPCCba) que se interpone y tramita ante el
Tribunal Superior (art. 397 CPCCba).
Clariá Olmedo opina que la acción impugnativa, además de atacar una sentencia que ha
pasado en autoridad de cosa juzgada (revisión), también puede dirigirse contra la
DD
ilegitimidad de una decisión dictada por la Administración Pública, que ha quedado
firme luego de haberse agotado la vía administrativa y es lo que se conoce como
demanda contencioso-administrativa.
Las excepciones procesales: técnicamente atacan la legitimación para obrar o del obrar
en un proceso determinado y tienen por objeto posibilitar una adecuada traba de la litis.
LA

Es una de las formas de plantear la nulidad en el proceso, ya que cundo se articula una
excepción procesal, se está denunciando un vicio de forma; con la pretensión de que el
acto viciado, no siga produciendo efectos en el proceso, vgr., la excepción de defecto
legal en el modo de proponer la demanda, denuncia que el acto procesal demanda, no
reúne los requisitos formales previstos en la norma del art. 175 C.P.C.C
FI

En tanto, no podemos llamar impugnaciones a las excepciones sustanciales o


perentorias, porque éstas constituyen nominaciones concretas de específicos medios de
oposición, que genéricamente se denominan “defensas”, porque atacan al derecho
sustancial de la relación jurídica.
Profundizaremos ahora sobre cada uno de estos medios:


17.2. INCIDENTES. Concepto. Clases (Págs. 77 a 87 T II)


De conformidad con el art. 426 del C.P.C.C., los incidentes son cuestiones que se
suscitan durante la tramitación de un pleito y que tiene una vinculación con aquél.
El legislador procesal ha clasificado los incidentes según el trámite por el cual se
sustancian, entre incidentes nominados e innominados 8art. 427 C.P.C.C).
En cuanto a los primeros, su trámite está regulado específicamente en la legislación
procesal y supletoriamente se aplican las normas del juicio abreviado. Los genéricos o
innominados, se rigen por el procedimiento del juicio abreviado, destacándose algunos
supuestos excepcionales que prevén un simple traslado o vista, previo a su resolución
(por ejemplo el pedido de modificación de una medida cautelar, art. 463 C.P.C.C.
En cuanto al efecto los podemos dividir en suspensivos y no suspensivos, art. 428 y 429
C.P.C.C. Como regla general, los incidentes no suspenden el trámite del proceso

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principal y, en caso de duda, hay que considerar la naturaleza de la cuestión debatida y
la interpretación debe ser restrictiva a favor de la continuación del trámite.

17.2.1 EL incidente de Nulidad.


El art. 76 del CPCCba dispone que: “procederá la nulidad de los actos procesales
cuando la ley prevea expresamente esa sanción o cuando el acto carezca de los
requisitos indispensables para la obtención de su finalidad…”
En cuanto al trámite, el art. 78 del mismo cuerpo legal prescribe el plazo de 5 días
hábiles (desde que fue conocido el acto viciado) para interponer dicho recurso,
transcurrido el cual se entiende que ha sido consentido.
La casuística jurisprudencial ha señalado que es condición esencial la existencia del

OM
perjuicio para declarar la nulidad, este debe ser concreto y debidamente acreditado, y
que además no corresponde declarar la nulidad si quien la articula no alega un perjuicio
patrimonial injusto aunque se le hubiere privado de alguna defensa legitima.
En interesado deberá presentarlo por escrito. Admitido, el tribunal correrá vista a la
contraparte para que en el plazo de seis días conteste y oponga las pruebas que hagan a
su derecho.
La prueba deberá diligenciarse en el plazo de 15 días. Una vez recibida y vencido el

.C
Tribunal llamará autos para definitiva y dictará sentencia, la cual será apelable.
17.2.2.- Incidente de Reposición
Constituye en paridad de conceptos un incidente, porque no tiene efecto devolutivo
propio de los recursos, toda vez que por su intermedio se pretende que el mismo
DD
tribunal que dictó la resolución impugnada, utilizando su poder decisorio, la elimine,
modifique o revoque por contrario imperio.
El recurso de reposición procede contra los decretos o autos dictados sin sustanciación,
traigan o no gravamen irreparable, a fin de que el tribunal que los haya dictado, los
revoque por contrario imperio.
LA

Lo decisorio por el que las resoluciones mencionadas puedan ser susceptibles de ser
atacadas por la reposición, es que hayan sido dictadas sin sustanciación.
Una vez interpuesta la reposición el tribunal corre traslado de la misma (Arts. 170 del
CPCCba) por tres días a la otra parte, y luego dicta el pronunciamiento resolviendo la
misma.
FI

17.3 RECURSOS ORDINARIOS


17.3.1 Concepto. Clases.
17.3.2 Apelación y Anulación: Concepto Naturaleza Efectos.
17.3.3.- Adhesión. Deserción.


El recurso es el medio que la ley procesal le acuerda a las partes y excepcionalmente a


terceros equiparados a las partes en el proceso para requerir la revocación o anulación
de una resolución que le cause agravio, al mismo tribunal que la dictó o a otro de
superior jerarquía.
La finalidad del recurso es enmendar errores del tribunal.
Apelación
El recurso de apelación es el remedio procesal encaminado a lograr que un órgano
judicial jerárquicamente superior (ad quem), con respecto al que dictó una resolución (a
quo), que se estima injusta, la revoque, la modifique o sustituya, total o parcialmente,
dentro de los límites establecidos por la expresión de agravios Materia: Derecho
Procesal II (Procesal Civil) Profesora: Sonia Cabral - 11 -

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Es sin dudas el más libre y amplio de todos los medios impugnativos, que según Clariá
Olmedo “se interpone ante el juez el pronunciamiento agraviante por quien tenga
interés, para que el tribunal de instancia inmediata superior reexamine lo resuelto y
revoque o modifique la decisión impugnada”. Carece la limitación de motivos, lo que
permite entonces la multiplicidad de instancias.
Tiene como caracteres esenciales:
-Efecto devolutivo
-Por regla suspensivo
-Ordinario
-De instancia plural
-Positivo

OM
-Principal y subsidiario
-CPCCba: contiene al de nulidad
La doctrina mayoritaria concibe que la apelación, si bien libre y amplia, no deja de ser
un reexamen de lo resuelto, limitado por la acción interpuesta, las defensas y
alegaciones producidas en primera instancia, límites éstos que no pueden ser
transpuestos por el tribunal de alzada.
Nuestro CPCCba, regula la procedencia de la apelación en el art. 361, prescribiendo que

.C
sólo será viable respecto de sentencias, autos y providencias (estas últimas, que causen
gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia).
Respecto a la sentencia, se puede apelar toda o parte de ella, debiendo, en caso de duda,
entender que se ha recurrido en su totalidad.
DD
Respecto a los autos, éstos son en general resoluciones que resuelven incidentes en los
que ha habido contradicción, sin embargo, la ley admite todas las posibilidades, causen
o no gravamen irreparable.
Para las providencias simples, meros decretos, se requiere que no puedan ser reparadas
por la sentencia, es decir, que causen gravamen irreparable.
LA

En la legislación procesal cordobesa la nulidad y como se adelantara, se encuentra


comprendida en el recurso de apelación (art. 362 del CPCCba).
El acto de voluntad (de simple interposición del recurso) y el acto de inteligencia
(expresión de agravios), se prevén en dos oportunidades diferentes. En efecto, la
interposición de recurso bajo estudio, es una acto simple, que se realiza por escrito o
FI

diligencia en que el impúgnate manifiesta ante el juez la voluntad de recurrir. Esta


instancia se realiza en forma escueta ante el tribunal que dictó la resolución, quien
analizará los requisitos formales y en consecuencia admitirá o no la petición.
Si el recurso es admitido, se eleva el trámite al tribunal de lazada ante quien se
expresaran los agravios, Art. 368 C.P.C.C.


Como sabemos, la expresión de agravios es un acto postulatorio de importancia ya que


fija y delimita la competencia subjetiva y objetiva del aquem.
Formulada la expresión de agravios se dará la oportunidad a la contraria para que
ejercite su derecho de defensa o manifieste sus razones.
Con fundamento en el principio de economía procesal y elementales razones de
igualdad de las partes la ley reconoce el instituto de la adhesión, ello importa otorgar
otra oportunidad a quien no apeló la sentencia, es decir, se le brinda la posibilidad de
usar la instancia impugnativa abierta por la contraria. art. 372 C.P.C.C.
También puede renunciarse al recurso ya interpuesto, lo cual puede ser concretado por
vía de desistimiento expreso, que puede efectuar el impugnante después de concedido el
recurso; también puede efectuarlo por forma de desistimiento tácito, que es lo
técnicamente se denomina deserción (art. 374 C.P.C.C). Materia: Derecho Procesal II
(Procesal Civil) Profesora: Sonia Cabral - 12 -

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A continuación les presentamos un modelo de escrito:
IINTERPONE RECURSO DE APELACIÓN
Sr. Juez:
José Evaristo Rodríguez, por la participación que tiene acordada en estos autos
caratulados: “ Quiroga Juan Manuel c/ José Evaristo Rodríguez. Ordinario- daños y
perjuicios- Exp. N| 7458/36, constituyendo domicilio en Achaval Rodríguez 293, planta
baja “F”,ante V.S. respetuosamente comparece y dice:

1. Que en tiempo y legal forma interpone por este acto recurso de apelación en contra de
la sentencia número quinientos diecisiete de fecha 12 de diciembre de 2007, dictada en
esta causa.

OM
2. Por lo expuesto a V.S. solicita:

a. tenga por interpuesto en legal tiempo y forma el presente recurso de apelación.

b. Conceda la impugnación y ene consecuencia eleve las actuaciones a la Excma


Cámara en lo Civil y Comercial que en turno corresponda.

Será Justicia

.C
EXPRESA AGRAVIOS
Excma Cámara:
DD
José Evaristo Rodríguez, por la participación que tiene acordada en estos autos
caratulados: “ Quiroga Juan Manuel c/ José Evaristo Rodríguez. Ordinario- daños y
perjuicios- Exp. N| 7458/36, constituyendo domicilio en Achaval Rodríguez 293, planta
baja “F”,ante V.E. respetuosamente comparece y dice:
LA

1. OBJETO

Que en tiempo y legal forma viene por la presente a expresar agravios en relación al
recurso de apelación oportunamente interpuesto en contra de la sentencia quinientos
diecisiete de fecha 12 de diciembre de 2007, solicitando que en merito de los
FI

argumentos que seguidamente se exponen se revoque la misma, con costas.

2. AGRAVIOS

…RECORDAR QUE TIENE QUE SER UNA CRÍTICA CIRCUNSTANCIADA DE




LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA, ADEMÁS DEL CAMINO LEGAL QUE


DEBIÓ REALIZAR EL
SENTENCIANTE………………………………………………........

3. PETITUM:

a.Por o expuesto a V.E. solicita: Tenga por expresado en tiempo y forma los agravios en
relación al recurso de apelación interpuesto.
b. Oportunamente haga lugar a las impugnaciones deducidas, en los términos y con el
alcance de los agravios expresados, con costas.
Será Justicia Materia: Derecho Procesal II (Procesal Civil) Profesora: Sonia Cabral -
13 -

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17.4- RECURSOS AUXILIARES (Págs. 105 a 108 T II)
17.4.1.- Pronto despacho y retardada justicia.
17.4.2.- Aclaratoria. Interpretación de la sentencia.
17.4.3.- Recurso Directo.
Pronto despacho y retardada justicia.
Conforme el Art. 126 del C.P.C.C, vencido el plazo en que debe dictarse cualquier
resolución del tribunal, el interesado puede solicitar un pronto despacho y si dentro de
los tres días siguientes de la presentación no lo obtuviere, procederá el recurso de
retardada justicia, por ante el superior inmediato que corresponda. Asimismo podrán ser
condenados el juez o lo miembros de la Cámara, a una multa disciplinaria. Sin embargo
y tal como lo prescribe el Art. 127 del C.P.C.C, en el último supuesto, la decisión puede

OM
ser impugnada por los jueces en vía directa ante el Tribunal Superior de Justicia y por
los magistrados de Cámara, mediante un recurso de reconsideración.
Aclaratoria. Interpretación de sentencia.
Según el art. 336 del C.P.C.C., pronunciada y notificada la sentencia, concluye la
competencia del Tribunal respecto al pleito, pero podrá corregir cualquier error
material, aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión, siempre que se
solicite dentro de los tres días siguientes al de la notificación.

.C
Solicitada la aclaración o corrección de la sentencia, el tribunal resolverá, sin
sustanciación, en el plazo de 10 días (art. 337).
Interpretación de la sentencia
La interpretación de la sentencia se rige de acuerdo con las previsiones del Art. 338 del
DD
C.P.C.C.
Lo dispuesto sobre la conclusión de la competencia del tribunal, no obsta para que
pueda interpretar su propia sentencia en cualquier tiempo, a merito de la ejecución de
ésta, o de juicio contradictorio sobre su inteligencia.
El recurso directo
LA

El recurso directo, también denominado de queja, constituye en remedio procesal


tendiente a obtener que el tribunal competente para entender en segunda o en ulterior
instancia, tras revisar el juicio de admisibilidad efectuado por el órgano inferior,
preliminarmente en orden a si el recurso fue bien o mal denegado, revoque la
providencia denegatoria del recurso, la declare admisible y, eventualmente, disponga
FI

sustanciarla en la forma y efectos que corresponda.


La finalidad de este recurso es de que el superior acuerde el recurso no concedido por el
inferior, es decir, que el superior acuerde el recurso no concedido por el inferior o, en
otras palabras, que el superior declare mal concedido el recurso de apelación, casación o
inconstitucionalidad. Es importante destacar que el recurso directo reconoce como


límite el examen de la denegatoria del recurso, sin que corresponda investigar la materia
que constituye el contenido del pronunciamiento impugnado.
El recurso directo debe bastarse a si mismo, de manera tal que su resolución sea posible
con los recaudos acompañados en su interposición. Así el art. 402 C.P.C.C., segundo
párrafo exige que el impúgnate del recurso directo, bajo pena de inadmisibilidad,
deberá:

1. Constituir domicilio

2. acompañar copia simple suscripta por el letrado, bajo responsabilidad del art. 90
C.P.C.C., de la resolución recurrida, de la interposición del recurso y en su caso de la
contestación, de la denegación, y en los supuestos previstos en los incs. 3 y 4 del art.
383, de los precedentes contradictorios, si correspondiere.

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3. indicar, bajo la misma responsabilidad, las fechas en que quedo notificada la
resolución recurrida, en que se interpuso el recurso y en que quedó notificada la
resolución denegatoria.

Se podrán también agregar copias, en la misma forma de las constancias del expediente
que estime pertinentes.
Por ultimo, presentado el recurso, el superior resolverá en el plazo de 10 diez, previa
orden al inferior para que informe los motivos de la denegación si no estuvieren
expresados en la resolución o para que los amplíe, dentro del plazo de cinco días (art.
403 C.P.C.C.)

OM
18.1. CASACIÓN Concepto Naturaleza Efectos
8.1.1 Resoluciones recurribles. Procedimiento. Plazo. Motivos Trámite ante el
tribunal Superior. Efectos:
18.2. ACCIONES IMPUGNATIVAS.
18.3.- INCONSTITUCIONALIDAD
Casación
El recurso de casación es el medio de impugnación por el cual, por motivos de derecho

.C
específicamente previstos por la ley, una parte postula la revisión de los errores
jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta
aplicación de la ley sustantiva o la anulación de la sentencia y una nueva decisión, con o
sin reenvío a nuevo juicio.
DD
Es un recurso extraordinario en cuanto no implica la posibilidad del examen y
resolución ex novo de todos los aspectos, sino que dicho examen se limita a las
cuestiones nacidas de la aplicación de la ley sustantiva o procesal y procede para
corregir errores de derecho que vicien la resolución impugnada. De dicho carácter
extraordinario se desprende también la imposibilidad de introducir en el procedimiento
LA

actos de prueba.
El arbitrio casatorio se constituye como la herramienta idónea para el logro de la unidad
jurídica, pues asigna al órgano de casación, potestad uniformadora de la jurisprudencia.
Así se apuntan dos fines a la casación: por un lado la función nomofilactica, es decir
que la telesis del instituto es controlar la actividad de los jueces, pero también se apunta
FI

otro fin: es uniformador de la jurisprudencia y a esta función le deberíamos sumar otra:


la justicia del caso.
El carácter excepcional de este medio de impugnativo se manifiesta en los siguientes
aspectos:
las causales de impugnación y


las resoluciones contra las que procede El art. 383 del CPCCba establece que el recurso
de casación procederá por los siguientes motivos:
1- “Que la decisión de segunda instancia se hubiere dictado violando los principios de
congruencia o de fundamentación lógica y legal, o que se hubiere dictado con violación
a las formas y solemnidades y prescriptas para el procedimiento o la sentencia. No
procederá si el recurrente hubiere concurrido a producirla, aceptando los actos nulos, o
que éstos, no obstante la irregularidad hubieren logrado la finalidad a que estaban
destinados; o no resultare afecta la defensa en juicio.
Violación al principio de congruencia: el principio indica que debe existir una
correlación entre la pretensión y la decisión.
Falta de fundamentación lógica y legal: la sentencia debe ser necesariamente fundada,
pero esa fundamentación debe enmarcarse, además, dentro de las reglas de la sana
crítica racional. Este motivo conduce a considerar arbitraria a la sentencia y, con ello, a

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abrir otra vía recursiva distinta de la casación –inconstitucionalidad por arbitrariedad de
la sentencia.
Violación de las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento o la
sentencia: se trata de todos aquellos actos cuya inobservancia está sancionada con
inadmisibilidad, caducidad, preclusión o nulidad.”
2.- “Que se hubiere violado la cosa juzgada material”
3.- “Que el fallo se funde en una interpretación de la ley que sea contraria a la hecha,
dentro de los cinco años anteriores a la resolución recurrida, por el propio tribunal de la
causa, por el Tribunal Superior de Justicia, un tribunal de apelación en lo civil y
comercial, u otro tribunal de apelación o de instancia única de esta provincia. Si el fallo
contradictorio proviniere de otra sala del Tribunal Superior de Justicia, o de un tribunal

OM
de otro fuero, el tribunal de casación se integrará con la Sala Civil y con la sala que
corresponda, del Tribunal Superior de Justicia.”
4.- “Que el fallo contraríe la última interpretación de la ley hecha por el Tribunal
Superior de Justicia en ocasión de un recurso fundado en el inciso precedente.
De tal modo la casación en cuanto medio de impugnación de naturaleza extraordinaria,
no puede ser ejercitada mediante la invocaron de cualquier agravio, sino que requiere
para su procedencia, que el gravamen sea vehiculizado a través de los medios que la ley

.C
prevé a tal fin.”
En cuanto al punto B que expresamos, el carácter extraordinario del recurso de casación
se concreta en que sólo son cuestionables por esta vía:
Las sentencias definitivas
DD
Los autos que pongan fin al proceso, hagan imposible su continuación o causen un
gravamen irreparable, dictados por la cámara.
Resoluciones no definitivas, sólo por los motivos de los incisos 3 y 4 del art. 383 del
CPCCba.
La impugnación debe ser interpuesta fundadamente, con indicación del motivo casatorio
LA

en que se basa, ante la cámara de apelaciones que dicto la resolución que se impugna y
dentro del plazo de 15 días de notificada la sentencia (art. 385). Presentado el recurso,
se corre traslado a la contraria por el plazo fatal de 15 días y el tribunal resuelve sobre
su admisibilidad, concediéndolo o denegándolo. Por su parte, cuando la inadmisibilidad
del recurso es manifiesta, el tribunal no le da trámite y puede rechazarlo in limine, Art.
FI

386.
En la hipótesis de que la casación resultare concedida, se elevan las actuaciones al
Tribunal Superior, quien resuelve en definitiva. El alto cuerpo, tras efectuar un nuevo
examen de admisibilidad puede declarara nulo el procedimiento, en cuyo caso debe
reenviar obligatoriamente los autos al tribunal que corresponda para que la causa sea


nuevamente tramitada y juzgada, art. 389 C.P.C.C.


En los demás supuestos en que se acoge el recurso, el Tribunal Superior puede decidir el
punto discutido con arreglos a derecho, por lo que el reenvío es facultativo. Art. 390.
Inconstitucionalidad provincial
Es el recurso extraordinario, devolutivo, que versa sólo sobre cuestiones de derecho,
acordado para impugnar las sentencias o resoluciones equiparables a éstas, que hayan
decidido un caso constitucional, entendiéndose por tal a aquel que versa sobre la validez
o invalidez de una norma cuestionada como contraria a la constitución de la provincia.
Así, el art. 391 de la ley adjetiva civil cordobesa prescribe que el recurso de
inconstitucionalidad procederá por los siguientes motivos:
1. Cuando en el proceso se haya cuestionado la validez de una ley, decreto, ordenanza o
reglamento, bajo la pretensión de ser contrarios a la constitución.

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2. Cuando en el proceso se haya puesto en cuestión la inteligencia de alguna cláusula de
la constitución y la decisión haya sido contraria a la validez del título, derecho, garantía
o exención que sea materia del caso y que se funde en esa cláusula.
Se trata de vicios in indicando respecto de cuestiones de derecho y debe plantearse
durante el proceso, al criticar la norma provincial que se considera aplicable al caso
llevado a juzgamiento.
La herramienta idónea para asegurar la serie escalonada de normas (estando en el grado
supremo la Constitución) y la primacía de la Carta Magna, se encuentra en la función
jurisdiccional , correspondiendo al órgano judicial el poder deber de declarar la
inconstitucionalidad de una norma jurídica, como ultima ratio para afirmar la
supremacía constitucional.

OM
Al Tribunal Superior de Justicia provincial le corresponde la última palabra en la esfera
provincial.
El control constitucional en la órbita de nuestra provincia de Córdoba, es susceptible de
ser realizado por dos vías claramente diferenciables. Por un lado, puede ser llevado a
cabo en forma directa a través de la acción declarativa de inconstitucionalidad (Art. 165
Inc. 1 apartado a de la constitución Provincial) y por otro en forma indirecta,
reclamando la efectivización de tal control, dentro del marco de un proceso judicial.

.C
A través de las primeras de las vías mencionadas se efectúa el control directo de
inconstitucionalidad, en instancia originaria y en pleno por ante el Tribunal Superior de
Justicia y en forma exclusiva, esto es, desprovisto de toda otra cuestión incidental. Este
carril autónomo tiene por objeto el control de la validez constitucional de las leyes.
DD
Mediante la segunda vía referida, el control de constitucionalidad puede ser realizado
por cualquier juez provincial, conociendo en última instancia el Tribunal Superior de
Justicia a través del recurso de inconstitucionalidad. En este supuesto, la cuestión
constitucional va insertada dentro de una controversia principal.
La ley establece que el presente recurso procede contra las mismas resoluciones en que
LA

es viable interponer el recurso de casación, Art. 392 C.P.C.C y que se sustancia por el
mismo trámite previsto para aquel, con la única diferenta es que en la instancia ante el
Tribunal Superior de justicia, éste se resolverá previa vista al Fiscal general, Art. 393
C.P.C.C.
C- Acciones Impugnativas: Revisión
FI

Es una acción extraordinaria y de interpretación restrictiva, fundado en causa legal (es


decir, coincidir con alguno de los motivos taxativamente autorizados por la ley para su
procedencia). Sólo contempla el aspecto formal de la sentencia y corrige errores in
procedendo, no in iudicando, por lo que no constituye una tercera instancia. Debe hacer
caer la sentencia y procede contra la cosa juzgada, cualquiera que sea el tribunal que la


haya dictado. Debe interponerse por escrito ante el Tribunal Superior de Justicia, quien
dentro de los diez días de interpuesto resolverá sobre su admisibilidad. Si lo admite
emplazará al recurrido, en ambos domicilios para que comparezca ante él y constituya
domicilio bajo apercibimiento de rebeldía.
El recurso se sustanciará por el trámite de juicio ordinario (Arts. 397 a 400 del
C.P.C.Cba).
Medidas Cautelares (Págs. 319 a 412)
Concepto. Naturaleza.
Objeto. Requisitos de fundabilidad.
En el ámbito civil han sido definidas como aquellas que tienden a impedir que el
derecho cuya actuación se pretende, pierda virtualidad o eficacia durante el tiempo que
transcurre entre demanda y sentencia.

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Con mayor amplitud de concepto se ha señalado que son resoluciones jurisdiccionales
provisionales, que se dictan in audita parte (sin previo oír al afectado) o con trámite
sumario o de conocimiento limitado, con el fin de evitar el menoscabo inminente de
derechos personales o patrimoniales.
Expresa Palacio que proceso cautelar es aquel que tiende a impedir que el derecho cuyo
reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su
virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso
y el pronunciamiento de la sentencia definitiva.
Naturaleza
Fassi y Yañez expresan que todas las medidas cautelares son de naturaleza preventiva.
Constituyen un anticipo de la garantía jurisdiccional y son un accesorio o instrumento

OM
del proceso. Se hallan supeditadas y encuentran su justificación en la necesidad de
mantener la igualdad de las partes en el juicio y evitar que se convierta en ilusoria la
sentencia que ponga fin al mismo. No constituyen un fin en sí mismas, sino que se
hallan ineludiblemente preordenadas a la emisión de una ulterior resolución definitiva
(Calamandrei).
Procedencia Objeto
Las medidas cautelares, en el ámbito del proceso civil, son aquellas que tienden a

.C
impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de
otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la
iniciación de aquél y el pronunciamiento de la sentencia definitiva. En consecuencia, su
objeto consiste en asegurar el cumplimiento del pronunciamiento que eventualmente ha
DD
de dictarse en un juicio.
Su carácter es eminentemente preventivo y más que a hacer justicia, está destinada a
asegurar que la justicia alcance el cumplimiento eficaz de su cometido.
Nuestro artículo 456 del C.P.C.Cba, sostiene que salvo el embargo preventivo y los
supuestos contemplados en las leyes de fondo, las medidas cautelares pueden ser
LA

solicitadas conjuntamente con la demanda o después.


El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la
disposición legal en que se funda, y el cumplimiento de los requisitos que correspondan,
en particular, a la medida requerida.
Presupuestos de procedencia
FI

La doctrina y la legislación reconocen tres supuestos o requisitos fundamentales para la


procedencia de estas medidas: Materia: Derecho Procesal II (Procesal Civil) Profesora:
Sonia Cabral - 18 -


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La verosimilitud del derecho invocado: no es preciso la demostración fehaciente y
contundente de la existencia real del derecho invocado, basta la posibilidad de que éste
exista, dado que recién tras la sustanciación del proceso se lo podrá establecer como una
incontestable realidad. En consecuencia no se requiere una prueba terminante y plena de
aquél, por lo que el procedimiento probatorio impuesto es meramente informativo y sin
intervención de la persona contra la cual se pide la medida.
Señala Ferreira de la Rua que en algunas oportunidades basta la enunciación clara,
lógica y coherente de la pretensión; en otras, es necesario además que se aporten ciertos
elementos probatorios indispensables para la admisión de la cautelar por el Tribunal.
El carácter de información que se requiere se pone de manifiesto en el art. 457 del
C.P.C.Cba, el cual expresa que “cuando fueren necesarias las declaraciones de testigos

OM
para obtener medidas cautelares, aquéllos podrán firmar el escrito en que se solicitan,
debiendo ratificarse por ante el tribunal, salvo que exista certificación judicial o notarial
de sus firmas.
Temor fundado y peligro en la demora: La existencia de peligro fundamenta el temor.
Este peligro implica la posibilidad de que, en caso de no adoptarse la medida,
sobrevenga un perjuicio o daño irreparable pues se transformará en tardío e ilusorio el
eventual reconocimiento del derecho invocado. Destaca Palacio que el riesgo reside en

.C
el interés procesal que respalda a toda pretensión cautelar y existen circunstancias que
permiten presumir su existencia, sin necesidad de que la parte lo invoque.
La doctrina considera que existe una necesaria vinculación entre el peligro en la
demora, como fundamento de las medidas precautorias y la solvencia de la parte contra
DD
quien se dirigen, de manera que, mientras menos sea ésta, mayor será el peligro.
Contracautela: Salvo en el caso de que se otorgue el beneficio de litigar sin gastos, la
contracautela constituye un presupuesto para la procedencia de la medida cautelar, con
el fin de asegurar o garantizar a la otra parte el resarcimiento de los daños que aquélla
puede ocasionarle en la hipótesis de haber sido pedida indebidamente. Advierte Palacio
LA

que en cierto modo se concreta la igualdad de partes en el proceso, pues viene a


contrarrestar la falta de contradicción inicial que la caracteriza.
Expresa Martínez Crespo que los jueces deben buscar un verdadero equilibrio entre dos
derechos legítimos: el del demandante de que se le asegure el resultado de la acción que
ha interpuesto y el no menos legítimo derecho de defensa del demandado.
FI

Cabe señalar, que quedan exentos de este requisito, conforme al art. 460 C.P.C.C: la
nación, la provincia, las municipalidades, los entes oficiales autárquicos y a quien
litigue asistido por asesor legrado o con beneficio de litigar sin gastos.
Efectos
Medidas para asegurar bienes:


a- Tienden a asegurar la ejecución forzada: embargo preventivo, intervención sustitutiva


del embargo, secuestro e inhibición general.
b- Tienden a mantener un statu quo: prohibición de innovar y de contratar, anotación de
litis e intervención de mera vigilancia
Medidas para asegurar personas:
a- Para la guarda provisional de ellas
b- Para la satisfacción de sus necesidades urgentes. Materia: Derecho Procesal II
(Procesal Civil) Profesora: Sonia Cabral - 19 -

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Las medidas cautelares tienen los efectos de la demanda, pero se operará la caducidad si
transcurren diez días sin tramitarse el procedimiento, o si no se entabla aquélla en el
mismo plazo luego de culminado. (art. 465 CPCCba)
4
Embargo
Es la afectación o individualización de un bien del deudor al pago del crédito
cuestionado.
La medida de embargo impone obligaciones pero no impide el uso racional del bien
cuando fue el propio deudor quien resultó designado depositario.
También debe advertirse que la afectación que implica el embargo no impide que el
objeto pueda ser enajenado con autorización judicial a condición que se comunique

OM
fehacientemente al adquirente su nueva situación jurídica y éste asuma el compromiso
que genera la situación.
Es de especial importancia respecto al uso del bien el hecho de quién fue designado
depositario: si lo fue el deudor, puede usarlo racionalmente, salvo expresa disposición
del juez en sentido contrario. Si, por el contrario, el depositario es un tercero, le está
vedado su uso y además deberá conservar al bien en condiciones hasta el momento de la
subasta.

.C
Palacio define al embargo preventivo como la medida cautelar en cuya virtud reafectan
e inmovilizan uno o varios bienes de quien ha de ser demandado en un proceso de
conocimiento o en un proceso de ejecución, a fin de asegurar la eficacia práctica de las
sentencias que en tales procesos se dicten.
DD
Existen tres clases de embargo:
Preventivo: Es el que se traba antes de la iniciación del juicio o durante el trámite del
juicio ordinario o abreviado. Se halla autorizado para asegurar el cumplimiento tanto de
obligaciones de dar cantidades de cosas o cosas ciertas y determinadas, así como
también de hacer o de no hacer. Para su despacho, en nuestro sistema legal se requiere
LA

solamente el otorgamiento de contracautela.


Cuando es trabado antes de la demanda rige un plazo de caducidad y pesa sobre el
embargante la carga de entablar demanda en el término de 10 días; si así no lo hace
deberá responder por las costas y daños y perjuicios que hubiere ocasionado.
En cuanto a los presupuesto de admisibilidad , no es necesario acreditar prima facie, el
FI

derecho para trabar embargo preventivo, porque como dice la norma del 466 C.P.C.C
solo basta que el interesado otorgue contracautela o caución adecuada. Si bien la norma
no exige acreditar verosimilitud del derecho, es indispensable indicar al tribunal que es
lo que debe el demandado en virtud de lo cual se entabló o se entablara la
correspondiente demanda.


Ejecutivo: Es el que se ordena juntamente con la demanda ejecutiva y que, como se


funda en un título que goza de presunción de autenticidad, no requiere demostración de
la verosimilitud del derecho y tampoco deberá prestarse fianza. Art. 526 CPCC
Ejecutorio: Es el que se traba después de la sentencia con miras a su ejecución.
Es minuciosa la regulación que contiene el CPCCba respecto a los dos primeros,
estableciendo modalidades del trámite y formas especiales de efectivización.
Si el objeto de la medida son bienes muebles, se oficiará al oficial de justicia para que
lleven adelante la medida, quien podrá usar la fuerza pública o allanar el domicilio a los
fines del cumplimiento de su cometido. Art. 534 C.P.C.C. Materia: Derecho Procesal II
(Procesal Civil) Profesora: Sonia Cabral - 20 -

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Por lo general se designa como depositario judicial al mismo demandado, adquiriendo
desde ese momento la condición de un simple guardador y conservador de la cosa con
diferentes facultades y obligaciones según sea o no propietario del bien embargado y en
esta última hipótesis, su obligación es mantener la cosa en condiciones de seguridad
adecuadas a los fines de que no se deteriore, disminuyendo de esta manera la garantía
para el acreedor.
Instrumentación del embargo.
Es necesario a los fines de la traba del embargo:
Individualizar el bien que se pretende embargar. Art. 532 y 536 C.P.C.C.
Se debe mencionar expresamente quién es el sujeto autorizado a intervenir en el
diligenciamiento de la medida, además de especificar la designación del depositario.

OM
Debe llevarse la orden de allanamiento y auxilio de la fuerza pública, según dictaminan
los Art. 534, 537 y 539 C.P.C.C.
De recaer la medida sobre bienes inmuebles o muebles registrables, el oficio deberá
dirigirse a las reparticiones públicas respectivas y se efectivizará previo informe sobre
dominio y gravámenes. En caso de solicitarse sobre créditos bastará una notificación al
tenedor con orden de depósito del monto en una entidad bancaria a la orden del tribunal.
Decimos que es una medida “mutable”. ¿Y por qué? Porque puede sustituirse el

.C
depositario, como así también ampliarse (por ej, cuando los bienes sean insuficientes o
de dudosa realización) o reducirse.
Bienes inembargables
El principio según el cual los bienes del deudor constituyen la garantía de los acreedores
DD
no es absoluto, en razón de la nomina de bienes que tanto las sustanciales como
procesales han establecido que son inembargables. Así en el ámbito del proceso civil
cordobés se ha regulado en el art. 542 tal previsión.
Conforme otras leyes podemos mencionar como ejemplo: la inembargabilidad de la
vivienda única (art. 58, Constitución de Cba y ley pcial 8067), inembargabilidad de los
LA

haberes jubilatorios (art. 14, inc. C ley nacional 24.241), etc.


En forma simultánea el código regula el secuestro, que es la medida cautelar en virtud
de la cual se desapodera al demandado de un objeto de su propiedad, o que se encuentra
bajo su guarda y la consecuente aprehensión judicial y depósito, con el fin de evitar que
éste se pierda o que pueda ser destruido o deteriorado.
FI

El fin es asegurar la eficacia del embargo y el eventual resultado de juicio.


En cuanto a la medida en si, es más rigurosa que el embargo y que sólo recae sobre
bienes muebles o semovientes, que son los únicos factibles de aprenhensión.
Esta medida procede cuando el embargo por si solo no garantiza la medida preventiva,
ello puede darse por la indebida utilización del bien embargado por parte del


demandado, si se lo ha constituido como depositario, por el intento de ocultamiento o


venta d la cosa o en el caso del Art. 570, inc. 3 C.P.C.C.
Debemos decir que por las afirmaciones vertidas el secuestro es una medida
complementaria.
Seguidamente los invitamos a compartir el siguiente artículo que puede resultar de
interés:
LEVANTAMIENTO DE EMBARGO Materia: Derecho Procesal II (Procesal Civil)
Profesora: Sonia Cabral - 21 -

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Sonia Cabral1
1 Docente de Teoría General del Proceso, Cátedra C, Universidad Nacional de
Córdoba. Docente de Derecho Procesal I (Teoría General del Proceso) Universidad
Empresarial Siglo 21.
2 Art. 203 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 463 Código Procesal Civil
y Comercial de la Provincia de Córdoba
3 Podetti, Ramiro, “Tratado de las Medidas Cautelares”, Ediar Buenos Aires, 1969, p.
87, utiliza la expresión “interinidad”.
4 Perrachione, Mario C. Medidas Cautelares, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2006, p. 41.
Sumario: 1.Palabras previas. 2. Situaciones que autorizan el levantamiento de un
embargo trabado: 2.1.Por cesación de las circunstancias que determinaron la traba de la

OM
medida. 2.2.Por caducidad. 2.3 Por inembargabilidad. 2.4. Por abuso o exceso del
embargante. 2.5. Levantamiento de embargo sin tercería. 2.6. Por tercería de dominio.3.
Palabras finales. 4. Bibliografía consultada

1. Palabras previas.

Sabido es que las medidas cautelares procuran por un lado que se mantenga protegido el

al deudor.

.C
crédito por ellas garantizados y, desde otro costado, que su traba no ocasione perjuicios

Por ello la casi totalidad de los Códigos procesales autorizan a solicitar modificaciones
a la medida cautelar dispuesta: el acreedor cuando “ésta no cumple adecuadamente la
DD
función de garantía a que está destinada”; el deudor “por otra que le resulte menos
perjudicial”2.
En esta sencilla exposición nos proponemos particularizar las distintas situaciones que
autorizan el levantamiento de un embargo trabado.
2.Situaciones que autorizan el levantamiento de un embargo trabado.
LA

2.1 Por cesación de las circunstancias que determinaron la traba de la medida:

Es lo que regula el art. 462 del C.P.C.C cuando dice que se podrá pedir el levantamiento
de las medidas cautelares en cualquier momento luego de la cesación de las
FI

circunstancias que las determinaron. Con el mismo temperamento lo hace el art. 202 del
C.P.C.N. Lo normado en los referidos artículos no es más que la aplicación del carácter
provisional de las medidas cautelares.
La provisoriedad de las medidas cautelares obedece a que no tienen un fin en sí mismas,
sino que sirven a un proceso principal y dependen de las contingencias de éste, por lo


cual pueden modificarse siempre que se tributen nuevos datos, así podrán ser
modificadas o suprimidas según recomienden posteriores circunstancias.
La provisionalidad deviene de la regla sustancial “rebuc sic stantibus” y significa que
el mantenimiento de las medidas cautelares está condicionada a la vigencia del trámite
principal y si desaparecen las circunstancias fácticas y jurídicas que le dieron origen,
deben cesar las medidas precautorias, conforme lo establecido por el art. 462 del
C.P.C.C. (concuerda con el art. 200 C.P.C.C.).
Pero esta provisionalidad debe entenderse, en rigor, como la limitación de la duración
de los efectos (declarativos, y a veces también, ejecutivos) de tales medidas. Se ha dicho
que el concepto de provisionalidad coincide con el de interinidad3, afirmándose que es
distinto y más restringido que el de temporalidad.4 Temporal es simplemente lo que no
dura siempre, tiene por sí mismo duración limitada, o es fugaz; provisional es, en
cambio, lo que está destinado a durar hasta tanto sobrevenga un acontecimiento

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sucesivo, en vista y espera del cual el estado de provisionalidad subsiste durante el
tiempo intermedio.5
5 Ibídem.
6 Wetzler Malbran, Alfredo R., Provisionalidad de las medidas cautelares y cosa
juzgada formal, en E.D. 136-255.
7 Olcese, Juan María: “El embargo preventivo en el C.P.C. de Córdoba”, Semanario
Jurídico, Tomo 81-1999-B.
Ahora bien, la pregunta que se impone es quién puede solicitar el levantamiento del
embargo? La ley nada dice, pero se ha sostenido que puede ser indistintamente tanto por
el embargante-actor o por el embargado afectado, quien en definitiva es el más
perjudicado.

OM
En ambos casos quien solicite el levantamiento deberá acreditar el cese de las
circunstancias que hicieron procedente la traba de la medida.6
Ahora bien, atendiendo al carácter esencialmente provisional que ya hemos
caracterizado, la medida cautelar podrá ser revisada:

1. Por el embargado para:

.C
a. Levantarlas, conforme lo prevé el artículo 462 del Código Procesal Civil y Comercial
de Córdoba “Se podrá pedir el levantamiento de las medidas cautelares en cualquier
momento luego de la cesación de las circunstancias que las determinaron”. Así también
el art. 202 del Código Procesal Civil de la Nación.
DD
b. Reducirlas: El afectado por la medida podrá requerir la sustitución “ por otra que
resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del
acreedor” y “podrá, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor o la
reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si
correspondiere”. (artículo 463 C.P.C.C).
LA

c. Sustituirla por otra que le resulte menos perjudicial, o la sustitución por otros bienes
del mismo valor (art. 463, 2da parte, y en el mismo sentido, art. 203 C.P.C.N.) Y
conforme el art. 473, 1era parte “siempre que el embargo no recaiga sobre bienes objeto
del juicio o en los que las leyes acuerden privilegios, podrá ser sustituida a solicitud del
deudor, con fianza equivalente”.
2. Por el embargante: El actor “podrá pedir la ampliación, mejora o sustitución de la
FI

medida cautelar solicitada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función


de garantía a que está destinada” (art. 463 C.P.C.C. 1er párrafo, art.203 C.P.C.N, 1er
párrafo.
Por ello al embargante le basta ofrecer fianza u otra caución equivalente, salvo los


casos, en que incluso, está exento de ella (Arts. 469 y 470).


Consideramos que el embargado podrá pedir el levantamiento de la cautela si demuestra
que no se dan los otros extremos que la medida exige. Porque se ha afirmado que no es
que el C.P.C.C. los haya prescindido, sino que simplemente los ha presumido.7.
Si el embargado demuestra que no hay fumus, porque la demanda es un despropósito o
si ha obtenido sentencia a su favor, cabe en este supuesto, a contrario sensu de lo que
prescribe el art. 469, inc. 1º, levantar el embargo.
Si demuestra que no hay periculum porque su patrimonio es lo suficientemente solvente
como para responder a la demanda.
Por último podrá solicitar “la mejora de la contracautela, probando sumariamente que es
insuficiente” (art.461. C.P.C.C.).
2.2.Por caducidad : Esta manera de hacer procedente el levantamiento de una medida
cautelar se halla prevista en el art. 207 del C.P.C.N y el art. 465 del C. P.C. C, aunque,

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como veremos, con diferencias en cuanto a los efectos que el plazo produce. La
caducidad se produce cuando no se promueve la acción pertinente “dentro de los diez
días posteriores a aquel en que la medida se trabó o desde que la obligación fuere
exigible.
El fundamento de esta caducidad es evitar que se ejerza presión sobre el embargado
utilizando el poder jurisdiccional en violación del principio de igualdad consagrado en
el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Ello es así porque al decretarse y cumplirse las
cautelares sin audiencia de la parte afectada por ellas, ésta puede quedar
indefinidamente trabada por la medida aun ignorando que exista.8 .
8 Novellino, Norberto José, Desembargo, en Revista de Derecho Procesal 1 Medidas
Cautelares, Pág. 90, Rubinzal Culzoni, 1998.

OM
9 Conf. Palacio, Lino Enrique y Alvarado Velloso, Adolfo, “Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación explicado, Rubinzal Culzoni, Santa Fé 1992, t. 4º, p.344, punto
164.1.1.1.2; CSJN, 17/6/82, Rep. E.D. 16-713.
10 Novellino, Norberto José, ob. citada, p. 94.
El plazo se cuenta por días hábiles, según lo normado por los artículos 42 y 43 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia y 152 del Código Procesal Civil de
la Nación.

.C
Hasta allí todo lo precedentemente dicho es igual tanto para la Nación y para la
Provincia de Córdoba. La diferencia entre lo normado por ambos cuerpos legales estriba
en el tratamiento que ambas leyes procesales prevén si el embargante no entabla la
demanda pasados los diez días.
DD
Conforme el Código Procesal Civil de la Nación, el vencimiento del plazo determina
automáticamente la caducidad del embargo por lo que no se requiere petición alguna de
parte interesada y puede ser decretada de oficio9.
En tanto que conforme lo normado por el art. 465, pesa sobre el embargante la carga
procesal de entablar la demanda dentro del plazo de diez días; si así no lo hiciere deberá
LA

responder por las costas y por los daños y perjuicios ocasionados. Vale decir, entonces,
que se requiere actividad del embargado solicitando la caducidad de la medida. Esa
solicitud se le dará vista al embargante, y si éste no acredita haber promovido la
demanda antes del pedido de caducidad, el tribunal ordenará la cancelación de la
medida.
FI

Por último agregamos que respecto al embargo anotado cinco años atrás, se extingue
una vez cumplidos esos cinco años contados desde el día siguiente a su inscripción en el
registro que corresponda. Este plazo es continuo y completo debiendo terminar en la
medianoche del último día y comprende los días feriados, a tenor de lo preceptuado en
los Arts. 27 y 28 del Código Civil Argentino.


2.3 Por inembargabilidad: Si bien no existe una regla expresa, nuestro derecho común
implícitamente reconoce que el patrimonio del deudor es la prenda común de los
acreedores, por ello todos lo bienes del deudor –apreciables en dinero- son susceptibles
de embargo.
Por lo expuesto, la inembargabilidad, se deduce, es de carácter excepcional por lo que
en caso de duda respecto a su determinación se debe tener un criterio restrictivo.
En mérito de lo expresado, en el orden local el art. 542 del C.P.C C ha sido tildado de
orden público porque tiende a proteger la dignidad de la persona.
Lo cierto es que –aparte de la inembargabilidad decretada por la ley- la doctrina y la
jurisprudencia han ido conformando otra lista de bienes inembargables en mérito a la
interpretación a que dan lugar las frases muebles de su indispensable uso e instrumentos
necesarios para la profesión arte, u oficio que ejerza el deudor.

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Dicha lista ha variado mucho atento los distintos parámetros que se han tomado en
cuenta para dimensionar el alcance de tales frases, aunque en la mayoría de los casos, se
ha optado por hacerlo contemplando el nivel medio de vida logrado por la población,
sin perjuicio de considerar también las características propias de cada situación
concreta. Cabe destacar que no solamente el deudor titular de los bienes embargados
puede solicitar el levantamiento de la medida indebidamente trabada. También se
encuentran habilitados para hacerlo su conyugue e hijos a tenor de lo preceptuado por el
art. 219 del C.P.C.C.N.11
11De Lazzari concluye que el uso del término conyugue indica la imposibilidad de que
la concubina ponga en marcha esta pretensión, a pesar de que juegue en su favor el
beneficio de la inembargabilidad. En contra se pronuncia Novellino , ob. citada p. 95, a

OM
tenor de la aparente contradicción existente en los Arts. 219 y 220 del C.P.C.C.N.. Así
el art. 219 habla del deudor y “ de su mujer e hijos”, en cambio el art. 220 dice “ El
embargo indebidamente trabado sobre algunos de los bienes enumerados en el artículo
anterior podrá ser levantado, de oficio o a pedido del deudor o de su cónyuge o
hijos..”. El autor deduce que ante la amplitud del término mujer del art. 219 autoriza a
comprender que alcanza a la concubina. También Novellino, José Norberto, Embargo y
Desembargo y demás medidas cautelares, 4ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires,

.C
1994, p. 195 y ss.,punto I.
12 C4a C.C Cba “Preper SRL c/ González Francisco José y Otro-P.V.E.- Otros títulos-
Recurso de Apelación. Semanario Jurídico, tº 94 2006-B p. 456 y 457.
13 Con respecto a éste aspecto, algunos precedentes destacan que el juez no tiene la
DD
obligación de dispone en levantamiento sino tan solo la potestad de hacerlo. Esta es la
opinión de Novellino. En contra De Lázzari, entiende que se trata de una cuestión de
orden público que los jueces han de cumplimentar como expreso deber..
Se ha dicho con razón en consideraciones aplicables-mutatis mutandis- a nuestro
ordenamiento que “…reza el art. 377 del C.P.C.C.N que cada una de las partes deberá
LA

probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que involucre como fundamento


de su pretensión. De allí deriva la necesidad de (que) quien postula la inembargabilidad
corra con la carga de demostrar que se reúnen los extremos que establece el art. 219
establece. “Como lo señala Devis Echandia, la regla general que disciplina el onus
probandi no solamente opera a los fines sustanciales sino también para incidencias
FI

procesales. Siempre que se trate de aplicar una norma jurídica procesal que suponga
presupuesto de hecho, debe recurrirse a ella para imponer la consecuencia desfavorable
de la falta de prueba a la parte que resulte beneficiada con los efectos jurídicos que en
tal norma se consagran. Y como ejemplo señala, entre otros, la oposición de un
secuestro o embargo, que requiere la demostración de los aspectos fácticos tenidos en


mira por el texto legal que autoriza el levantamiento” (De Lázzari, Eduardo Néstor,
Medidas Cautelares, Ed. Platense, La Plata, 1995, T.1, Pág. 403 y ss. con cita de Devis
Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, V.I. p. 509/510). Aunque en la
Provincia de Córdoba no exista una norma idéntica a la citada, lo cierto es que
constituye una regla indiscutida que quien alga un hecho que favorece su posición
procesal corra con la carga de acreditarlo cuando el mismo se torna controvertido por la
otra parte.12
El art. 220 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación regula el levantamiento
de embargo en todo tiempo disponiendo que “el embargo indebidamente trabado sobre
alguno de los bienes enumerados en el art. anterior podrá ser levantado, de oficio o a
pedido del deudor o de su cónyuge o hijos, aunque la resolución que lo decretó se
hallare consentida”.

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Vale señalar que, siendo de orden público las normas sobre inembargabilidad de bienes,
el levantamiento del embargo de dichos bienes afectados puede hacerse de oficio13, aun
cuando la resolución que lo decretó se halle consentida por los afectados, y a petición
del deudor o de su familia (cónyuge o hijos) en cualquier momento, no rigiendo plazo
alguno. En la antedicha afirmación la jurisprudencia es coincidente. Sin embargo,
cuando no existe criterio uniforme sobre la inembargabilidad del bien, el juez no debe
tomar la iniciativa de desembargar de oficio.
Corolario de lo dicho es que quien solicita el desembargo tiene la carga de probar que la
medida cautelar se ha trabado sobre uno de los bienes previstos en el art. 219 del CPCN
o 542 del C.P.C.C.. En cuanto a la oportunidad para solicitar el levantamiento del
embargo, se entiende que no hay plazo para deducir la petición, aunque lógicamente en

OM
algún momento ha de extinguirse la posibilidad de concretarla. En general se sostiene
que se autoriza formular tal petición hasta el momento en que se realiza la subasta y
aún cuando los bienes estén en poder del martillero y se halle fijado fecha para el
remate.14
14 Arazi, Roland, Medidas Cautelares. p. 118, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999.;
Novellino, Embargo y Desembargo, p.117.
15 De Lázzari, Medidas Cautelares, t.I, p. 464 y 465.

.C
16 Arazi Roland, Medidas Cautelares. p. 119, Ed. Astrea, Buenos Aires,1999.
Jurisprudencia y doctrina que allí se cita.
17 Novellino, Norberto José, Desembargo, Revista de Derecho Procesal Nº 1, Medidas
Cautelares, Rubinzal Culzoni,1998, Santa Fe, p. 97.
DD
Por su parte, De Lázzari, estima que no necesariamente el acto de remate determina el
agotamiento de la facultad para pedir el levantamiento de la cautela, porque los
derechos del comprador no adquieren firmeza por la sola adjudicación y pago de la
seña, sino que están sometidas a la eventualidad del sobreseimiento. De ahí que la
solicitud de levantamiento pueda tener lugar en todo tiempo, salvo que se afecten
LA

derechos adquiridos y firmes de un tercero (adquirente en subasta) cuyas prerrogativas


hayan quedado consolidadas en forma definitiva.15
El incidente de levantamiento de embargo que pudiere plantear el deudor, fundado en la
inembargabilidad, no tiene plazo para ser deducido, desde que puede promoverse en
cualquier estado del proceso, no obstante el silencio del deudor al momento de trabarse
FI

aquél, o aún cuando se hallase consentida la resolución que lo decretó.


En cambio se ha resuelto que cuando es el mismo deudor quien ofrece un bien a
embargo, en seguridad del pago de la deuda, no puede invocar luego la garantía de la
inembargabilidad, porque en última instancia el sistema de la ley responde a un interés
individual en la medida en que nada impide que el propio obligado se desprenda


espontáneamente de ellos para satisfacer sus obligaciones, menos entonces para darlos u
ofrecerlos en garantía del eventual cumplimiento de la sentencia ejecutiva dictada en su
contra.16.
Mencionamos los casos en que no procede el levantamiento del embargo, así la
jurisprudencia ha resuelto que los perjuicios que el embargo pudiera ocasionar no son
fundamento suficiente para disponer el levantamiento de la medida cautelar si los bienes
no se encuentran incluidos entre los inembargables, pues, en todo caso, autorizarían a
solicitar la sustitución de conformidad a lo dispuesto por el art. 203 del CPCN, más sino
ofrece bien alguno a embargo, el planteo debe ser desestimado.
2.4. Por abuso o exceso del embargante. Esta situación está prevista en el art. 208 del
C.P.C.C.N. Se configura cuando quien solicitó la medida precautoria ha actuado con
dolo o con culpa al pedirla, o no puso en la solicitud la debida diligencia, sin perjuicio
de que debe existir un principio atenuante al juzgar esta conducta, dado que debemos

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suponer que el juez que decretó a la traba del embargo preventivo ha realizado,
previamente, una valoración acerca de su procedencia o no.17
Es decir procede el levantamiento de la medida cautelar cuando aparezca acreditado el
ejercicio abusivo del derecho a peticionarlo y a ese efecto habrá que tener en cuenta si el
daño ocasionado que da o no protegido con la contracautela.
Sabido es que las medidas cautelares son susceptibles de ocasionar perjuicios y para
asegurar el eventual resarcimiento de esos perjuicios las leyes procesales exigen al
peticionario la prestación de la contracautela.
Como requisitos de procedencia de responsabilidad se mencionan: 1. La existencia de
una medida cautelar. 2 Ilegalidad. En este punto hay dos posiciones: una objetiva, según
la cual basta la “sentencia definitiva” que rechaza la pretensión principal para que la

OM
medida cautelar-por ser accesoria sea considerada contraria a derecho. La segunda
posición está constituida 26 - por la tesis subjetiva, que requiere en el peticionario de la
medida el dolo, la culpa o la negligencia.
Para la doctrina objetiva, la responsabilidad tiene su origen en la simple circunstancia de
que la medida resulte en definitiva haber sido trabada en forma indebida, sea en razón
de rechazarse la pretensión principal o bien por motivos atinentes a la improcedencia de
la cautelar (por ejemplo, desistimiento o caducidad de la medida.

.C
El art. 459 primer párrafo Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba adhiere a esta doctrina, estableciendo un factor de atribución de
responsabilidad objetiva, pues dispone: “El solicitante deberá prestar fianza, u otra
caución, según el caso, por las costas y daños y perjuicios si resultare que el derecho
DD
que se pretende asegurar no existe”.
En cambio la tesis subjetiva, requiere que el peticionario de la medida cautelar hubiere
desplegado una actividad dolosa o culposa (Arts. 1067, 1109.C.C. y artículo 208
C.P.C.C.N.
Se ha sostenido-en criterio que se comparte- que todo lo referente a la responsabilidad
LA

derivada de medidas cautelares ha de ser motivo exclusivo del derecho sustancial


conforme la prelación normativa prevista en el artículo 31 de la Constitución Nacional y
no de los Códigos procesales. Dicho de otro modo, lo atinente al derecho resarcitorio
corresponde al estudio del derecho obligacional.18
18 Spota, Alberto G., “Responsabilidad en materia de medidas cautelares”, L.L, 1989-
FI

E-p. 486. Fernández, Raúl E., “Informe sobre medidas autosatisfactivas, anticipación
de tutela jurisdiccional y tutela preventiva en el derecho de daños”, Zeus Córdoba, Nº
195,2/5/06, Nº 1, p. 339,340.
19 Arazi Roland, ob. cit. p. 136
20 Según el Diccionario Jurídico de Gonzalo Fernández De León (Ed. ABECÉ S.R.L.,


2ª ed., t. III, p. 162), la alocución "in continenti" empleada en el art. 441 del C. de P.C.,
significa al instante prontamente, sin dilación. Interpretando dicha expresión, y las
demás exigencias contenidas en la norma aludida, la jurisprudencia ha entendido que
para la procedencia de la solicitud de levantamiento de embargo que autoriza, la
acreditación del dominio de los bienes en cabeza del peticionante debe ser tan
categórica que haga innecesaria la deducción de la tercería respectiva; quien invoque
su amparo -se ha precisado- debe acreditar el dominio exhibiendo el título que
corresponda a la naturaleza del bien involucrado, y lo debe hacer en el acto de su
presentación pues no hay posibilidad de completarlo con posterioridad; por todo ello -
se ha puntualizado también- la admisibilidad de la petición debe juzgarse con criterio
restrictivo (confr. M. Martínez Crespo, "Cód. Proc. C. y C. de la Pcia. de Cba. - Ley
8465", Advocatus Cba. 1996, ps. 118/119).

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2.5. Levantamiento de embargo sin tercería: La normativa procesal posibilita a un
tercero afectado por la traba de un embargo, que solicite su levantamiento, evitando de
esta forma la promoción del incidente de tercería, cuando su carácter de titular del bien
sobre el cual ha recaído la medida aparece en forma clara, inequívoca y fehacientemente
comprobada.
Se trata de una simple petición y no de una pretensión en sentido técnico, que provoca
la apertura de una muy breve incidencia, la que se deduce, sustancia y resuelve dentro
de la causa principal19 La jurisprudencia ha hablado lisa y llanamente de “mero
trámite”, caracterizando de esta forma la economía y sencillez, de modo que debería
resolverse la petición articulada con la sola sustanciación que debe efectuarse con el
embargante.

OM
Respecto a los requisitos de la petición debemos decir que la admisibilidad del pedido
de levantamiento de embargo sin tercería se encuentra sujeta al aporte de elementos que
señala el art. 441, es decir acreditando in continenti20 su posesión actual, en
conformidad con el título de propiedad que exhibiera, según la naturaleza de los bienes.
Entonces, el tercero perjudicado por el embargo debe acreditar efectivamente la
propiedad o la posesión de manera concluyente e inequívoca con los elementos
probatorios acompañados con la petición, de no ser así, correspondería su rechazo in

.C
limine. Todas las cuestiones referidas al trámite de la tercería imponen cierta carga de
responsabilidad sobre los hombros del tercero en orden a evita cualquier posibilidad de
una coalición o mancomunidad entre éste y el embargado pueda poner estorbos al
trámite del proceso principal y con ello los derechos del acreedor embargante.
DD
Se ha dicho que el tercero debe traer la más concluyente de las pruebas de dominio o
posesión de la cosa embargada, debiéndose interpretar los medios probatorios de
manera estricta tal que no exista lugar a dudas acerca del derecho pretendido. Vale
recordar que de la lectura de la norma se desprende que la petición será resuelta sin
apertura a prueba.
LA

La incidencia tiene un trámite simple y consiste en un traslado al embargante, quien


estimamos podrá impugnar la documentación traída por el tercero en cuyo caso, deberá
admitirse prueba a este fin. Creemos que debe ser así, puesto que la resolución que se
dicte hará cosa juzgada para el embargante y éste no cuenta con otra vía para revertir lo
resuelto. En cambio al tercero se le otorga la posibilidad de deducir la correspondiente
FI

tercería,21 como veremos en líneas siguientes.


21 Ferreyra De De la Rúa, Angelina, González de la Vega de Opl, Cristina, “Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, Ley 8465, Comentado y
Concordado con los Códigos de la Nación y Provinciales, Tomo II, Segunda Edición.
Actualizada, Editorial La Ley, p.822 y 823.


22 Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Familia de Villa


Dolores(CCivComTrabyFamiliaVillaDolores), 04/03/2003,Autos: Garay, Javier M. c.
Martínez, José S. : LLC 2003, 1304 - DJ 2004-1, 1314 La solicitud de levantamiento de
embargo peticionada por un tercero que alega ser el titular de los bienes muebles sobre
los que se trabó la medida y que los mismos son utilizados para su actividad habitual
de comerciante, debe ser rechazada si la prueba documental que ofrece no es idónea
para acreditar en forma categórica la titularidad de propietario que invoca, siendo este
un requisito legalmente exigido.
En los supuestos de bienes registrables bastará acompañar el título de dominio y un
certificado expedido por el registro correspondiente. Ahora bien, si el tercero acompaña
una escritura pública de la cual resulta que es propietario del bien embargado,
corresponde levantar el embargo aunque el embargante acuse la simulación o el fraude

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en la compraventa, porque tal solicitación debe ser tratada en un proceso de
conocimiento y no dentro del breve trámite que prevé la norma bajo examen.
Quien tiene boleto de compraventa, entrega de posesión y pago de precio de fecha
anterior al embargo, tiene titulo suficiente para admitir el levantamiento de embargo sin
tercería, aunque en el caso, se ha sostenido que correspondería la vía de la tercería.
En el supuesto que recaiga sobre un automotor resulta procedente si se adjunta el titulo
de propiedad y certificado de dominio expedido por el Registro de la Propiedad
Automotor donde conste inscripto a nombre del tercero, a tenor del carácter constitutivo
que posee la anotación (art. 1, decreto ley 6582/58).
Si el caso es de bienes muebles, el tercero debe demostrar la posesión de dichos bienes
y que se encuentra en condiciones de disponer de las esas cosas.22

OM
Cabe mencionar conforme se ha decidido, que si para acreditar la propiedad del tercero
sobre los muebles embargados se acompaña documentación cuya autenticidad es
necesario comprobar, excediendo el simple trámite impuesto por la ley ritual no
corresponde el levantamiento del embargo, máxime si los bienes se encontraban en el
momento de la traba del embargo en el domicilio del demandado.
Por último, cabe destacar que no es requisito previo para iniciar la tercería el haber
intentado el levantamiento del embargo por la vía del art. 441 del C.P.C.C. toda vez que

.C
como anticipado es sólo una posibilidad que la ley procesal le concede al tercero de
manera rápida y económica.
2.6. Por tercería de dominio: Este supuesto está legislado en el en el Título V del Libro I
del Código Procesal Civil de la Provincia de Córdoba, es decir, antes del Título VI del
DD
mismo Libro donde se tratan las medidas cautelares. Señala Novellino que este
desembargo está previsto anticipadamente y fuera de contexto.23
23 Novellino, Norberto José, Desembargo, Revista de Derecho Procesal Nº 1, Medidas
Cautelares, Rubinzal Culzoni,1998, Santa Fe, Pág. 98.
24 Ferreyra De De la Rúa, Angelina, González de la Vega de Opl, Cristina, Ob. cit.
LA

p.808.
25 Conforme lo normado por los artículos 2378 y 2379 del Código Civil. En este
sentido se pronuncian Palacio, Lino Enrique y Alvarado Velloso, Adolfo, Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación explicado, Rubinzal Culzoni, Santa Fé ,
1992,t. 3º p. 347 in fine
FI

26 Novellino, Norberto José, ob.cit. p. 99.


La tercería de dominio es el instrumento adjetivo por el cual un sujeto extraño a la litis
ingresa al proceso esgrimiendo un interés directo sobre un bien.
De lo dicho se desprende que el tercerista tiene un interés meramente económico e
invoca un derecho real, argumentando que es propietario de la cosa que ha sido objeto


de embargo.
La tercería de dominio encuentra como antecedente necesario la circunstancia de un
embargo previo que grave el bien sobre el cual se ejerce este derecho.24
Cabe señalar que la tercería únicamente puede promoverse para desafectar un embargo
a un bien efectivamente trabado y no para dejar sin efecto cualquiera de las otras
medidas cautelares.
Pesa sobre el tercerista la carga de la prueba acerca del dominio invocado.
Tratándose de inmuebles, el dominio se acreditará con la escritura pública exigida por el
artículo 1184, inciso 1º, del Código Civil, debidamente inscripta en el Registro de la
Propiedad, conforme lo prevé el artículo 2505 del precitado texto legal.
Algunos sostienen, además, que se demuestre que se ha operado la tradición.25 En
contra se pronuncia Novellino, para quien basta la escritura traslativa de dominio que
siendo instrumento público hace plena fe hasta que no sea argüida de falsa.26

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Tratándose de bienes muebles la exigencia de la tradición viene impuesta por aquello
que la posesión de buena fe vale por título, conforme el artículo 2412 del Código Civil.
Respecto a la tramitación del instituto bajo examen de acuerdo al art. 439 del C.P.C.C.
se sustancian por el trámite declarativo, para ello se tiene en cuenta los parámetros
fijados por la ley procesal para descifrar el procedimiento a seguir. Así dicho parámetro
está dado por la importancia económica de la cuestión, verbigracia, por el monto del
embargo.
La deducción de la tercería genera un litisconsorcio necesario entre ejecutante y
ejecutado pero con particularidades especiales que proyectan distintas situaciones que
mencionamos ha continuación; si el ejecutante se allana a la pretensión del tercerista y
el demandado no se constituyó en parte incidental, este acto tiene total eficacia,

OM
determinando una resolución estimatoria. Si es el demandado quien se allana, este
reconocimiento carece de los efectos propios del allanamiento y no puede perjudicarle
al embargante (art. 439, última parte.) Si el demandado se opone a la pretensión del
tercerista y el ejecutante se allana, continuará sustanciándose la tercería hasta llegar a la
sentencia.
3. Palabras finales
Sin ánimo de agotar el tema, hemos expuesto en forma sucinta las distintas modalidades

.C
que se presentan dando lugar al levantamiento de un embargo trabado. Sabemos que la
exposición realizada, lejos de agotar el tema, implica sólo un esbozo que permite a
quienes posean más conocimiento y agudeza intelectual profundizar y enriquecer.
4. Bibliografía consultada:
DD
Arazi, Roland, (director) “Medidas Cautelares”, Astrea, Buenos Aires, 1999.
De Lázzari, Nestor Eduardo, “Medidas Cautelares”, Artes Gráficas Candil, Buenos
Aires,1986. Fernández, Raúl E., “Informe sobre medidas autosatisfactivas, anticipación
de tutela jurisdiccional y tutela preventiva en el derecho de daños”, Zeus Córdoba, Nº
195,2/5/06, Nº 1.
LA

Ferreyra De De la Rúa, Angelina, González de la Vega de Opl, Cristina, “Código


Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, Ley 8465, Comentado y
Concordado con los Códigos de la Nación y Provinciales, Segunda Edición.
Actualizada, Editorial La Ley, 2002.
Martínez Crespo, Mario "Código. Procesal Civil. y Comercial de la Provincia de
FI

Córdoba. - Ley 8465", Advocatus Cba. 1996.


Novellino, José Norberto, “Embargo y Desembargo y demás medidas cautelares”, 4ª
Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994.
Novellino, Norberto José, “Desembargo”, Medidas Cautelares en Revista de Derecho
Procesal Nº 1, Rubinzal Culzoni,1998, Santa Fe.


Palacio, Lino Enrique y Alvarado Velloso, Adolfo, “Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación explicado”, Rubinzal Culzoni, Santa Fé , 1992.
Olcese, Juan María: “El embargo preventivo en el C.P.C. de Córdoba”, Semanario
Jurídico, Tomo 81-1999-B.
Perrachione, Mario C. “Medidas Cautelares”, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2006
Podetti, Ramiro, “Tratado de las Medidas Cautelares”, Ediar Buenos Aires, 1969
Spota, Alberto G., “Responsabilidad en materia de medidas cautelares”, L.L, 1989-E-.
Wetzler Malbran, Alfredo R., “Provisionalidad de las medidas cautelares y cosa juzgada
formal”, en E.D. 136-255.
Intervención y administración judicial
Es aquella medida cautelar en virtud de la cual una persona designada por el juez, en
calidad de asesor externo de este, interfiere en la actividad económica de una persona

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física o jurídica, sea para asegurar la ejecución forzada o para impedir que se produzcan
alteraciones en el estado de los bienes (Palacio)
Son dos las situaciones que se presentan:
Aseguramiento de la ejecución forzada, la intervención se caracteriza por la
circunstancia de que se decreta con el objeto de que el interventor proceda a recaudar
renta o frutos ya embargados. Es el interventor recaudador
Regularización o mantenimiento de una situación determinada, se pueden distinguir dos
tipos de intervención, según el alcance de las funciones a cumplir:
a- Interventor informante o veedor: cuando se limita a fiscalizar o controlar la
administración de una sociedad, asociación o patrimonio, de oficio o a petición de parte
se designa para que de noticia acerca del estado de los bienes objeto del juicio o de las

OM
operaciones o actividades (art. 477 CPCCba)
b- Interventor administrador: cuando su función consiste en reemplazar provisoriamente
a la administración de la entidad o bienes.
Inhibición general de bienes - Es la medida cautelar que impide genéricamente gravar o
enajenar bienes registrables. Su anotación en los asientos dominiales, tiene como objeto
evitar actor de disposición o la constitución de derechos reales. Funciona como
subsidiario del embargo y procede en los casos en que habiéndose solicitado éste, la

.C
medida no pudo hacerse efectiva por no conocerse bienes del deudor o porque los que
existen son insuficientes. Anotada, quedará sin efecto si el deudor presentase bienes o
diere caución suficiente.
Anotación de litis
DD
Tiene por objeto asegurar la publicidad de los procesos relativos a bienes inmuebles o
muebles registrables, con el fin de que la sentencia que sobre ellos recaigan puedan de
ser opuestos a terceros adquirentes del bien litigioso o a cuyo favor se constituyó el
derecho real sobre éste.
No impide su enajenación ni produce los efectos del embargo o de la inhibición ni
LA

restringe las facultades del propietario. Busca hacer conocer la existencia de un juicio
que afecta al bien.
La anotación de la litis es propia de los procesos que tiene por objeto la modificación de
una situación de una situación registral, como el caso de la usucapión, la reivindicación.
Prohibición de innovar
FI

Tiende a impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho existente en un


momento determinado, a los fines de mantener la igualdad de pares con intereses
contrapuestos.
Como contracara de ella se admite también la medida innovativa que implica una orden
tendiente a reponer las cosas a un momento anterior a la iniciación del proceso.


Distintos modelos de oficios de embargo.


Modelo de embargo de bienes muebles:
Córdoba 14 de octubre de 2007
Sr Oficial de justicia
s…………………….D
En los autos caratulados: “DIAZ MARIA VERONICA C/ GARCIA ESTEBAN-
ORDINARIO- DAÑOS Y PERJUICIOS- Exp. N° 21397/36, secretaria a cargo de la
autorizante, se ha resuelto librar a Uds. el presente a fin de que luego de recibido y con
las formalidades de ley, se constituya en el domicilio sito en A. Juan Loza 123 B°
Providencia de ciudad y PROCEDA A TRABAR EMBARGO sobre bienes de
propiedad del demandado: Sr. Esteban García, D.N.I. 6.500987, hasta cubrir la suma de
Pesos cinco mil, ($5000.-), debiendo nombrar de positario conforme a derecho, Art.
534, del C.P.C.C)

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Queda facultado para allanar domicilio y hacer uso de la fuerza publica si fuera
necesario (art. 533 C.P.C.C)
Se encuentra autorizado para intervenir en el diligenciamiento en el diligenciamiento
del presente el Dr. Roberto Causana MP 123791.
Diligenciado que sea el presente se servirá devolverlo al Tribunal por la misma vía de
recepción. A tales efectos deberá labrar acta circunstanciada, cumplimentando el A.R N
5, Serie B, año 1986, del TSJ.
DIOS GUARDE A UD.
Embargo de haberes.
Córdoba 3 de julio de 2007.
Sr. GERENTE

OM
DE ARCOR S.A.
S………………..D
Se hace saber a UD. que en los autos caratulados: RAMOS MARIA DOMINGA C
EZEQUIEL BARROS-EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O
PAGARES, EXP. N| 123654/36, en tramite por ante el tribunal de 1° instancia y 18
nominación civil y comercial, secretaria a cargo de la autorizante, se ha dispuesto
remitirles el presente oficio a fin de que tan luego de recibido procedan a trabar

.C
embargo sobre los haberes que perciba en esa Empresa el Sr Ezequiel Barros, D.N.I
30.996.019, en la proporción de ley , hasta cubrir la suma de Pesos Cinco mil ($ 5000.-
)-
Los importes que sean retenidos deberán ser depositados a la orden de este Juzgado y
DD
para estos autos en el Banco Córdoba , Sucursal Tribunales en le plazo de 2 días de
liquidados los haberes, bajo apercibimiento del art. 239 del Código Penal.
Se deja constancia que el Dr. Mauricio Berrotaran , MP. 1-29458, se encuentra
facultado para diligenciar el presente.
Sírvase devolverlo directamente al tribunal con todo lo actuado.
LA

DIOS GUARDE A UDS.


4.3 Medidas cautelares genéricas o innominadas
Es la que puede dictar el juez, según las particularidades del caso, cuando no existe un
la ley una previsión específica que satisfaga la necesidad de aseguramiento. Constituye
una regla importante ya que la realidad cotidiana presenta permanentemente nuevas
FI

situaciones y cuestiones a solucionar que no se ajustan específicamente a los institutos


legales previstos en la ley.
Su otorgamiento está condicionado a que no pueda utilizarse otra medida cautelar; que
exista temor fundado de perjuicio y que se trate de medidas de seguridad que resulten
más aptas al objeto del juicio.


El código procesal de la pcia de Córdoba ha introducido una norma que permite el


otorgamiento de otras medidas precautorias, de seguridad o de urgencia, no tipificadas
específicamente, siempre que según las circunstancias fueran las más aptas para
asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.
Aunque no estén tipificadas para la procedencia se requerirá el cumplimiento de los
presupuestos de verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y
contracautela.
A continuación les presentamos el celebre fallo Camacho Acosta de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación que nos ilustra acerca de la medida cautelar innovativa:
CJ, Agosto 7-997_ Camacho Acosta Maximino c. Grafi Graf srl. y otros
Buenos Aires, Agosto 7 de 1997
Considerando 1: Que el actor en un proceso de indemnización de daños y perjuicios
reclamo que se dictara una medida cautelar innovativa que impusiera a los demandados

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el pago de una prótesis en reemplazo de su antebrazo izquierdo que había sido
amputado por una máquina de propiedad de aquéllos.
2. Que el juez de grado desestimó la medida en una resolución que fue confirmada por
la sala H de la Cámara Nacional de {apelaciones en lo Civil que entendió que el
recurrente no había dado cumplimiento al recaudo de la verosimilitud del derecho, ya
que de adentrarse el tribunal en el examen de la cuestión debatida implicaría sin lugar a
dudas, emitir opinión sobre el “thema desidendum”
3- Que el actor dedujo recurso extraordinario contra dicho pronunciamiento porque,
según sostuvo. La resolución apelada no había respondido los argumentos planteados en
defensa de su posición y había desechado, sin justificación valida. Las pruebas
agregadas por su parte que demostraban la verosimilitud del derecho invocado y el

OM
peligro en la demora por la falta de colocación de la mencionada prótesis.
4 Que si bien es cierto que las resoluciones adoptadas en materia de medidas cautelares
no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, tal principio cede
cuando la decisión produce un agravio de insuficiente, tardía o dificultosa reparación
ulterior o bien cuando la alteración de la situación de hecho o de derecho pudiera influir
en la sentencia o convertiría su ejecución en ineficaz o imposible.( Conf. causa W3
XXXII2 Waroquiers, Juan P. otros c, Quintanilla de Madanes, Dolores y otros” del 10

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de octubre de 1996)
5- Que en tal sentido , el recurrente ha puesto de manifiesto que la tardanza en la
colocación de la prótesis hasta el momento de la sentencia definitiva le provocará un
perjuicio irreversible en la posibilidad de recuperación física y psíquica de su parte ,
DD
como también que la permanencia en su situación actual – hasta el momento en que
concluya el proceso- le causa un menoscabo evidente que le impide desarrollar
cualquier relación laboral, todo lo cual reclama una decisión jurisdiccional eficaz para
modificar el estado de hecho en que se encuentra( ver peritaje psicológico y fs. 41vta de
la queja)
LA

6- Que esta Corte ha considerado a la medida cautelar innovativa como una decisión
excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su
dictado, y por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de
la cauda, resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que
hacen a su admisión (Conf. fallos 316: 1833 y causa P489 XXV” Perz Cuesta SACI C.
FI

Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad (prohibición de innovar)


“del 25 de junio de 1996. La Ley , 1996. D- 689
7Que el juez de grado tuvo por acreditada prima facie la verosimilitud del derecho
invocado por el actor cuando dispuso la traba de embargo sobre bienes muebles e
inmuebles del patrimonio de los demandados a fin de resguardar el eventual


pronunciamiento a dictarse sobre el planteo indemnizatorio del apelante; verosimilitud


que se vincula con los presupuestos de la relación jurídica y circunstancias fácticas
determinantes del reclamo
8- Que para probar el recaudo del peligro en la demora – necesario en toda medida
cautelar- el recurrente llevó a cabo diligencias a fin de evidenciar la existencia de los
intentos realizados por los demandados para disminuir su patrimonio lo que se veía
agravado por la falta de seguro de accidentes de trabajo respecto del personal que
desarrollaba sus tareas en la empresa GRAFI GRAF SRL
9- Que ante tales afirmaciones la alzada no podía desentenderse del tratamiento
concreto de las alegaciones formuladas so color de incurrir en prejuzgamiento , pues en
ciertas ocasiones – como ocurre en medida de no innovar y en la medida cautelar
innovativa – existen fundamentos de hecho y de derecho que imponen al tribunal
expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada estudio que era

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particularmente necesario en el sub lite en razón de que el recurrente pretendía reparar-
mediante esa vía – un agravio causado a la integridad física y psíquica tutelada por el
art. 5 Inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
10- Que ello resulta así pues es de la esencia de esos institutos procesales de orden
excepcional enfocar sus proyecciones – en tanto dure el litigio- sobre el fondo mismo de
la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas
medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que
se podrían producir en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy
dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia
definitiva.
11- Que de considerarse admisible el único sustento dado por el a quo, la medida

OM
cautelar innovativa se convertiría en una mera apariencia jurídica si nsutanto alguno real
en las concretas circunstancias de la causa, habida cuenta de que toda presentación en
tal carácter se enfrentaría con el valladar del eventual prejuzgamiento del tribunal como
impedimento para la hipotética resolución favorable al peticionario
12- Que el mencionado anticipo de jurisdicción que incumbe a los tribunales en el
examen de ese tipo de medidas cautelares , no importa una decisión definitiva sobre la
pretensión concreta del demandante y lleva insita una evaluación del peligro de

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permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie – según
el grado de verosimilitud. Los probados intereses de aquel y el derecho constitucional
de defensa del demandado.
13- Que en tales condiciones , y sin perjuicio de señalar que lo expresado no implica
DD
decidir concretamente sobre la procedencia del reclamo formulado por el actor,
corresponde declarar procedente el recurso extraordinario pues media relación directa e
inmediata entre lo resuelto y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas( art.
15, ley 48)
Por ello se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia
LA

apelada . Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que , por medio de quien
corresponda, proceda a dictar nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agréguese la
queja al principal. Eduardo Moliné Oconnor- -Carlos Fayt- Guillermo Lopez.- Antonio
Boggiano- Enrique PEtrachi- Gustavo Bossert- adofo vazquez: en disidencia
Disidencia del Dr. Vazquez.
FI

Considerando: Que le recurso extraordinario , cuya denegación origina la presente queja


no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal( art. 14 ley 48) Por ello se
desestima la queja- Adolfo Vazquez
LOS PROCESOS URGENTES (Págs. 398 a 412, T. II).
Actualmente se admite y se da estructura conceptual a los denominados procesos


urgentes. El proceso urgente comprende diferentes trámites judiciales. Se propone la


admisión de estos tipos de procesos cuando concurran determinadas situaciones que
exigen una particular y rápida respuesta jurisdiccional. En este sentido se incluyen
dentro de ellos al amparo y al habeas data.
La tutela de urgencia o procesos urgentes reconoce en la actualidad tres tipos
principales de mecanismos diferenciados entre si: las medidas cautelares propiamente
dichas, de la que ya hemos hecho referencia, las medidas autosatisfactivas y la tutela
anticipada, debe mencionarse además el proceso monitor.
La tutela de urgencia cautelar anticipatorio, es aquella que trata de obtener, durante la
sustanciación del proceso, una anticipación de la probable resolución a dictarse dentro
de éste. Con ellas se procura evita el perjuicio que podría significar para el peticionante
de la medida, la demora en la satisfacción de la pretensión hasta el momento en que se

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dicte la resolución definitiva. Esta tutela se caracteriza por ser revocable o confirmable
por la sentencia de merito.
Por su parte, la tutela satisfactiva autónoma, se trata de un requerimiento de carácter
urgente, formulado al juez por un sujeto con carácter de parte que se agota, de allí
satisfactiva, con su despacho favorable, no siendo entonces necesaria la iniciación de
una posterior acción principal para evitar su decaimiento.
Por ultimo debemos mencionar el proceso monitorio. Esta categoría constituye un
proceso en el que la estructura contradictoria normal se invierte.
En efecto, en el proceso monitorio el juez, luego de escuchar al actor, dicta la sentencia
acogiendo su demanda y sólo después oye al demandado, abriéndose así el
contradictorio.

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