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Número 655 Brasília, 27 de setembro de 2019.

Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, destaca teses jurisprudenciais firmadas
pelos órgãos julgadores do Tribunal nos acórdãos incluídos na Base de Jurisprudência do STJ, não consistindo
em repositório oficial de jurisprudência.

RECURSOS REPETITIVOS

PROCESSO REsp 1.576.254-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por
maioria, julgado em 26/06/2019, DJe 04/09/2019 (Tema 963)

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO TRIBUTÁRIO

TEMA Execução regressiva da Eletrobrás contra a União. Impossibilidade. Condenações


ao pagamento das diferenças na devolução do empréstimo compulsório sobre o
consumo de energia elétrica. Responsabilidade solidária subsidiária da União.
Interpretação do art. 4º, § 3º, da Lei n. 4.156/1962. Tema 963.

DESTAQUE

Não há direito de regresso portanto não é cabível a execução regressiva proposta pela Eletrobrás contra a
União em razão da condenação das mesmas ao pagamento das diferenças na devolução do empréstimo
compulsório sobre o consumo de energia elétrica ao particular contribuinte da exação.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás foi criada pela União em 1961, na forma de sociedade de
economia mista, como holding do setor elétrico, com o objetivo específico previsto no art. 2º da Lei n. 3.890-
A/1961 de construir e operar usinas geradoras/produtoras e linhas de transmissão e distribuição de energia
elétrica. A ideia era superar a crise gerada pela desproporção entre a demanda e a oferta de energia no país,
ou seja, atuar em um setor estratégico para o desenvolvimento nacional. Nesse contexto, o empréstimo
compulsório sobre o consumo de energia elétrica instituído pela Lei n. 4.156/1962 foi uma forma de se verter
recursos para a Eletrobrás intervir no setor de energia elétrica subscrevendo ações, tomando obrigações e
financiando as demais empresas atuantes no setor das quais o Poder Público (Federal, Estadual ou
Municipal) fosse acionista. De relevo que: a) o emprego dos recursos provenientes da arrecadação do
empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica não o foi em exclusivo benefício da empresa,
mas sim na construção e realização de uma política pública estratégica e de âmbito nacional no campo
energético formulada pela própria União; b) a criação da sociedade de economia mista se fez com destaque
do patrimônio do ente criador conferindo-lhe autonomia para realizar uma missão específica de política

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pública tida por prioritária; e c) nem a lei e nem os recursos representativos da controvérsia julgados por
este Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.003.955/RS e REsp 1.028.592/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana
Calmon, julgados em 12/08/2009) trouxeram a definição de quotas de responsabilidade da dívida, situação
base para a aplicação do art. 283 do CC/2002 e do art. 80 do CPC/1973. Nessa linha, somente é legítima uma
interpretação do art. 4º, § 3º, da Lei n. 4.156/1962 que permita a incursão no patrimônio do ente criador em
caso de insuficiência do patrimônio da criatura, já que garantidor dessa atividade. Resta assim, configurada a
situação de responsabilidade solidária subsidiária da União pelos valores a serem devolvidos na sistemática
do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica.

PROCESSO REsp 1.788.404-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, por
unanimidade, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019 (Tema 1007)

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO

TEMA Aposentadoria híbrida. Art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei n. 8.213/1991. Princípio de


isonomia a trabalhadores rurais e urbanos. Mescla dos períodos de trabalho
urbano e rural. Exercício de atividade rural, remoto e descontínuo, anterior à Lei
n. 8.213/1991, independentemente do recolhimento de contribuição. Cômputo
do tempo de serviço para fins de carência. Desnecessidade de comprovação do
labor campesino por ocasião do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo. Tema 1007.

DESTAQUE

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei n. 8.213/1991, pode
ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não
tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, seja
qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no
momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

A Lei n. 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3º e 4º no art. 48 da Lei n. 8.213/1991, abrigou aqueles
trabalhadores rurais que passaram a exercer temporária ou permanentemente períodos em atividade
urbana, já que antes da inovação legislativa o mesmo segurado se encontrava num paradoxo jurídico de
desamparo previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque
exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto período
laboral não preencher o período de carência (REsp 1.407.613/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 28/11/2014). A aposentadoria híbrida consagra o princípio constitucional de uniformidade e
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, conferindo proteção àqueles
trabalhadores que migraram, temporária ou definitivamente, para o meio urbano e não conseguiram
implementar os requisitos para a concessão de qualquer aposentadoria. A inovação legislativa objetivou
conferir o máximo aproveitamento e valorização ao labor rural, ao admitir que o trabalhador que não
preenche os requisitos para concessão de aposentadoria rural ou aposentadoria urbana por idade possa

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integrar os períodos de labor rural com outros períodos contributivos em modalidade diversa de segurado,
para fins de comprovação da carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria híbrida, desde que
cumprido o requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. A concessão de aposentadoria por
idade híbrida é possível mediante a contagem de períodos de atividade, como segurado urbano ou rural, com
ou sem a realização de contribuições facultativas de segurado especial, não constituindo óbice à concessão do
benefício o fato de que a última atividade exercida pelo segurado, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício ou ao implemento da idade mínima, não tenha sido de natureza agrícola. Não
admitir o cômputo do trabalho rural exercido em período remoto, ainda que o segurado não tenha retornado
à atividade campesina, tornaria a norma do art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 praticamente sem efeito. Assim,
seja qual for a predominância do labor exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no
momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a
se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei n. 8.213/1991, desde que cumprida a carência
com a utilização de labor urbano e rural, remoto ou descontínuo. Assegurada a dispensabilidade de
recolhimento das contribuições referentes ao labor rural exercido antes de 1991.

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SEGUNDA SEÇÃO

PROCESSO CC 164.544-MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, por unanimidade,
julgado em 28/08/2019, DJe 04/09/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL

TEMA Motorista de aplicativo UBER. Relação de trabalho não caracterizada. Sharing


economy. Contrato de intermediação digital. Natureza cível. Competência do
Juízo Estadual.

DESTAQUE

Compete à justiça comum estadual julgar ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos
materiais e morais ajuizada por motorista de aplicativo pretendendo a reativação de sua conta UBER para
que possa voltar a usar o aplicativo e realizar seus serviços.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

A competência ratione materiae, via de regra, é questão anterior a qualquer juízo sobre outras espécies de
competência e, sendo determinada em função da natureza jurídica da pretensão, decorre diretamente do
pedido e da causa de pedir deduzidos em juízo. No caso, os fundamentos de fato e de direito da causa não
dizem respeito a eventual relação de emprego havida entre as partes, tampouco veiculam a pretensão de
recebimento de verbas de natureza trabalhista. A pretensão decorre do contrato civil de intermediação
digital firmado com empresa UBER, responsável por fazer a aproximação entre os motoristas parceiros e seus
clientes, os passageiros. Registre-se que a atividade foi reconhecida com a edição da Lei n. 13.640/2018, que
alterou a Lei n. 12.587/2012 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana), para incluir em seu art. 4º, o
inciso X, com a definição de transporte remunerado privado individual de passageiros: "serviço remunerado
de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou
compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras
plataformas de comunicação em rede". Assim, as ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente
permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada
(sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada
por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade,
atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da
plataforma. Em suma, tratando-se de demanda em que a causa de pedir e o pedido deduzidos na inicial não se
referem à existência de relação de trabalho entre as partes, configurando-se em litígio que deriva de relação
jurídica de cunho eminentemente civil, a competência é da Justiça Estadual.

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SEGUNDA TURMA

PROCESSO REsp 1.650.730-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por
unanimidade, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO AGRÁRIO

TEMA Fazenda ocupada por indígenas. Esbulho configurado. Ação de reintegração de


posse. Discussão sobre as áreas tradicionalmente ocupadas. Inviabilidade.

DESTAQUE

É inadequada a discussão acerca da tradicionalidade da ocupação indígena em ação possessória ajuizada por
proprietário de fazenda antes de completado o procedimento demarcatório.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por particular em face de cacique de comunidade
indígena, da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e da União, em razão da ocupação de indígenas em
propriedade rural. A FUNAI, a União e o MPF, apontam violação a dispositivos do Estatuto do Índio, postulam
a reforma do acórdão recorrido defendendo, essencialmente, o direito de posse dos indígenas sobre as áreas
por eles tradicionalmente ocupadas. Nessa quadra, mostra-se inadequada a discussão acerca da
tradicionalidade da ocupação indígena, sob pena de admitir a possibilidade de justiça de mão própria pelos
indígenas, tornando legal a ocupação prematura e voluntariosa de uma determinada área, antes mesmo de
completado o procedimento de demarcatório. Enquanto não configurado o momento apropriado para a
ocupação de terra indígena tradicionalmente ocupada - o que pressupõe regular procedimento demarcatório
-, não há justo título para a ocupação perpetrada, daí a configuração do esbulho. Não é demais ressaltar que o
reconhecimento do direito do autor à posse da área por ele ocupada concreto não exclui eventual
reconhecimento da tradicionalidade da ocupação da terra indígena e os efeitos dela decorrentes, mas em
sede de regular procedimento demarcatório, nos termos da legislação própria.

PROCESSO REsp 1.650.730-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por
unanimidade, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO AGRÁRIO

TEMA Ação de reintegração de posse. Fazenda ocupada por indígenas. Esbulho


configurado. Produção de laudo antropológico. Não cabimento.

DESTAQUE

Não cabe produção de laudo antropológico em ação possessória ajuizada por proprietário de fazenda
ocupada por grupo indígena.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por particular em face de cacique de comunidade

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indígena, da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e da União, em razão da ocupação de indígenas em
propriedade rural. O Tribunal de origem manteve a procedência do pedido de reintegração de posse, pois,
"[n]a ausência de procedimento demarcatório, deve prevalecer a situação fática em vigor"; e, "[c]omo o autor
está na posse da fazenda desde 1977 e os índios invadiram a propriedade por conta própria, ou seja, sem
elementos administrativos que mostrem uma ocupação contemporânea a outubro de 1988 ou neutralizada
historicamente por esbulho renitente (STF, Pet 3388, Relator Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ 19/03/2009),
a reintegração é a única solução possível". Em recurso, a FUNAI e o MPF, em linhas gerais, apontam nulidade
por cerceamento de defesa, pois o juízo de origem não poderia ter proferido sentença sem a produção de
laudo antropológico destinado a demonstrar a existência ou não de ocupação tradicional indígena sobre a
área. Sem razão a FUNAI e o MPF nesse ponto, pois a demanda é de natureza possessória e foi ajuizada por
proprietário de fazenda ocupada por indivíduos de grupo indígena, que agiram por sua própria conta.
Admitida a produção de laudo antropológico, abrir-se-ia a possibilidade de reconhecimento da legalidade da
invasão perpetrada em sede de ação possessória proposta por não índio, melhor dizendo, da possibilidade de
aceitação da prática de justiça de mão própria pelos indígenas, o que afrontaria o ordenamento jurídico sob
diversos ângulos.

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TERCEIRA TURMA

PROCESSO REsp 1.617.636-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por
unanimidade, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL

TEMA Sucessão aberta na vigência do Código Civil de 1916. Art. 1.611, § 2º, do CC/1916.
Direito real de habitação. Extinção. Cônjuge sobrevivente. União estável
superveniente. Equiparação a casamento.

DESTAQUE

A constituição de união estável superveniente à abertura da sucessão, ocorrida na vigência do Código Civil de
1916, afasta o estado de viuvez previsto como condição resolutiva do direito real de habitação do cônjuge
supérstite.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

Nos termos do art. 1.611, §§ 1º e 2º, do Código Civil de 1916, com os acréscimos da Lei n. 4.121/1962, o
usufruto vidual e o direito real de habitação tinham por destinatário o viúvo do autor da herança, além de
sujeitar os referidos benefícios a uma condição resolutiva, porquanto o benefício somente seria assegurado
enquanto perdurasse o estado de viuvez. Embora o direito real de propriedade tenha adquirido novos
contornos no atual Código Civil, o direito real de habitação é um limite imposto ao exercício da propriedade
alheia sobre o bem. Constitui-se em favor legal ou convencional, por meio do qual se assegura ao beneficiário
o direito limitado de uso do bem, para moradia com sua família, não podendo alugar, tampouco emprestar a
terceiros, resultando, por outra via, em óbice à utilização e fruição do bem pelo proprietário. Esses eram seus
contornos genéricos estabelecidos no art. 747 do CC/1916. Nota-se que, seja na vigência do Código Civil
revogado, seja no atual, o proprietário tem, em regra, o poder de usar, fruir e dispor da coisa, além do direito
de reavê-la do poder de quem a detenha ou possua injustamente. Estas faculdades inerentes ao direito de
propriedade, passam a integrar o patrimônio dos herdeiros legítimos e testamentários no exato momento em
que aberta a sucessão, conforme preceitua o princípio da saisine (art. 1.572 do CC/1916 e 1.784 do
CC/2002), ainda que de forma não individualizada. Como, no caso, a sucessão foi aberta sob a vigência do
CC/1916, deve-se perquirir se a constituição de união estável superveniente à abertura da sucessão é fato
equiparado ao casamento, apto, por isso, a afastar o estado de viuvez eleito pelo legislador como condição
resolutiva do direito real de habitação do cônjuge supérstite. À vista da Constituição Federal de 1988 e a Lei
n. 9.278/1996, que sucederam à edição da Lei n. 4.121/1962 no tempo, esta Corte Superior, por diversas
vezes, laborou no sentido de reconhecer a plena equiparação entre casamento e união estável, numa via de
mão dupla. No que se refere especificamente ao direito real de habitação é de se rememorar que o referido
benefício foi estendido também para os companheiros com nítido intuito de equiparação entre os institutos
do casamento e da união estável. Destarte, é relevante notar que a união estável, mesmo antes do atual
Código Civil, foi sendo paulatinamente equiparada ao casamento para fins de reconhecimento de benefícios
inicialmente restritos a um ou outro dos casos. A despeito da origem de matizes divergentes o formalismo do
casamento e o informalismo da união estável , a proteção é dirigida notadamente à entidade familiar, de
modo que a origem de sua constituição passa a ser absolutamente irrelevante do ponto de vista jurídico.

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PROCESSO REsp 1.737.992-RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, por
unanimidade, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL

TEMA Promessa de compra e venda. Incorporação imobiliária. Atraso na entrega do


imóvel. Resolução contratual por inadimplemento da incorporadora. Pretensão
de restituição de comissão de corretagem e SATI. Prescrição trienal (tema
938/STJ). Inaplicabilidade. Hipótese de decadência.

DESTAQUE

Sujeita-se à decadência à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de assessoria
imobiliária (SATI) quando a causa de pedir é o inadimplemento contratual por parte da incorporadora, não se
aplicando o entendimento fixado no tema repetitivo 938/STJ.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

A polêmica que ora se apresenta diz respeito à aplicação da prescrição trienal da pretensão de restituição dos
valores pagos a título de comissão de corretagem e de assessoria imobiliária (SATI) (Tema 938/STJ) a uma
demanda cuja causa de pedir é o inadimplemento contratual por parte da incorporadora. Registre-se que a
referida tese repetitiva foi firmada no âmbito de demandas cuja causa de pedir era a abusividade da
transferência desses custos ao consumidor. O atraso na entrega da obra por culpa da incorporadora dá ensejo
à resolução do contrato, com devolução integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543/STJ. O direito
de pleitear a resolução do contrato por inadimplemento é um direito potestativo, assegurado ao contratante
não inadimplente, conforme enuncia a norma do art. 475 do Código Civil. Tratando-se de um direito
potestativo, não há falar em prazo de prescrição, mas em decadência, afastando, assim, a aplicação do Tema
938/STJ.

PROCESSO REsp 1.648.858-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por
unanimidade, julgado em 20/08/2019, DJe 28/08/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO REGISTRAL

TEMA Alteração do nome. Retificação do registro civil. Acréscimo de segundo


patronímico. Data de celebração do casamento. Escolha posterior. Possibilidade.
Direito da personalidade.

DESTAQUE

É possível a retificação do registro civil para acréscimo do segundo patronímico do marido ao nome da
mulher durante a convivência matrimonial.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

A tutela jurídica relativa ao nome precisa ser balizada pelo direito à identidade pessoal, especialmente

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porque o nome representa a própria identidade individual e o projeto de vida familiar, escolha na qual o
Poder Judiciário deve se imiscuir apenas se houver insegurança jurídica ou se houver intenção de burla à
verdade pessoal e social. Não se desconhece que a princípio, o propósito de alteração do sobrenome se revela
mais apropriada na habilitação para o futuro casamento, quando o exercício do direito é a regra. Contudo,
não há vedação legal expressa para que, posteriormente, o acréscimo de outro patronímico seja requerido ao
longo do relacionamento, por meio de ação de retificação de registro civil, conforme artigos 57 e 109 da Lei n.
6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), especialmente se o cônjuge busca uma confirmação expressa de
como é reconhecido socialmente, invocando, ainda, motivos de ordem íntima e familiar, como, por exemplo, a
identificação social de futura prole. Ademais, o artigo 1.565, §1°, do Código Civil, não estabelece prazo para
que o cônjuge adote o apelido de família do outro em se tratando, no caso, de mera complementação, e não
alteração do nome. De acordo com a doutrina, "mesmo durante a convivência matrimonial, é possível a
mudança, uma vez que se trata de direito de personalidade, garantindo o direito à identificação de cada
pessoa. Afinal, acrescer ou não o sobrenome é ato inerente à liberdade de cada um, não podendo sofrer
restrições". Por consequência, as certidões de nascimento e casamento deverão averbar tal alteração, sempre
respeitando a segurança jurídica dos atos praticados até a data da mudança.

PROCESSO REsp 1.760.955-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria,
julgado em 11/06/2019, DJe 30/08/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR

TEMA Plano de saúde. Reembolso. Procedimento cirúrgico. Hospital privado não


credenciado. Urgência/emergência. Ausência. Ressarcimento devido.

DESTAQUE

É cabível o reembolso de despesas efetuadas por beneficiário de plano de saúde em estabelecimento não
contratado, credenciado ou referenciado pela operadora ainda que a situação não se caracterize como caso
de urgência ou emergência, limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

Inicialmente, cumpre salientar que o comando do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde)
dispõe, como regra, que o reembolso de despesas médicas em estabelecimentos não contratados,
credenciados ou referenciados pelas operadoras está limitado às hipóteses de urgência ou emergência.
Todavia, a exegese desse dispositivo que mais se coaduna com os princípios da boa-fé e da proteção da
confiança nas relações privadas - sobretudo considerando a decisão do STF, em repercussão geral (Tema
345), acerca do ressarcimento devido ao SUS pelos planos de saúde - é aquela que permite que o beneficiário
seja reembolsado quando, mesmo não se tratando de caso de urgência ou emergência, optar pelo
atendimento em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, respeitados
os limites estabelecidos contratualmente. Esse entendimento respeita, a um só tempo, o equilíbrio atuarial
das operadoras de plano de saúde e o interesse do beneficiário, que escolhe hospital não integrante da rede
credenciada de seu plano de saúde e, por conta disso, terá de arcar com o excedente da tabela de reembolso
prevista no contrato. Tal solução reveste-se de razoabilidade, não impondo desvantagem exagerada à

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operadora do plano de saúde, pois a suposta exorbitância de valores despendidos pelos consumidores na
utilização dos serviços prestados por médico de referência em seu segmento profissional será suportada por
eles, dado que o reembolso está limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado.

PROCESSO REsp 1.728.086-MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por
unanimidade, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL

TEMA Execução. Penhora de bem indivisível. Defesa da quota-parte. Reserva da metade


do valor de avaliação. CPC/2015. Alteração legislativa.

DESTAQUE

A quota-parte do coproprietário ou cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da avaliação do bem
indivisível.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

O art. 843, caput, do CPC/2015, determina que "Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à
quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem".
Todavia, o § 2º do mesmo dispositivo disciplina que "não será levada a efeito expropriação por preço inferior
ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à
execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação". Segundo a doutrina, a
única interpretação possível do dispositivo é de que "o coproprietário não devedor e o cônjuge ou
companheiro não devedor nem responsável patrimonial secundário têm direito a receber sua quota-parte
tomando por base o valor da avaliação do bem, e não o valor da expropriação. E, caso a expropriação não
atinja sequer o valor que deve ser entregue a esses sujeitos, não deverá ser realizada". Essa nova disposição
introduz, portanto, uma ampliação da proteção do direito de terceiro, não devedor nem responsável pelo
pagamento do débito. Desse modo, a excussão patrimonial deverá observar o valor de reserva da meação, o
qual será computado sobre o valor integral da avaliação do bem, de maneira que a eventual alienação por
valor inferior será suportada pelo credor que promover a execução, e não pelo coproprietário não devedor.

PROCESSO REsp 1.827.553-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade,
julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL

TEMA Decisão interlocutória. Majoração de multa pelo descumprimento de decisão


interlocutória antecipatória de tutela. Agravo de instrumento. Art. 1.015, I do
CPC/2015. Cabimento.

DESTAQUE

A decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão

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antecipatória de tutela anteriormente proferida é recorrível por agravo de instrumento.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

No caso, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de
multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente
decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira
decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento
descrita no art. 1.015, I, do CPC/15. Anote-se que esta Corte se pronunciou, em recente julgado, que "o
conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a
presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da
tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a
adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e,
ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória",
motivo pelo qual "é possível concluir que o art. 1.015, I, do CPC/2015, deve ser lido e interpretado como uma
cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões
interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se
refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela, porque, em todas essas situações,
há urgência que justifique o imediato reexame da questão em 2º grau de jurisdição". (REsp 1.752.049/PR,
Terceira Turma, DJe 15/03/2019). Nesse caminho, subsequentes decisões interlocutórias cujos conteúdos se
relacionem diretamente com um primeiro pronunciamento jurisdicional versarão, de igual modo, sobre a
tutela provisória, especialmente quando a decisão posterior alterar a decisão anterior no caso, houve a
majoração da multa anteriormente fixada em razão da renitência da requerida.

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QUARTA TURMA

PROCESSO REsp 1.634.958-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por
unanimidade, julgado em 06/08/2019, DJe 03/09/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL, DIREITO BANCÁRIO

TEMA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FIDC. Instituição financeira.


Equiparação. Sujeição aos limites da Lei da Usura. Impossibilidade.

DESTAQUE

Os Fundos de Investimento em Direito Creditório - FIDCs amoldam-se à definição legal de instituição


financeira e não se sujeitam à incidência da limitação de juros da Lei da Usura.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

Os Fundos de Investimento em Direito Creditório - FIDCs foram criados por deliberação do Conselho
Monetário Nacional (CMN), conforme Resolução n. 2.907/2001, que estabelece, no art. 1º, I, a autorização
para a constituição e o funcionamento, nos termos da regulamentação a ser estabelecida pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), de fundos de investimento destinados preponderantemente à aplicação em
direitos creditórios e em títulos representativos desses direitos, originários de operações realizadas nos
segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de
prestação de serviços, bem como nas demais modalidades de investimento admitidas na referida
regulamentação. Ademais, cumpre salientar que o art. 17, parágrafo único, da Lei n. 4.595/1964 estabelece
que se consideram instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas
públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou a
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de
valor de propriedade de terceiros. Ou seja, para os efeitos dessa lei e da legislação em vigor, equiparam-se às
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer uma das atividades referidas no citado
artigo, de forma permanente ou eventual. O art. 18, § 1º, do mesmo diploma legal esclarece que, além dos
estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de crédito, financiamento e investimentos,
das caixas econômicas, das cooperativas de crédito ou da seção de crédito das cooperativas que a tenham,
também se subordinam às disposições e disciplina dessa lei, no que for aplicável, as bolsas de valores,
companhias de seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis,
mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer forma, e as pessoas
físicas ou jurídicas que exercem, por conta própria ou de terceiros, atividade relacionada com a compra e a
venda de ações e quaisquer outros títulos, realizando nos mercados financeiro e de capitais operações ou
serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras. Registre-se, ainda, que o sistema privado
caminha para a objetivação do crédito, como, aliás, se nota, o art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004, dispõe que
no tocante ao endosso de cédula de crédito bancário, aplicar-se-ão, no que couber, as normas do direito
cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada,
poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar juros e demais encargos na forma
pactuada na cédula. Dessa forma, a tese acerca da incidência da limitação de juros da Lei da Usura ignora a
natureza de entidade do mercado financeiro dos FIDCs, conduz ao enriquecimento sem causa do cedido e vai

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na contramão da evolução do Direito, que busca conferir objetivação à regular cessão de crédito, conforme se
extrai da teleologia do art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004.

PROCESSO REsp 1.726.161-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por
unanimidade, julgado em 06/08/2019, DJe 03/09/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL, DIREITO BANCÁRIO

TEMA Mercado de Capitais. Securitização de Recebíveis. Fundo de Investimento em


Direitos Creditórios - FIDC. Cessão de crédito pro solvendo. Pactuação acessória
de fiança. Possibilidade. Art. 296 do CC.

DESTAQUE

É válida a celebração de contrato acessório de fiança na cessão de crédito em operação de securitização de


recebíveis, tendo por cessionário um FIDC (Fundo de Investimento em Direito Creditório).

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

Cinge-se a controvérsia em saber se é hígida, em regular cessão de crédito tendo por cessionário Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios - FIDC, a previsão contratual de garantia fidejussória (fiança), ou se há
vedação a essa avença acessória, frente à tese de que seria vedada disposição contratual prevendo garantia à
operação, por ser situação análoga ao factoring. Cumpre ressaltar que os Fundos de Investimento em Direitos
Creditórios (FIDCs) atuam no mercado financeiro, especificamente de capitais, e são regulados e fiscalizados
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme a normatização de regência. O FIDC ordinariamente
opera mediante a securitização de recebíveis. A securitização caracteriza-se pela cessão de créditos
originariamente titulados por uma unidade empresarial para outra entidade, que os deve empregar como
lastro na emissão de títulos ou valores mobiliários, colocados à disposição de investidores, com o escopo de
angariar recursos ordinariamente para o financiamento da atividade econômica. Desse modo, consoante a
legislação e a normatização infralegal de regência, um FIDC pode adquirir direitos creditórios por meio de
dois atos formais: a) o endosso, típico do regime jurídico cambial, cuja disciplina depende do título de crédito
adquirido, mas que tem efeito de cessão de crédito; e b) a cessão civil ordinária de crédito, como no caso,
disciplinada nos arts. 286-298 do CC, podendo, pois, ser pro soluto (na qual o cedente responde somente pela
existência do crédito) ou pro solvendo (na qual as partes podem convencionar que o cedente garanta ao
cessionário a solvência do devedor). Ademais, registre-se que o FIDC é um condomínio que fornece crédito
por meio de captação da poupança popular, sendo administrado por instituição financeira (banco múltiplo;
banco comercial; Caixa Econômica Federal; banco de investimento; sociedade de crédito, financiamento e
investimento; corretora de títulos e valores mobiliários ou uma distribuidora de títulos e valores
mobiliários). Portanto, cumpre salientar que o art. 17, parágrafo único, da Lei n. 4.595/1964 espanca
quaisquer dúvidas ao estabelecer que se consideram instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a
intermediação ou a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Ou seja, para os efeitos dessa lei e da legislação
em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer uma das

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atividades referidas no citado artigo, de forma permanente ou eventual. Portanto, a operação tendo por
cessionário um FIDC, até mesmo por envolver a captação de poupança popular mediante a emissão e a
subscrição de cotas (valor mobiliário) para concessão de crédito, é inequivocamente de instituição financeira,
bastante assemelhada ao desconto bancário. Nesse contexto, como é usual nas operações a envolver desconto
bancário tratar-se de cessão pro solvendo, é bem de ver que o art. 296 do CC é claro ao estabelecer que, se
houver estipulação, o cedente é responsável ao cessionário pela solvência do devedor. Por outro lado, no
tocante especificamente ao contrato de factoring, alguns dos fundamentos da corrente que não admite o
estabelecimento de garantia para a operação de fomento comercial consistem justamente no fato de que essa
operação costuma cobrar taxa maior de desconto (deságio maior) e de que isso serve também para não se
confundir com o contrato privativo de instituição financeira. No caso, como há a captação de poupança
popular dos próprios cotistas, além da eficiência da engenhosa estrutura a envolver a operação dos FIDCs,
que prescinde de intermediação, o deságio pela cessão de crédito dos direitos creditórios é menor que nas
operações de desconto bancário, razão pela qual é descabida a tese acerca de que a operação se distancia do
desconto bancário, a justificar a nulidade da garantia.

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QUINTA TURMA

PROCESSO PExt no HC 438.080-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por
unanimidade, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL

TEMA Art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Crime formal. Crime
Comum. Crime de subjetividade passiva própria. Tipo misto alternativo.

DESTAQUE

O delito do art. 240 do ECA é classificado como crime formal, comum, de subjetividade passiva própria,
consistente em tipo misto alternativo.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

O crime do art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA se insere no contexto de proibição da
produção e registro visual, por qualquer meio, de cenas de sexo explícito, no sentido da interpretação
autêntica do art. 241-F do ECA, envolvendo crianças e adolescentes, o que caracteriza violência sexual, nos
termos do art. 4º da Lei n. 13.431/2017. No caso, o paciente, mediante aparelho celular, registrou imagens e
filmou cenas de sexo explícito entre os corréus e duas adolescentes, o que, segundo o Tribunal a quo, com
uma única conduta teria cometido dois crimes, incidindo em concurso formal de crimes. Primeiramente, o
fato de ter fotografado e filmado as cenas de sexo indica a execução de dois verbos, com dupla conduta,
todavia, representando subordinação típica única, tendo em vista sua realização no mesmo contexto fático.
Por conseguinte, da execução de mais de um verbo típico representa único crime, dada a natureza de crime
de ação múltipla ou conduta variada do tipo em comento. O concurso formal próprio ou perfeito (CP, art. 70,
primeira parte), cuja regra para a aplicação da pena é a da exasperação, foi criado com intuito de favorecer o
réu nas hipóteses de unicidade de conduta, com pluralidade de resultados, não derivados de desígnios
autônomos, afastando-se, pois, os rigores do concurso material (CP, art. 69). No caso, as instâncias ordinárias
entenderam que a conduta do réu realizou dois resultados típicos, haja vista a existência de duas
adolescentes filmadas e fotografadas em sexo explícito. Verifica-se, entretanto, que inexistem dois resultados
típicos, porquanto o crime em questão é formal ou de consumação antecipada, consumando-se, pois,
unicamente pela prática da conduta de filmar ou fotografar cenas de sexo explícito, da qual participe criança
ou adolescente. O efetivo abalo psíquico e moral por elas sofrido ou a disponibilidade das filmagens ou fotos é
mero exaurimento do crime, irrelevantes para sua consumação, motivo pelo qual a quantidade de vítimas
menores filmadas ou fotografadas é elemento meramente circunstancial, apto a ser valorado na pena-base,
sem, contudo, indicar qualquer subsunção típica adicional. Por conseguinte, como as condutas de filmar e
fotografar foram executadas durante o mesmo contexto fático, relativo ao ato sexual conjunto de dois corréus
com duas adolescentes, há duas condutas de subsunção típica única, motivo pelo qual se conclui pela
existência de crime único.

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SEXTA TURMA

PROCESSO REsp 1.757.775-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por
unanimidade, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO DO TRABALHO, DIREITO PROCESSUAL PENAL

TEMA Violência doméstica e familiar. Afastamento do emprego por até seis meses.
Natureza jurídica. Interrupção do contrato de trabalho. Pagamento. Auxílio-
doença. Analogia. Primeiros quinze dias. Responsabilidade da empresa. Restante
do período. Responsabilidade do INSS.

DESTAQUE

A natureza jurídica do afastamento por até seis meses em razão de violência doméstica e familiar é de
interrupção do contrato de trabalho, incidindo, analogicamente, o auxílio-doença, devendo a empresa se
responsabilizar pelo pagamento dos quinze primeiros dias, ficando o restante do período a cargo do INSS.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

Ante a interpretação teleológica da Lei Maria da Penha, que veio concretizar o dever assumido pelo Estado
brasileiro de proteção à mulher contra toda forma de violência, art. 226, § 8º, da Constituição Federal, a
natureza jurídica de interrupção do contrato de trabalho é a mais adequada para os casos de afastamento por
até seis meses em razão de violência doméstica e familiar. A hipótese de interrupção do contrato é aquela na
qual o empregado não é obrigado a prestar serviços ao empregador por determinado período, porém este é
contado como tempo de serviço e o empregado continua a receber salários normalmente. Ademais, a Lei n.
11.340/2006 determinou ao empregador apenas a manutenção do vínculo empregatício, por até seis meses,
com a vítima de violência doméstica, ante seus afastamentos do trabalho. Nenhum outro ônus foi previsto, o
que deixa a ofendida desamparada, sobretudo no que concerne à fonte de seu sustento. Diante da omissão
legislativa, devemos entender que, como os casos de violência doméstica e familiar acarretam ofensa à
integridade física ou psicológica da mulher, estes devem ser equiparados por analogia, aos de enfermidade da
segurada, com incidência do auxílio-doença, pois, conforme inteligência do art. 203 da Carta Maior, "a
assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
social". Neste caso, ao invés do atestado de saúde, há necessidade de apresentação do documento de
homologação ou determinação judicial de afastamento do trabalho em decorrência de violência doméstica e
familiar para comprovar que a ofendida está incapacitada a comparecer ao local de trabalho. Assim, a
empresa se responsabilizará pelo pagamento dos quinze primeiros dias, ficando o restante do período, a
cargo do INSS, desde que haja aprovação do afastamento pela perícia médica daquele instituto.

PROCESSO REsp 1.757.775-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por
unanimidade, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO DO TRABALHO, DIREITO PROCESSUAL PENAL

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TEMA Medida protetiva. Art. 9º, § 2º, II, da Lei n. 11.340/2016 (Lei Maria da Penha).
Manutenção do vínculo trabalhista. Afastamento do local de trabalho. Vara
especializada em violência doméstica e familiar. Competência.

DESTAQUE

Compete ao juízo da vara especializada em violência doméstica e familiar a apreciação do pedido de


imposição de medida protetiva de manutenção de vínculo trabalhista, por até seis meses, em razão de
afastamento do trabalho de ofendida decorrente de violência doméstica e familiar.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

A amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito
permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a
mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas
direta e indiretamente desse fato. Providência que, a um só tempo, facilita o acesso da mulher, vítima de
violência doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção (RHC n. 100.446, Rel. Ministro Marco
Aurélio Belizze, DJe 27/11/2018). Em relação à Justiça do Trabalho, o art. 114, I, da Constituição Federal
prevê sua competência para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. No entanto, no caso,
o pedido sobre o reconhecimento do afastamento do trabalho advém de ameaças de morte sofridas,
reconhecidas pelo juiz criminal, que fixou as medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação da
ofendida e de estabelecimento de contato com ela por qualquer meio de comunicação, conforme previsto no
art. 22 da Lei Maria da Penha, circunstâncias alheias ao contrato de trabalho. O inciso II do § 2º do art. 9º da
Lei n. 11.340/2006 prevê que o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para
preservar sua integridade física e psicológica, a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o
afastamento do local de trabalho, por até seis meses. A referida lei prevê, em seu art. 14, a competência da
vara especializada para execução das causas decorrentes de violência doméstica. Logo, no que concerne à
competência para apreciação do pedido de imposição da medida de afastamento do local de trabalho, cabe ao
juiz que reconheceu a necessidade anterior de imposição de medidas protetivas apreciar o pleito.

PROCESSO HC 489.106-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, por unanimidade, julgado
em 13/08/2019, DJe 26/08/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL

TEMA Execução penal. Regime semiaberto. Prisão domiciliar por ausência de vagas.
Saída temporária. Compatibilidade.

DESTAQUE

Há compatibilidade entre o benefício da saída temporária e prisão domiciliar por falta de estabelecimento
adequado para o cumprimento de pena de reeducando que se encontre no regime semiaberto.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

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Ao apenado em regime semiaberto que preencher os requisitos objetivos e subjetivos do art. 122 e seguintes
da Lei de Execuções Penais, deve ser concedido o benefício das saídas temporárias. No caso, a Corte local
indeferiu o pedido de saídas temporárias, por entender que o benefício é incompatível com a prisão
domiciliar. Observado que o benefício da saída temporária tem como objetivo a ressocialização do preso e é
concedido ao apenado em regime mais gravoso semiaberto , não se justifica negar a benesse ao reeducando
que se encontra em regime menos gravoso aberto, na modalidade de prisão domiciliar , em razão de
ausência de vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

PROCESSO HC 511.484-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por unanimidade,
julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL

TEMA Autoridade policial que atende ligação como se fosse o acusado. Negociação para
provocar prisão em flagrante. Ausência de autorização pessoal ou judicial.
Ilicitude da prova.

DESTAQUE

É ilícita a prova obtida mediante conduta da autoridade policial que atende, sem autorização, o telefone
móvel do acusado e se passa pela pessoa sob investigação.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

No caso, no momento da abordagem ao veículo em que estava o acusado, o policial atendeu ao telefone do
condutor, sem autorização para tanto, e passou-se por ele para fazer a negociação de drogas e provocar o
flagrante. Esse policial também obteve acesso, sem autorização pessoal nem judicial, aos dados do aparelho
de telefonia móvel em questão, lendo mensagem que não lhe era dirigida. Tal conduta, embora não se encaixe
perfeitamente no conceito de interceptação telefônica, revela verdadeira invasão de privacidade e indica a
quebra do sigilo das comunicações telefônicas, em afronta a princípios muito caros do nosso ordenamento
jurídico. Não merece, portanto, o endosso do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que se tenha em mira a
persecução penal de pessoa supostamente envolvida com tráfico de drogas. Nesse contexto, não tendo a
autoridade policial permissão, do titular da linha telefônica ou mesmo da Justiça, para ler mensagens nem
para atender ao telefone móvel da pessoa sob investigação e travar conversa por meio do aparelho com
qualquer interlocutor que seja se passando por seu dono, a prova obtida dessa maneira arbitrária é ilícita.

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