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Sucesiones en Derecho Romano 1

Sucesiones en Derecho Romano

Jeison Andres Anchico

Suanny Michel Valencia Benavides

Robinson Preciado Angulo

Jhormin Javier Mena Zuñiga

Universidad Cooperativa de Colombia

Nota de los autores

Jeison Anchico Facultad de Derecho Universidad Cooperativa de Colombia

Suanny Valencia, Facultad de Derecho Universidad Cooperativa de Colombia

Robinson Preciado Faculta de Derecho Universidad Cooperativa de Colombia

Jhormin Javier Mena facultad de Derecho Universidad Cooperativa de Colombia

Contacto: Jeison.anchico@ucc.edu.co, suanny.valencia@ucc.edu.co,

robinson.preciadoa@ucc.edu.co, jhormin.mena@ucc.edu.co
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Introducción

Este trabajo se desarrolla a partir de lo relacionado con herencias en el contexto y la época

romana, dando a conocer lo que sucede en lo relacionado con el patrimonio y las herencias que

tiene una familia en su poder, el destino de las mismas cada que sea necesario que se haga un

traspaso de estos bienes a quien le sea adecuado darle propiedad de ellos.

Dar por entendido los diferentes tipos de mecanismos que había en la época de la republica

romana, mostrando el tipo de organización que había en esta época lejana, y a pesar de que fue

reformado con el tiempo, se tuvo que partir de estos términos y formas de proceder para poder

constar una nueva y civilizada definición de herencias, sucesión y traspaso de bienes.


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Objetivos

Identificar la importancia de conocer y enriquecer el conocimiento referente a temas

importantes como la sucesión, sucesión testamentaria, adquisición de la herencia y legados los

cuales en la época de roma eran aplicados al pueblo según la ley escrita y apoyada por el máximo

gobernante de estas tierras. La fundamental información de esta institución jurídica romana con

las que se puede hace una comparación con el ayer y hoy de estos procedimientos.
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Justificación

Este trabajo se realiza con el objetivo de adquirir conocimiento en el proceso del manejo de

bienes, de dar una información clara y oportuna aquellos que tengan acceso a este informe,

también de brindar parte de lo aprendido y compartir un trabajo que sirva para crecimiento de

todos los que participan en él.


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Sucesiones en derecho romano

Las sucesiones en derecho romano tienen efecto en la época de republica de Roma, con la

finalidad principal de determinar el destino que tendría el patrimonio de una persona fallecida en

la mayoría de los casos, en derecho mortis causa. También podría llegar a ser entre personas

vivas a lo que se le llama intervivos. La sucesión no es más que un tipo de transferencia que se

hace de un ser a otro del patrimonio que tenía, se le llamaba As. El acto de llamamiento de los

herederos tenía el nombre de delación y había diferentes tipos, por la cual se podía efectuar.

Está la delación parlamentaria, que partía del deseo escrito y testamento del dueño actual

del patrimonio; y la delación legal, que era la que no estaba testada por el difunto, teniendo que

llamar a aquellos que tenían el derecho y la capacidad para ser los sucesores de dicha herencia.

Las que definían el tipo de delaciones por supuesto, serian el tipo de sucesión que se presentaba

en el caso, siendo testada o intestada, se tenían en cuenta en ambos casos el grado de

consanguineidad, la total y clara capacidad para poder recibir y administrar dichos bienes, y el

patrimonio que se sometería a proceso de sucesión.

Herencia

Cabe destacar y es importante mencionar, que la palabra herencia en los tiempos de la

republica romana no se tenía por sentado ni por conocido, pero su concepto y su efectuación se

hacía dependiendo del momento. La herencia en un principio, era el patrimonio unido de toda

una familia, teniéndose como dueño al pater familia, quien era el hombre de la familia con mayor

edad, los demás integrantes de la familia eran los agnados, quienes moraran o no en la residencia

del pater familia, aun quedarían ligados bajo este hombre. De allí nace la herencia, ya que al

fallecer el pater familias, se iniciaba el proceso de herencia, que se le entregaba al hombre mayor
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siguiente en la familia como sucesor. En este punto, el recibidor de la herencia se consagra como

el nuevo pater familia. Habiendo el proceso de petición de herencia, cuando otro integrante de la

familia creía que tenia el derecho a ser el sucesor de esta, se estudiaba el asunto y dependiendo

de varios factores se llegaba a la conclusión de darle el patrimonio al original sucesor o a aquel

que presentaba la petición.

Tipos De Sucesores

Hay dos tipos de sucesores que se presentan en cuanto a la sucesión de bienes en el tipo de

herencias.

Herederos Necesarios

Son aquellos herederos que inmediatamente después del fallecimiento del pater familia, sin

necesidad alguna de aprobación, contando con la incapacidad de renunciar a dicha potestad.

Aquellos que estaban siguientes en la línea de sucesores del anterior propietario. El único

proceso que se llevaba a cabo para esto, es el llamamiento, para que se posesionara el nuevo

pater familias.

Herederos voluntarios

Tenían la flexibilidad de poder negar la herencia al momento del llamamiento, en caso de

que se creyera que tenía por derecho el privilegio de dicha potestad, se presentaba un

comunicado directo de delación, para que fuera nuevamente revisado y su persona fuera

considerada para obtener la herencia total del fallecido y quedar como el más apto en esta línea.
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Sucesión Testamentaria

Requisitos

Según MODESTINO, el testamento es la justa decisión de nuestra voluntad respecto a lo que

cada cual quiere que se haga después de la muerte, siendo criticada duramente esta definición por

no expresar el elemento principal del testamento.

En el derecho romano, no existía o no podría haber un testamento sin institución de heredero.

No sucede lo mismo en el derecho civil moderno, donde no es necesaria la institución del

heredero para que puede haber testamento. A parte de la institución del heredero, el testamento

podría contener disposiciones como:

 Legados

 Manumisiones

 Nombramiento de tutores

Para que el testamento fuere valido se requería:

 Que el testador tuviera la capacidad de testar

 Que el heredero fuera capaz de ser instituido como tal

 Que se observara la plenitud de las formalidades del testamento

La Capacidad De Testar

se llama testamento factio, pero los romanos llamaban también así a la capacidad de ser

instituidos herederos; de aquí la distinción entre testamentifacción activa y pasiva.


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Forma de los testamentos

La forma de los testamentos en Roma varió según las épocas. Diferentes maneras de testar

fueron admitidas sucesivamente por el antiguo Derecho civil, por el Derecho pretorio y por las

constituciones imperiales.

+ Testamentum calatis comitiis

El paterfamilias, ante los comicios convocados al efecto, declaraba a quien elegía por

heredero. Según la opinión doctrinal dominante, no era otra cosa que una adrogatio, es decir, un

expediente por el cual el pater que no tenía herederos directos, se procuraba uno artificialmente,

con el que aseguraba la perpetuidad de su familia.

+ Testamentum in procinctu: equivalente al testamento militar

Según Gayo (2, 101) era el realizado por aquéllos que estuvieran in proelium exituri, o sea

ante el ejército en armas. Podía hacerse ante la inminencia de la batalla y, no estando sujeto a la

observación de forma alguna, podría considerarse como la figura más antigua del testamento

militar.

Ambas clases de testamento tenían un acusado carácter publico-religioso, pues el primero se

hacía bajo la presidencia de los pontífices, y el segundo, una vez que el comandante del ejército

había tomado los auspicios.

+ Testamentum per aes et libram

Este modo de testar consiste en la aplicación a las disposiciones por causa de muerte del

procedimiento de la mancipatio que, como vimos, servía para transmitir la propiedad de las cosas

mancipables: la persona que quería disponer por testamento, transmitía su patrimonio mediante
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mancipatio a un amigo (familiae emptor = comprador del patrimonio), encargándole oralmente

que ejecutase su voluntad respecto a otras personas.

El mecanismo de esta forma de disponer atraviesa dos fases sucesivas, en la primera, el

adquirente del patrimonio (familiae emptor) jugaba el papel de heredero; en la segunda, el

familiae emptor, en vez de ser tratado como heredero, no es más que una persona de absoluta

confianza, a la que es notificado por escrito, o bien oralmente, el testamento que contenía la

institución del verdadero heredero

Formas De Testamento En El Derecho Justinianeo

Respecto a la forma de los testamentos en el derecho justinianeo tenemos que diferenciar

entre testamentos públicos, y testamentos privados.

Testamentos públicos

El testamento público puede hacerse por escrito o de palabra: por escrito, entregándolo al

príncipe para ser depositado en los archivos imperiales. De palabra, haciendo una declaración

delante del magistrado, quien la protocoliza.

 Testamentos privados

También los testamentos privados pueden ser escritos o verbales; unos y otros han de reunir

los requisitos siguientes:

1.º Deben ser otorgados ante siete testigos idóneos expresamente invitados, o por lo menos

advertidos del acto a que van a asistir. No son idóneos cuantos carecen de capacidad de testar y

además las mujeres, los mudos y los sordos. Claro está que no pueden ser contados entre los

testigos el testador, ni el heredero, ni, finalmente, los que forman parte de sus respectivas
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familias civiles. Por el contrario, son testigos idóneos los tutores nombrados en el testamento, los

legatarios y los fideicomisarios, como también el que ha redactado por escrito el testamento.

2.º El testamento debe tener unidad de contexto, lo cual quiere decir que todo el acto debe ser

realizado sin interrupción grave en presencia de los siete antedichos testigos, quienes deben

asistir juntos y libremente a todo el acto y de manera que puedan ver al testador. Estas dos

condiciones son comunes a los testamentos escritos y a los orales, pero hay otras propias de cada

una de tales formas, precisamente por la diferencia que existe entre un acto escrito y otro

simplemente oral. Así, tratándose de un testamento nuncupativo es necesario que el testador

manifieste su voluntad a los testigos de un modo claro e inteligible (1). En cuanto al testamento

escrito se exige que el testador, después de haberle escrito de su propio puño (ológrafo), lo de a

conocer como suyo y le haga suscribir por los siete testigos, poniendo cada uno de ellos un sello

junto a su propia firma; o bien, si está escrito por otra parte, el testador debe suscribirlo antes que

los siete testigos, quienes añaden también su firma (subscriptio) y sello (signatio). Si el testador

no puede o no sabe escribir y quiere dejar testamento escrito se añade en su lugar un octavo

testimonio que firme por él

Testamentos Extraordinarios

En ciertos casos se permitía, otorgar testamento sin la observancia de la plenitud de las formas

ordinarias.

El testamento militar; Los militares en campaña y a quienes se le asimilaban.

Testamento “tempori pestis” El testamentoque se otorga en un lugar infestado por una

enfermedad epidémica, no requería los siete testigos.

Testamento “rure conditum” Hecho en el campo; y solo requería cinco testigos.


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Institucion De Heredero

No podía haber testamento sin que en él no se instituyera uno o más herederos, capaces de

serlos. La institución debía ir a la cabeza del testamento, en términos imperativos, claros e

inequívocos, designando a la persona por su nombre.

Herederos Sustitutos

Este heredero era el que estaba instituido para recibir la herencia en caso de que el heredero

principal no aceptara la herencia. Todo el que tenia la factio testamenti activa podía instituir un

heredero sustitutivo; y todo el que tuviera la factio testamenti pasiva podía ser instituido heredero

sustituto.

a. Sustitución vulgar; Era la sustitución de un heredero por otro, que era lo común y lo

ordinario.

b. Sustitución Pupilar; Era la disposición testamentaria por la cual el testador designaba un

heredero al hijo del impúber.

Invalidación De Los Testamentos

Testamento Nulo, era desde el principio que carecía de algunos de los elementos esenciales,

capacidad, solemnidades, institución del heredero.

Era rescindible, cuando llevaba un vicio congénito, como con el error, la violencia o el dolo.

a. Irretum, cuando habiendo nacido valido y sin vicio, el testador sufria una capitis

deminutio que no valia.

b. Era destitutum desertum, cuando quedaba sin herederos por falta de los instituidos, ya

que por qué no quisieran o no pudieran recoger la herencia, ya por otra cosa cualquiera.
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c. Ruptum, cuando se revocaba por el testador o se invalidaba por el advenimiento de un

agnado póstumo.

d. Inofficiosum, el testamento que se desconocía en todo o en parte de la porción de los

legitimarios.

Adquisición de la Herencia

La herencia es aquel patrimonio material que lo adquiría la persona descendiente de la

persona fallecida que debía tener lazos de sangre o en esa antigua Roma con sus leyes especiales

del emperador en algunos casos no era necesario tener este lazo familiar.

Clases de herederos

En el derecho romano se distinguen tres clases de herederos

a. Heredes necessarii: esta era adquirida por los esclavos después de la muerte del testador

b. Heredes et necesesarii: Esta la adquiría los hijos bajo potestad del testador y que después

de su muerte y es necesario que herede el patrimonio pues no se podía negar a recibirla

c. Heredes extranei vel voluntarii: Esta herencia la recibía una persona extraña y que

aceptara recibirla voluntariamente de la cual se debía realizar un acto donde legalmente se la

concedían, pues se debía hacer una manifestación de aceptación o de lo contrario el de rechazar

la misma.
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1. Efectos de la adquisición de la herencia respecto de terceros

Cuando una persona adquiere una herencia a esta se le responsabiliza de toda acción que haya

con relación a este patrimonio, si la persona que heredaba tenía deudas, el heredero debía asumir

estas deudas incluso de su propio pecunio, así mismo se crearon unos beneficios para los

herederos y terceros, como:

a) El jus deliberandi: consistía en la forma de permitirle al heredero que pensar por un

tiempo determinado de 6 a 1 año si deseaba aceptar esta propiedad o simplemente rechazarlo,

pues tenía la oportunidad de estudiar la situación actual de este bien a recibir

b) El beneficium inventarii: Justiniano dio la oportunidad de que el heredero manifestara

voluntariamente que aceptaba la propiedad, pero sin aceptar las deudas que esto acarrea, pues un

inventario seria la salvación para no responder por deuda ajenas.

c) Beneficium separationis bonorum: consistía en el beneficio de los terceros acreedores de

una propiedad, se hacía una división de los bienes para que parte de estos se utilizaran para el

pago de deudas personales del causante y las del heredero

d) Beneficium abstinedi: El pretor les otorgo a los herederos el abstenerse de responder por

las deudas que asumían con los acreedores los cuales cobraban el adeudo a los herederos después

de fallecer el deudor.

2. Efectos de la adquisición de la herencia entre coherederos

Los efectos principales para varios herederos en el momento de recibir un patrimonio es la

comunión o comunidad de bienes hereditario; la división de las deudas del difunto en partes
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iguales y el aporte de bienes por parte del heredero a los herederos, las deudas adquiridas por el

fallecido se dividían en partes iguales entre los herederos.

3. Acciones a favor del heredero adquiriente

Momento después que se recibía la herencia se debía realizar la petición de la herencia y

comenzar con la acción de división de la misma, mediante la petición se obtenía el

reconocimiento del derecho que le atribuía respecto a la herencia y de inmediato recibirla, y

seguidamente proceder a la decisión de la propiedad entre los herederos.

4. Acrecimiento entre coherederos

Si dentro de los herederos existían alguien que no podía recibir el bien, las cuotas a pagar

por el mismo se debía hacer por los demás herederos y eran repartidas en partes iguales, en

ocasiones si entre los beneficiaron solo podía pagar uno ese sería el único dueño de la herencia.

5. El desheredamiento

El testador tenía la absoluta potestad de ordenar como heredero a un descendiente de él, así

no tenga la patria potestad sobre el bien, y desheredaba al legítimamente sucesor de esa

propiedad, el testador se basaba en la ley de las doce tablas y su voluntad era de cumplimiento

puesto que su palabra era una ley y no estaba obligado a dar explicaciones de su decisión.

Tiempo después se instauro las limitaciones con relación al desheredamiento, dejando claro que

el testador no tenía la competencia de desheredar a los descendientes sin motivos fundados.


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El legado

El legado es un término que proviene del latín, ¨legatum¨. Es él manda que en un testamento

una persona hace a otra de dejarle algo, un legado puede estar constituido por cosas materiales

como lo son joyas, casas y otro tipo de inmuebles. Cuando se habla de legado también entran los

legados culturales o morales, como pensamientos filosóficos, como actos éticos. Etc.

Adquisición: Bienes concretos y no deudas.

legado moral y Legado cultural.

Limitaciones

1 los legatarios no tienen derecho a crecer, cuando se habla de un monto.

2 los legatarios no pueden representar el patrimonio hereditario

Están incapacitados para testar:

1. Los menores de catorce años de uno y otro sexo.

2. El que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio.

Fideicomiso

La constitución de la propiedad fiduciaria es llamada fideicomiso. El art 794 del código civil

en Colombia, hace referencia a ¨la propiedad fiduciaria que está sujeta al gravamen de pasar a

otra persona por el hecho de verificarse una condición¨.

El fideicomiso lleva una condición que se debe cumplir, para que una persona pueda acceder

a una propiedad después de que esa situación se dé, la cual es impuesta por el fiduciario quien es

el dueño o es quien tiene la propiedad en su dominio y es el que decide darla con unos términos.
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Conclusiones

Este trabajo fue elaborado con el fin de guiarnos a conocer los elementos que conforman

la sucesión por causa de muerte de los que en si el suceder, el derecho que nace en el momento de

la muerte, el modo, la proyección, ventas, títulos y extinción del derecho de herencia como

derecho real la universalidad y singularidad como modalidades de calificación del que la

heredera. Debe de considerarse la sucesión como una manifestación del derecho, lo que protege

los bienes patrimoniales de las personas a un después de la muerte, hablamos de sucesión

testamentaria, que es la que va inmersa en un testamento por lo que es un acto más o menos

solemne en que una persona dispone del todo o en parte de sus bienes para que tengan efecto

después de sus días (muerte) conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas

mientras viva, debe tenerse en cuenta que un testamento otorgado por una persona inhábil es

nulo. Para acceder a la adquision de la herencia es necesario determinar y tener claro que existen

tres clases de herederos el Heredes Necessarii, se dicen que son herederos de propio derecho por

que adquieren la herencia sin tener que hacer un acto de aceptación; también están los Heredes

sui et necessarii son los hijos que se encuentran bajo la patria potestad del difunto en el momento

de su muerte y están el Heredes extranei vel volunrarii, son todos los demás herederos legítimos o

testamentarios que no están sujetos a la patria potestad del testador.

De los legados podemos concluir que es una liberalidad que hace el testador a favor de

una persona que no se le atribuye la calidad de heredero entregándole un bien específico.

Los herederos que a los que el testador allá gravado con legados que darán obligados

todos en la misma proporción en que sean herederos puede legarse la cosas que existen en el

patrimonio de testador, las cosas futuras, las cosas corporales e incorporales, las cosas ajenas y las

cosas empeñadas, se puede decir que son clasificadas como directos e indirectos, de especie o

cuerpo cierto.
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Bibliografía

Diaz, M; J., (2014,2015). Sucesión Abintestato en el Derecho Romano (Tesis de pregrado,

maestría o doctoral). Universidad Miguel Hernandez, España.

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